Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2011 в 11:23, лекция
Конституция России провозглашает право каждого на жизнь, охрану достоинства личности, свободу и личную неприкосновенность, а также неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени человека (ст.20-23). Государство оказывает покровительство семье, обеспечивает защиту материнства и детства, а также закрепленных в главе 2 Конституции Российской Федерации социально-политических (гражданских) прав и свобод российских граждан.
1. Понятие и виды преступлений против личности
Конституция России
провозглашает право каждого
на жизнь, охрану достоинства
личности, свободу и личную
В соответствии с этим одной из важнейших
задач УК, который основывается на Конституции
Российской Федерации и общепризнанных
принципах и нормах международного права
(ч.2 ст.1), в его ст.2 признается именно охрана
прав и свобод человека и гражданина от
преступных посягательств. Проявлением
приоритетности названной задачи УК является,
в частности, место, которое отведено в
его Особенной части преступлениям против
личности: раздел VII, состоящий из пяти
глав (с 16 по 20), включает преступления,
посягающие на те или иные блага и интересы
личности (человека).
Как известно, объектом всякого преступления
являются общественные отношения, в которых
опосредуются определенные блага, интересы
людей, а также общественные и государственные
интересы. Субъекты (участники) этих отношений
- всегда люди, поэтому в широком смысле
слова любое преступление затрагивает
(нарушает) те или иные интересы конкретных
людей, причиняет им существенный вред
или создает опасность причинения такого
вреда. Вместе с тем существует группа
преступлений, при совершении которых
именно человек (личность) становится
главным, основным объектом посягательства.
Эта группа преступлений предусмотрена
в разделе VII Особенной части УК.
Родовым объектом таких преступлений
является сама по себе личность - человек,
рассматриваемый не только как биологический
индивид (homo sapiens), но и как существо социальное,
участник (субъект) различных общественных
отношений.Этот родовой объект включает
в себя несколько указанных в законе видовых
объектов, обусловивших объединение однотипных
посягательств на права и свободы человека
и гражданина в соответствующую главу
раздела VII. С учетом видового объекта
все преступления против личности классифицируются
на следующие группы:
- преступления против жизни и здоровья
- глава 16 УК РФ (ст. 105-125 УК РФ);
- преступления против свободы, чести
и достоинства личности - глава 17 УК РФ
(ст. 126-130 УК РФ);
- преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности - глава 18 УК
РФ (ст. 131-135 УК РФ);
- преступления против конституционных
прав и свобод человека и гражданина -
глава 19 УК РФ (ст. 136-149 УК РФ);
- преступления против семьи и несовершеннолетних
- глава 20 УК РФ (ст. 150-157 УК РФ).
Исходя из особенностей объекта преступления,
отражающего конкретное биологическое,
социальное благо (интерес) либо конституционное
право и свободу человека (личности), внутри
некоторых из названных групп могут быть
выделены определенные подгруппы тождественных
по характеру (с учетом непосредственного
объекта) преступлений. Прежде всего, это
относится к преступлениям против жизни
и здоровья, которые, имея единый видовой
объект, подразделяются на: а) преступления,
посягающие на жизнь (ст. 105-110 УК РФ); б)
преступления, посягающие на здоровье
человека (ст. 111-118, 121, 122 УК РФ); в) преступления,
ставящие в опасность здоровье или жизнь
(ст. 119, 120, 123-125 УК РФ). Преступления против
свободы, чести и достоинства личности
включают две подгруппы преступлений:
а) против личной свободы (ст. 126-128 УК РФ);
б) против чести и достоинства (ст. 129-130
УК РФ). В преступлениях против конституционных
прав и свобод человека могут быть выделены
преступления: а) против политических
прав и свобод; б) против социальных прав
и свобод; в) против личных прав и свобод.
Преступления против жизни
Жизнь человека
представляет собой важнейшее,
от природы ему данное благо,
основополагающую социальную
В последние годы особая опасность преступлений
против жизни обусловливается также неблагоприятными
тенденциями в их динамике и низкими показателями
раскрываемости неочевидных (в первую
очередь так называемых заказных) убийств.
Непосредственным объектом данной группы
преступлений является жизнь человека,
понимаемая в биологическом смысле (как
физиологический процесс). При этом не
имеют значения национальная и расовая
принадлежность человека, его происхождение,
возраст и состояние здоровья, социальное
положение, род занятий и т.п. Таким образом,
жизнь человека составляет объект уголовно-правовой
охраны от посягательств, предусмотренных
в главе 16 УК, даже в том случае, когда в
силу различных причин конкретный индивид
может не быть (перестать быть) личностью
и даже в обычном понимании - социальным
существом (например, дикарь из глухого
уголка Тропической Африки).
Необходимо также понимать, что речь идет
о жизни другого человека, так как не существует
уголовной ответственности за посягательство
на собственную жизнь.
