Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Января 2011 в 21:41, курсовая работа
Целью своей работы автор выбрал анализ субъектов патентного права в
Российской Федерации для определения сложившихся проблем во
взаимоотношениях между ними.
Задачами являются выявление особенностей деятельности
участников патентного права путем дедуктивного умозаключения с последующим
выявлением необходимых признаков и принципов, объединяющих те или иные
явления, связанные с данной подостраслью права.
Введение…………………………………………………………………………с.3
1. Понятие интеллектуальной собственности и патентного
права…………………………………………….……………..………………с.5
2. Субъекты патентного права:
1. Авторы……………………………………………….………………с.12
2. Патентообладатели………………………………….………………с.13
3. Наследники…………………………………………………..………с.14
4. Патентные поверенные………………………………..……………с.16
5. Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов и
Федеральный фонд изобретений России…………….………………с.17
3. Патентное ведомство:
1. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам……………………………………………………с.20
2. Структура Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам…………………….…с.20
3. Задачи и функции Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам………………….……с.21
4. Палата по патентным спорам………………………………………с.22
Заключение……………………………………………………………..………с.24
Библиография:
Нормативные правовые акты……………………………………..……..с.27
Учебники и монографии…………………………………………………
единого института патентного права объясняется следующими соображениями.
Во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают
значительным сходством по отношению друг к другу, с одной стороны, и
существенно отличаются от иных объектов интеллектуальной собственности, с
другой. Все они являются результатами творческой деятельности, имеют
конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом,
совпадают друг с другом по ряду признаков и т.д. Во-вторых, их охрана
осуществляется посредством единой формы, а именно путем выдачи патента[1].
В-третьих, правовое регулирование связанных с этими тремя объектами
общественных
отношений имеет гораздо
тому же осуществляется в России единым законодательным актом, а именно
Патентным законом РФ. Все сказанное свидетельствует о том, что
традиционное ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраны
изобретений вряд ли оправдано.
Сам термин «патентное право» лишь совсем недавно был возвращен в
российское законодательство. В течение длительного времени в России, как и
во всем бывшем Советском Союзе, изобретения и другие технические новшества
охранялись в основном не патентами, а авторскими свидетельствами.
Последние не предоставляли их обладателям исключительного права на
использование созданных разработок, а лишь гарантировали им личные права и
право на получение вознаграждения от пользователей. Поэтому совокупность
правовых норм, регулирующих отношения, возникавшие в рассматриваемой
области, именовались не патентным, а изобретательским правом. В настоящее
время в связи с восстановлением в России общепринятой системы охраны
технических новшеств можно вновь с полным основанием говорить о российском
патентном праве.
Как и авторское право, патентное право имеет дело с охраной и
использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального
творчества. Изобретения полезные модели, промышленные образцы, как и
произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом,
представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения
тех или иных
технических или художественно-
последствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства,
механизмы, процессы, вещества и т.п. Наряду со сходством сравниваемые
объекты имеют и существенные различия между собой. Если в произведениях
науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны –
их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в
объектах патентного права ценность представляет, прежде всего, само
содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и
становятся предметом охраны патентного права. В отличие от формы
авторского произведения, которая фактически неповторима и может быть лишь
заимствована, решение в виде устройства, способа, вещества, штамма или
внешнего вида изделия может быть разработано другими лицами совершенно
независимо от первого его создателя. В этой связи охрана технических или
художественно-конструкторских
патентного права, строится на несколько иных началах и принципах, чем те,
которые применяются в сфере авторского права.
В качестве принципов
идей, которые пронизывают всю систему патентно-правовых норм и служат
исходной базой для её дальнейшего развития и разрешения прямо не
урегулированных законом ситуаций, могут быть названы следующие положения.
Прежде всего, важнейшим отправным началом патентного права является
признание за патентообладателем исключительного права на использование
запатентованного объекта. Это положение, будучи краеугольным камнем
патентной системы, означает, что только патентообладатель может
изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в
хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лица
должны воздерживаться от её использования, не санкционированного
патентообладателем. Таким образом, патентообладателю принадлежит на
разработку абсолютное право, а на всех других лицах лежит пассивная
обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое не
санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу
патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель - подвергаться
предусмотренным законом санкциям.
Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключает,
однако, выполнения патентным правом и функции защиты общественных
интересов. Более того, соблюдение разумного баланса интересов
патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой, вполне
может рассматриваться в качестве второго исходного начала (принципа)
патентного права. Одним из конкретных его проявлений служит ограничение
действия патента определенным сроком, после истечения которого разработка
поступает во всеобщее пользование. Кроме того, условием предоставления
патентно-правовой охраны той или иной разработке является внесение
разработчиком действительного вклада в уровень техники и тем самым
приращение знаний. В этих целях проводится проверка заявляемых решений, а
также создание условий для ознакомления любых заинтересованных лиц с
новейшими разработками. Наконец, в общественных интересах закон
устанавливает случаи так называемого свободного использования
запатентованных разработок. Разовое изготовление лекарств в аптеках по
рецептам врача, проведение научного эксперимента и т.д. – эти и некоторые
другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные социальными
потребностями, выражают взвешенный баланс интересов патентообладателя и
общества.
Следующим принципом патентного права является предоставление охраны
лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны
патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными
образцами. Для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо
должно оформить и подать в Патентное ведомство РФ особую заявку, которая
рассматривается
последним с соблюдением
соответствия
заявленного объекта
заявка на выдачу патента в Патентное ведомство РФ не подавалась, то
разработка, которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности,
объектом охраны со стороны патентного права не становится. В этом состоит
еще одно существенное различие между патентным и авторским правом.
Авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся в
объективной форме. Для предоставления правовой охраны произведению, по
российскому законодательству, не требуется выполнения каких-либо
формальностей. Напротив, по патентному праву, формальности, связанные с
официальным признанием патентоспособности произведения (разработки),
являются обязательным условием охраны. Это продиктовано целым рядом
причин. К ним относятся и объективная повторимость тех решений, которые
охраняются патентным правом, и предоставление охраны только тем
разработкам, которые обладают новизной, и необходимость раскрытия сущности
решения как условие предоставления охраны и т.д. В этой связи большое
значение в патентном праве имеет понятие приоритета, которое неизвестно
авторскому праву. На государственное признание и охрану своих прав могут
претендовать только те заявители, которые первыми подали правильно
оформленную заявку на выдачу патента.
Наконец, в качестве принципа патентного права может рассматриваться
положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и
интересы не только патентообладателей, но и действительных создателей
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Данный принцип
находит отражение во многих нормах патентного права. Прежде всего, именно
действительным разработчикам предоставляется возможность получить патент и
стать патентообладателем. Если в соответствии с законом право на
получение патента имеет иное лицо, например работодатель, закон гарантирует
получение разработчиками вознаграждения, соразмерного выгоде, которая
получена или могла бы быть получена работодателем при надлежащем
использовании разработки. При подаче заявки на выдачу патента лицом,
которое не является разработчиком, это лицо должно представить
доказательства, подтверждающие его право на подачу заявки. За
разработчиками во всех случаях признаются личные неимущественные права на
созданный ими объект, которые являются бессрочными и непередаваемыми.
Названные выше принципы определяют конкретное содержание основных
норм патентного права, являются его исходными началами и служат
предпосылками его дальнейшего развития. Знание этих принципов помогает
лучше понять содержание конкретных патентно-правовых норм, способствует их
правильному применению на практике и дает определенные ориентиры для
разрешения тех жизненных ситуаций, которые прямо не урегулированы