В уголовно-правовом смысле жизнь существует
тогда, когда человек родился и еще не
умер (в медицине начало жизни связывается
с моментом зачатия, т.е. оплодотворения
мужской половой клеткой женской яйцеклетки).
В науке уголовного права и правоприменительной
практике согласно общепринятой точке
зрения условным моментом начала жизни
признается начало физиологических родов,
что вовсе не равнозначно началу самостоятельного
внеутробного существования ребенка (отделением
от утробы матери, началом дыхания и т.п.).
Более спорным, до сих пор вызывающим
оживленную дискуссию вопросом является
вопрос о моменте смерти. Утвержденная
приказом Минздрава России от 4 апреля
2003 года № 73 Инструкция по определению
критериев и порядка определения момента
смерти человека, прекращения реанимационных
мероприятий исходит из того, что процесс
умирания человека проходит четыре стадии:
агонию, клиническую смерть, смерть мозга
и биологическую смерть. В соответствии
с этим нормативным актом “констатация
смерти человека наступает при смерти
мозга или биологической смерти человека
(необратимой гибели человека)”. При констатации
смерти мозга человека реанимационные
мероприятия прекращаются, если в течение
30 минут жизненно важные функции организма
не восстановлены. При наличии признаков
биологической смерти (посмертные изменения
во всех органах и системах, которые носят
постоянный, необратимый, трупный характер)
реанимационные мероприятия вообще не
проводятся. Таким образом, момент смерти
означает либо смерть мозга при неэффективности
реанимационных мероприятий, либо наступление
биологической смерти.
Преступления против жизни включают:
убийство (ст. 105 УК РФ); убийство матерью
новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ); убийство,
совершенное в состоянии аффекта (ст. 107
УК РФ); убийство, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление (ст. 108
УК РФ); причинение смерти по неосторожности
(ст. 109 УК РФ); доведение до самоубийства
(ст. 110 УК РФ). Таким образом, за исключением
двух последних составов преступлений,
именно убийство образует основную группу
преступлений против жизни.
Неосторожное лишение жизни одним человеком
другого УК не относит к убийству, связывая
это понятие не только с последствиями
в виде наступления смерти потерпевшего,
но и с умышленной виной субъекта. Такой
подход в полной мере соответствует традиции
русского дореволюционного уголовного
права. Следовательно, убийство - это противоправное
умышленное лишение жизни другого человека.
С объективной стороны все виды убийства
выражаются в лишении потерпевшего жизни
(материальный состав). Без наступления
смерти человека это преступление не может
признаваться оконченным. Обычно убийство
совершается путем активного поведения
- действия (удар ножом в жизненно важную
область тела, сталкивание с высоты, утопление,
удушение, отравление пищи и т.п.). Однако
вполне возможны и опосредованные способы
причинения смерти потерпевшему, исключающие
непосредственное физическое воздействие
виновного на тело человека (путем применения
радиоактивных источников).
Между деянием и смертью потерпевшего
должна быть установлена причинная связь.
Это означает, что смерть человека должна
явиться необходимым и закономерным результатом
действий (бездействия) виновного, а не
случайным его последствием.
Убийство всегда выражается в противоправном
лишении жизни другого человека (не самоубийстве
и не пособничестве ему). Просьба об убийстве
со стороны другого лица (например, безнадежно
больного, испытывающего невыносимые
физические страдания человека) не исключает
ответственность за это преступление.
Так, согласно ст. 45 Основ законодательства
РФ от 22 июля 1993 года “Об охране здоровья
граждан” медицинскому персоналу запрещается
осуществление эвтаназии - удовлетворения
просьбы больного об ускорении его смерти
какими-либо действиями или средствами,
в том числе прекращением искусственных
мер по поддержанию жизни. Лицо, которое
сознательно осуществляет эвтаназию,
несет ответственность за убийство.
Способ совершения убийства, как правило,
не влияет на квалификацию содеянного.
Однако некоторые способы убийства учитываются
в качестве отягчающего обстоятельства
(особая жестокость, общеопасный способ
- пункты “д”, “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Обстоятельством, снижающим степень общественной
опасности убийства (ст. 106 и 108 УК РФ), выступает
обстановка совершения преступления (убийство
матерью новорожденного ребенка сразу
же после родов; убийство при превышении
пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление).
Субъективная сторона преступлений против
жизни характеризуется, как уже было отмечено,
умышленной виной. Единственное из них
преступление, совершаемое по неосторожности,
предусмотрено ст. 109 УК РФ.
При умысле на убийство лицо осознает,
что совершает деяние, в результате которого
наступит смерть другого человека, реально
предвидит это последствие и желает (прямой
умысел) либо сознательно допускает наступление
смерти или относится к ней безразлично
(косвенный умысел). Мотивы и цели действий
виновного могут быть самыми разнообразными
- от стремления пресечь посягательство
в ситуации необходимой обороны до расправы
с потерпевшим из-за ревности или из корыстных
побуждений. Конкретные мотивы, цели и
эмоциональное состояние виновного учитываются
при квалификации как смягчающие (ст. 106,
107, 108 УК РФ) или как отягчающие (ч. 2 ст.
105 УК РФ) ответственность обстоятельства
либо не признаются ни теми, ни другими
(ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Субъектом убийства по ст. 105 УК РФ может
быть лицо, достигшее возраста 14 лет, за
остальные преступления против жизни
ответственность наступает с 16 лет.
Все убийства можно разделить на три группы:
1) убийство без отягчающих обстоятельств
(ч. 1 ст. 105 УК РФ); 2) убийство при отягчающих
обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ); Ъ) убийство
при смягчающих обстоятельствах (ст. 106,
107, 108 УК РФ).
От убийства следует отличать преступления,
которые хотя и посягают на жизнь человека,
однако не только (и не столько) на нее,
а потому они не относятся к преступлениям
против жизни человека и, соответственно,
к убийству. Таковы предусмотренные ст.277,
295, 317 УК РФ посягательство на жизнь государственного
или общественного деятеля, посягательство
на жизнь лица, осуществляющего правосудие
или предварительное расследование, посягательство
на жизнь сотрудника правоохранительного
органа, а также геноцид (ст. 357 УК РФ). Имея
много сходного с убийством, указанные
преступления отличаются от него своими
видовым и непосредственным объектами,
а также конструкцией объективной стороны
(подробно составы данных преступлений
рассматриваются в последующих темах).
Убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Данный вид убийства,
именуемый иногда “простым”, образует
умышленное причинение смерти другому
человеку при отсутствии как отягчающих,
так и смягчающих обстоятельств. Теория
и практика относят к числу убийств, квалифицируемых
по ч. 1 ст. 105 УК РФ, убийства из мести (на
бытовой почве), из ревности, в ссоре или
драке (при отсутствии хулиганских побуждений),
из трусости, зависти, сострадания к безнадежно
больному человеку или по просьбе потерпевшего
и другие случаи, не охватываемые ч. 2 ст.
105 УК РФ и ст. 106, 107 и 108 УК РФ.
Убийство при отягчающих обстоятельствах
(ч.2 ст.105 УК РФ). В зависимости от целого
ряда обстоятельств, относящихся к объективным
либо субъективным признакам убийства
и его субъекту, в законе указано 12 пунктов
(“а” - “м”), определяющих виды так называемого
квалифицированного убийства. Содержание
этих обстоятельств раскрывается в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 27 января
1999 года “О судебной практике по делам
об убийстве (ст. 105 УК РФ)”. Их перечень
исчерпывающий, поэтому органы предварительного
следствия и суд не вправе дополнять его
какими-то иными обстоятельствами, относящимися
к разряду отягчающих наказание (ст.63 УК
РФ).
Если убийство совершено при отягчающих
обстоятельствах, предусмотренных в двух
и более пунктах ч.2 ст. 105 УК РФ, содеянное
надлежит квалифицировать по всем этим
пунктам, хотя наказание по каждому пункту
в отдельности при этом не назначается.
В названном постановлении Пленума Верховного
Суда РФ отмечено, что не может квалифицироваться
по ч. 2 ст. 105 УК РФ убийство, совершенное
в состоянии аффекта, а также убийство,
совершенное при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении
мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление, при наличии
обстоятельств, предусмотренных в пп.
“а”, “г”, “е” этой статьи, а также при
обстоятельствах, с которыми обычно связано
представление об особой жестокости.
Все отягчающие обстоятельства, перечисленные
в ч. 2 ст. 105 УК РФ изложены законодателем
в определенной последовательности в
зависимости от того к какому элементу
состава преступления они относятся. Так,
отягчающие обстоятельства, относящиеся
к объекту преступления, закреплены в
пп. “а” - “г”; относящиеся к объективной
стороне - пп. “д” и “е”; отосщиеся к субъекту
преступления - п. “ж”; относящиеся к субъективной
стороне - пп. “з” - “м”.
Убийство двух или более лиц (п. “а” ч.
2 ст. 105 УК РФ). В соответствии со сложившейся
судебной практикой этот вид убийства
налицо, если действия виновного, который
лишил жизни нескольких потерпевших, охватывались
единым умыслом и были совершены, как правило,
одновременно. Это означает, что два или
более человека были убиты виновным сразу,
без разрыва во времени. Лишь в некоторых
случаях, когда субъект действует под
влиянием одного и того же мотива (например,
ревнивец-муж лишает жизни поочередно
жену и ее любовника), возможен разрыв
во времени между каждым из убийств. В
этом случае умысел виновного может быть
только прямым; при одновременном убийстве
двух лиц умысел может быть как прямым,
так и косвенным.
Если лицо, не имея единого умысла на убийство
нескольких человек, поочередно совершает
убийство каждого из них, то его действия
образуют совокупность преступлений и
квалифицируются по соответствующим частям
ст.105 УК РФ (если вменяется ч. 2 этой статьи,
то и по ее пунктам).
Убийство одного человека и покушение
на жизнь другого не может рассматриваться
как оконченное преступление по п. “а”
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Как указал Пленум Верховного
Суда РФ в постановлении от 27 января 1999
года, содеянное в этом случае необходимо
квалифицировать по ч. 1 ст. 105 или ч. 2 ст.105
УК РФ (в части фактически причиненной
смерти) и ст.30, п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Убийство лица или его близких в связи
с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного
долга (п. “б” ч. 2 ст. 105 УК РФ). Этот вид
убийства предполагает, что виновный действует
с целью воспрепятствования правомерной
деятельности потерпевшего по выполнению
своего служебного или общественного
долга, а также по мотиву мести за такую
деятельность. Поэтому вовсе не обязательно,
чтобы убийство имело место непосредственно
в процессе осуществления потерпевшим
служебных обязанностей или выполнения
общественного долга.
Согласно постановлению Пленума Верховного
Суда РФ от 27 января 1999 года, выполнение
служебной деятельности нельзя сводить
лишь к реализации полномочий должностного
лица. Это деятельность любого лица, входящая
в круг его служебных обязанностей, которые
вытекают из трудового договора (контракта)
с государственными, муниципальными, частными
и иными зарегистрированными в установленном
порядке предприятиями и организациями
независимо от форм собственности, деятельность
которых не противоречит действующему
законодательству.
Выполнение общественного долга - это
как осуществление гражданами специально
возложенных на них общественных обязанностей,
так и совершение других действий в интересах
общества или отдельных лиц (пресечение
правонарушений, сообщение органам власти
о подготавливаемом или совершенном преступлении,
дача показаний свидетелем или потерпевшим
и т. п.).
Под близкими потерпевшего понимаются
как его близкие родственники (родители,
дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дед, бабушка, внуки, а
также супруг), так и иные лица, жизнь и
благополучие которых в силу сложившихся
жизненных обстоятельств дороги потерпевшему
(например, невеста, сожитель, любовница,
друг и др.).
Буквально п. “б” ч. 2 ст. 105 УК РФ охватывает
только оконченное убийство близких лица,
осуществляющего свою служебную деятельность
или выполняющего общественный долг. Поэтому
покушение на их убийство с целью заставить,
например, должностное лицо не совершать
законных действий по службе должно квалифицироваться
по ст. 30 и п. “б” ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Убийство лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии,
а равно сопряженное с похищением человека
либо захватом заложника (п. “в” ч. 2 ст.
105 УК РФ). Фактически в данном случае речь
идет о трех самостоятельных отягчающих
обстоятельствах убийства - совершении
его в связи с похищением человека (ст.
126 УК РФ), захватом заложника (ст. 206 УК
РФ) и заведомой беспомощностью потерпевшего.
Потерпевшим при убийстве, сопряженном
с похищением человека либо захватом заложника,
может выступать как само похищаемое (захватываемое)
лицо, так и иные лица, лишенные жизни в
связи с совершением данных преступлений
(например, лица, препятствующие захвату).
Содеянное при этом квалифицируется по
совокупности как убийство (п. “в” ч. 2
ст. 105 УК РФ) и преступление, предусмотренное
ст. 126 или 206 УК РФ.
Беспомощное состояние, как указал Пленум
Верховного Суда РФ в постановлении от
27 января 1999 года, означает, что потерпевший
в силу определенных физиологических
и иных причин (физического или психического
состояния) лишен возможности защитить
себя, оказать активное сопротивление
виновному, а тот, в свою очередь, осознает
это и рассчитывает воспользоваться таким
состоянием жертвы. Так, по п. “в” ч. 2 ст.
105 УК РФ может квалифицироваться убийство
потерпевшего, находящегося в обмороке,
бессознательном состоянии, тяжелобольного,
престарелого или страдающего психическим
расстройством человека, малолетнего
ребенка. Вместе с тем судебная практика
исходит из того, что для вменения этого
пункта ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо установить,
что, имея умысел на убийство, виновный
целенаправленно использует такое состояние
потерпевшего, при котором тот не может
оказать ему сопротивление. Поэтому, например,
убийство, совершенное после связывания
потерпевшего, если оно являлось составной
частью объективной стороны данного преступления,
не может квалифицироваться как убийство
с использованием беспомощного состояния
потерпевшего.
В свою очередь, само по себе нахождение
потерпевшего в состоянии алкогольного
опьянения не может свидетельствовать
о его беспомощном состоянии и служить
основанием для квалификации действий
виновного по п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Для
этого требуется, чтобы виновный рассчитывал
именно на такое состояние потерпевшего,
вынашивая умысел на его убийство.
Убийство женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности
(п. “г” ч. 2 ст. 105 УК РФ). В данном случае
ответственность за убийство усиливается
ввиду того, что лишается жизни не только
женщина, но и ее плод - зародыш будущей
человеческой жизни. Это убийство предполагает
обязательную осведомленность (заведомость)
виновного о беременности потерпевшей.
При этом продолжительность беременности,
а также источник знания о ней не меняет
квалификации содеянного. Не имеет юридического
значения и то, погиб или нет в результате
посягательства на жизнь женщины плод.
Если виновный ошибочно считает, что потерпевшая
беременна, то посягательство на ее жизнь
по направленности умысла охватывается
п. “г” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако в силу того,
что фактически не совершено убийство
женщины, находящейся в состоянии беременности,
такие случаи правильнее квалифицировать
со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение
на убийство).
Убийство, совершенное с особой жестокостью
(п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ). Всякое убийство
- жестокое преступление, однако в данном
случае закон указывает на особую жестокость.
Это, безусловно, оценочное понятие, которое
требует детального рассмотрения как
признака, присущего убийству.
Прежде всего, необходимо отметить, что
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении
от 27 января 1999 года указывает, что понятие
особой жестокости необходимо связывать
как со способом убийства, так и с другими
обстоятельствами, которые свидетельствуют
о проявлении виновным особой жестокости.
Так, особо жестокий, мучительный для потерпевшего
способ совершения убийства налицо, когда
перед лишением жизни или в процессе этого
к нему применяются пытки, истязание или
совершалось глумление над жертвой (нанесение
большого количества телесных повреждений,
использование мучительно действующего
яда, сожжение заживо, длительное лишение
пищи, воды и т.п.).
Но не только сам по себе способ убийства
свидетельствует об особой жестокости.
Закон связывает этот признак и с иными
обстоятельствами, отражающими особую
изощренность лишения жизни потерпевшего.
Так, особая жестокость может выражаться
в совершении убийства в присутствии близких
потерпевшему лиц, когда виновный осознавал,
что своими действиями причиняет им особые
страдания.
Убийство с особой жестокостью не обязательно
предполагает, что виновный специально
действовал с целью причинить потерпевшему
(или его близким) особые страдания. Однако
необходимо установить, что он осознавал
особую жестокость своего деяния.
Не образуют признака особой жестокости
уничтожение трупа или его расчленение
с целью сокрытия совершенного преступления
(убийства). Однако такие действия должны
влечь ответственность по ст. 244 УК РФ как
надругательство над телами умерших. Кроме
того, не может рассматриваться как особая
жестокость совершенный виновным акт
каннибализма.
Убийство, совершенное общеопасным способом
(п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ). Для квалификации
убийства по этому признаку необходимо,
чтобы, осуществляя умысел на убийство
определенного лица, виновный осознавал,
что он применяет такой способ причинения
смерти, который опасен для жизни не только
потерпевшего, но и хотя бы еще одного
лица. Прежде всего, это означает, что в
процессе преступного посягательства
используются специфические орудия и
средства, создающие угрозу жизни сразу
нескольким (по крайней мере двоим) людям
(например, использование взрывчатых,
ядовитых, радиоактивных веществ, огнестрельного
оружия, поджог). При этом умыслом виновного
должно охватываться, что он посягает
на жизнь потерпевшего именно общеопасным
способом.
Таким образом, само по себе использование
в процессе убийства источников повышенной
опасности не может означать наличие рассматриваемого
признака (например, использование взрывного
устройства в безлюдном месте, выстрел
из снайперской винтовки подготовленным
лицом). Однако беспорядочная стрельба
в многолюдном месте с целью убийства
конкретного человека, безусловно, свидетельствует
об общеопасном способе.
Если здоровью посторонних лиц причинен
вред, то действия виновного надлежит
дополнительно квалифицировать по статьям
УК, предусматривающим ответственность
за умышленное или неосторожное причинение
соответствующего вреда здоровью.
Убийство, совершенное группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору или организованной
группой (п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ). Этот квалифицирующий
признак означает, что лишение жизни потерпевшего
осуществляется в любой форме соучастия,
предусмотренной ст. 35 УК РФ. Групповой
способ значительно облегчает совершение
убийства безотносительно к тому, было
ли оно заранее оговорено или совершено
несколькими лицами без предварительного
сговора. Вместе с тем необходимо учитывать,
что преступление признается совершенным
группой лиц, если в его совершении совместно
участвовали два или более исполнителя
без предварительного сговора, а группой
лиц по предварительному сговору - если
в нем участвовали лица, заранее договорившиеся
о совместном его совершении. Это означает,
что субъектами убийства непременно выступают
соисполнители, т.е. лица, которые непосредственно
участвовали в лишении жизни потерпевшего
(оказывали на него физическое воздействие).
Как указал Пленум Верховного Суда РФ
в постановлении от 27 января 1999 года, в
качестве исполнителей убийства следует
признавать лиц, которые действовали совместно,
с умыслом, направленным на совершение
этого преступления, и непосредственно
участвовали в процессе лишения жизни
потерпевшего, применяя к нему насилие,
однако не обязательно, чтобы повреждения,
повлекшие смерть, были причинены каждым
из них.
Если наряду с исполнителем убийства
в совершении этого преступления участвовали
организатор, подстрекатель или пособник,
деяние квалифицируется следующим образом:
исполнителя - по ст. 105 УК РФ, остальных
соучастников (если они одновременно не
являлись исполнителями преступления)
- по ст. 33 и 105 УК РФ.
Убийство, совершенное организованной
группой, т. е. устойчивой группой лиц,
заранее объединившихся для совершения
одного или нескольких преступлений (не
обязательно убийства), квалифицируется
только по п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ без ссылки
на ст. 33 УК РФ. Это объясняется тем, что
все участники организованной группы
независимо от фактически выполняемой
каждым из них в процессе убийства роли
признаются соисполнителями совместно
совершаемых преступлений.
Убийство из корыстных побуждений или
по найму, а равно сопряженное с разбоем,
вымогательством или бандитизмом (п. “з”
ч. 2 ст. 105 УК РФ). Данный вид убийства в
соответствии с разъяснением Пленума
Верховного Суда РФ от 27 января 1999 года
прежде всего охватывает лишение жизни
потерпевшего, продиктованное стремлением
виновного получить какую-либо материальную
выгоду для себя или других лиц (деньги,
вещи, имущественные права, право на недвижимость
и т.п.) или обусловленное намерением избавиться
от материальных затрат (возврата имущества,
долга, оплаты услуг, выполнения имущественных
обязательств, уплаты алиментов и др.).
Вовсе не обязательно, чтобы корыстные
побуждения получили удовлетворение в
результате убийства. Важно, чтобы посягательство
на жизнь потерпевшего обусловливалось
этим мотивом, чтобы он возник до совершения
убийства.
Убийство по найму, как это следует из
вышеуказанного постановления Пленума
Верховного Суда РФ, предполагает, что
виновный соглашается лишить жизни потерпевшего
за материальное или иное вознаграждение.
Поэтому в своей основе наемное убийство
также предполагает корыстные побуждения,
однако наряду с этим согласие убить человека
может быть продиктовано не только материальным
вознаграждением, но и, например, предоставлением
свободы.
Лица, организовавшие убийство за вознаграждение,
подстрекавшие к его совершению или оказавшие
пособничество в совершении такого убийства,
несут ответственность по ст. 33 и п. “з”
ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Не должны квалифицироваться по п. “з”
ч. 2 ст. 105 УК РФ случаи убийства, совершенного
в связи с неуплатой потерпевшим обусловленной
суммы или в связи с тем, что потерпевший
не отдает долг. В таких ситуациях виновный
понимает, что в результате совершения
преступления должник не сможет удовлетворить
его материальные интересы и он не получит
никакой материальной выгоды. В основе
этого убийства лежат не корыстные побуждения,
а месть, и потому ссылка на п. “з” ч. 2
ст. 105 УК РФ была бы ошибочной. Точно так
же убийство из мести (ч.1 ст. 105 УК), а не
из корыстных побуждений налицо при лишении
жизни собственником имущества вора, застигнутого
на месте совершения преступления.
Если убийство совершено при разбойном
нападении, сопряжено с вымогательством
или бандитизмом, то содеянное образует
совокупность преступлений и квалифицируется
по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответственно
по ст. 162, 163 и 209 УК РФ.
Убийство из хулиганских побуждений (п.
“и” ч. 2 ст. 105 УК РФ). Хулиганские побуждения
- это такие, которые проистекают из явного
неуважения к обществу и общепринятым
моральным нормам. При этом субъект стремится
демонстративно противопоставить себя
окружающим людям и общественному порядку,
продемонстрировать пренебрежительное
к ним отношение. Зачастую убийство из
хулиганских побуждений является продолжением
ранее совершенных хулиганских действий,
агрессивной реакцией по явно пустяковому
поводу, используемому как предлог для
убийства (например, если потерпевший
отказал в сигарете, не пожелал ответить
на обращение). Нередко такого рода убийство
совершается без всякого повода, видимой
причины, что, однако, не дает основания
считать его “безмотивным” преступлением.
В основе этого преступления всегда лежит
откровенное отрицание норм, составляющих
основу общественной жизни.
Не всякое демонстративно совершенное
в общественном месте убийство рассматривается
как совершенное из хулиганских побуждений.
На это специально обращено внимание в
постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 27 января 1999 года. В соответствии
с этим убийство из ревности, мести и других
побуждений, возникающих на почве личных
отношений, вне зависимости от места его
совершения не должно влечь ответственность
по п. “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Не может квалифицироваться
по этой статье также убийство в ссоре
или драке, если зачинщиком их явился потерпевший
либо поводом к конфликту послужило его
правомерное поведение. Виновный в этих
случаях действует не из хулиганских побуждений,
так как его противоправное деяние спровоцировал
потерпевший.
Если лицом, помимо убийства из хулиганских
побуждений, до или после него совершены
иные умышленные действия, образующие
хулиганство, то содеянное следует квалифицировать
по п. “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 213 УК РФ.
Убийство с целью скрыть другое преступление
или облегчить его совершение, а равно
сопряженное с изнасилованием или насильственными
действиями сексуального характера (п.
“к” ч. 2 ст. 105 УК РФ). Это убийство означает,
что виновный преследует цель скрыть как
уже оконченное, так и неоконченное преступное
деяние, совершенное как им самим, так
и другими лицами. О цели скрыть преступление
можно говорить лишь до той поры, пока
о преступлении не стало известно органам
власти. Если же происходит убийство человека,
уже сообщившего о подготавливаемом или
совершенном преступлении, налицо убийство
из мести в связи с выполнением потерпевшим
своего общественного долга (п. “б” ч.
2 ст. 105 УК РФ).
В данном случае не имеет значения, достиг
ли убийца в действительности поставленной
цели, т.е. сумел ли скрыть преступление
с помощью совершенного убийства. Если
виновный сам совершил преступление, которое
стремился скрыть, то ответственность
наступает по совокупности преступлений.
Убийство, сопряженное с изнасилованием
или насильственными действиями сексуального
характера, зачастую (но не всегда) выступает
как частный случай убийства “с целью
скрыть другое преступление” (ст. 131, 132
УК РФ). Пленум Верховного Суда РФ разъяснил,
что под таким убийством следует, в частности,
понимать убийство в процессе изнасилования
или с целью скрыть его, а также убийство,
совершенное по мотивам мести за оказанное
при изнасиловании (или попытке изнасилования)
сопротивление.
Учитывая, что при этом совершаются два
самостоятельных преступления, содеянное
должно квалифицироваться по п. “к” ч.
2 ст. 105 и ст. 131 или 132 УК РФ.
Убийство по мотиву национальной, расовой,
религиозной ненависти или вражды либо
кровной мести (п. “л” ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Доминирующим мотивом этого вида убийства
выступает стремление виновного подчеркнуть
неполноценность потерпевшего в силу
принадлежности его к той или иной национальности
(расе) или конфессии (церкви) либо, наоборот,
пропагандировать исключительность своей
национальной (расовой, религиозной) принадлежности.
Сюда же относится желание возбудить,
спровоцировать соответствующую вражду
или рознь (например, вызвать массовые
беспорядки, дать повод для расправы).
Так называемые ритуальные убийства, мотивом
которых явились национальная, расовая
или религиозная ненависть, квалифицируются
по п. “л” ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Убийством данного вида охватывается
не только лишение жизни потерпевшего
другой национальности (расы) или вероисповедания,
нежели виновный, но и принадлежащего
к той же самой этнической группе или конфессии.
В последнем случае виновный стремится
спровоцировать обострение межнациональных
(религиозных) отношений в определенном
регионе или мстит потерпевшему за несогласие
поддержать националистическую (религиозную)
дискриминацию.
Основанием для кровной мести всегда
выступает кровная обида, являющаяся следствием,
например, убийства, надругательства над
женщиной, грубых оскорблений. Субъектом
убийства из кровной мести могут быть
лишь лица тех национальностей и народностей,
у которых до настоящего времени сохранился
данный обычай. По обычаям кровной мести
могут быть лишены жизни не только сам
обидчик, но и его родственники, однако
в основе убийства должна обязательно
лежать кровная, а не иная месть. Совершено
данное преступление может быть на территории
проживания коренного населения, а также
за ее пределами независимо от времени
возникновения кровной обиды.
Убийство в целях использования органов
или тканей потерпевшего (п. “м” ч. 2 ст.
105 УК РФ). Развитие медицины привело к
возможности успешного осуществления
пересадки ряда жизненно важных органов
и тканей человеческого организма (сердце,
почки, печень, селезенка, роговица глаза
и др.). В связи с этим появилась потребность
в соответствующем донорском материале,
что, в свою очередь, может вызвать совершение
убийств с целью использования органов
и тканей потерпевшего непосредственно
для пересадки нуждающемуся лицу либо
с целью последующей продажи заинтересованным
организациям и лицам. Поэтому в законе
предусмотрена повышенная ответственность
за такое убийство.
Субъектом этого преступления может быть
как лицо, обладающее специальными знаниями
(например, хирург), так и иное лицо, действующее
с прямым умыслом и преследующее указанную
цель. Однако если виновный совершил убийство,
руководствуясь корыстными побуждениями,
то его действия квалифицируются по п.
“з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, а если действовал
под влиянием иных мотивов (например, стремления
спасти жизнь или улучшить здоровье близкого
человека, обеспечить медицинский эксперимент)
- по п. “м” ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Убийство, предусмотренное ст. 105 УК РФ,
- наиболее опасное преступление против
личности, относящееся к категории особо
тяжких преступлений. Оно не охватывается
составом других, в том числе особо тяжких
преступлений (например, терроризма - ст.
205, бандитизма - ст. 209), и всегда квалифицируется
по совокупности с ними.
Убийство матерью новорожденного ребенка
(ст. 106 УК РФ). Особенностью убийства, предусмотренного
ст. 106 УК РФ, является то, что закон связывает
его с наличием как специфических объективных
(время совершения преступления, условия
психотравмирующей ситуации), так и субъективных
(состояние психического расстройства
виновной, не исключающее ее вменяемости)
факторов. Именно их наличие и позволяет
рассматривать умышленное причинение
смерти матерью своему новорожденному
ребенку в качестве менее опасной разновидности
убийства, т. е. фактически как убийство
при смягчающих обстоятельствах.
Объективная сторона преступления состоит
в действиях, которыми новорожденному
ребенку причиняется смерть (например,
нанесение смертельной раны в голову рождающемуся
ребенку, удушение его после отделения
от тела матери, помещение в условия, исключающие
жизнедеятельность родившегося ребенка),
либо в бездействии (например, отказ от
кормления).
Убийство ребенка при этом должно быть
совершено только в относительно непродолжительный
промежуток времени - во время начавшихся
физиологических родов или сразу же после
них. Состояние женщины во время родов
оказывается в данном случае смягчающим
обстоятельством.
Самостоятельное значение закон придает
наличию психотравмирующей ситуации,
в которой оказывается роженица. Эта ситуация
может возникнуть как в непосредственной
связи с процессом родов, так и быть обусловленной
иными причинами (в частности, отказом
отца ребенка признать его своим, травлей
женщины родственниками).
Наконец, третья особенность рассматриваемого
вида убийства характеризует непосредственно
субъекта преступления - женщину, являющуюся
матерью новорожденного ребенка. У нее
должно быть установлено психическое
расстройство, которое не исключает вменяемости.
С субъективной стороны преступление
может быть совершено как с прямым, так
и с косвенным умыслом. Это означает, что
роженица осознает общественную опасность
своих действий (бездействия), предвидит
возможность или неизбежность причинения
смерти новорожденному ребенку и желает
либо сознательно допускает эти последствия.
Субъект - лицо (мать новорожденного ребенка),
достигшее возраста 16 лет.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта
(ст. 107 УК РФ). Это убийство рассматривается
как убийство со смягчающими обстоятельствами,
поскольку причинение смерти потерпевшему
спровоцировано им самим и, кроме того,
сильное душевное волнение (физиологический
аффект) значительно снижает возможность
виновного контролировать свои действия
и руководить ими. В отличие от патологического
аффекта сильное душевное волнение не
исключает, а лишь смягчает ответственность.
При анализе объективной стороны убийства,
совершенного в состоянии аффекта, важно
установить, что последний был вызван:
а) насилием со стороны потерпевшего (в
первую очередь физическим - побоями, причинением
вреда здоровью, а также психическим -
угрозой причинить вред здоровью и жизни);
б) издевательством или тяжким оскорблением
со стороны потерпевшего (глумлением,
циничным
унижением чести и личного достоинства
человека, обвинением его в совершении
преступления или аморального поступка,
оскорблением национального, религиозного
чувства и т. п.);
в) иными противоправными или аморальными
действиями (бездействием) потерпевшего
(грубое
самоуправство, неосторожное причинение
вреда источником повышенной опасности,
шантаж, т. е. угроза разгласить какие-либо
компрометирующие лицо или его близких
сведения, демонстративный отказ представителя
власти выполнить служебный долг);
г) длительной психотравмирующей ситуацией,
возникшей в связи с систематическим противоправным
или аморальным поведением потерпевшего.
Такая ситуация, в частности, возникает
под влиянием обнаружившейся супружеской
неверности, которая в силу очевидной
ее аморальности и систематичности может
обусловить длительную психотравмирующую
ситуацию, способную вызвать состояние
аффекта. В этих условиях очередная измена
потерпевшего становится “последней
каплей, переполнившей чашу терпения”,
толкающей виновного на совершение убийства.
Подобные случаи нередко встречаются
в судебной практике.
Для применения ст. 107 УК РФ необходимо,
чтобы душевное волнение было: а) внезапно
возникшим и б) сильным. При этом посягательство
на жизнь потерпевшего является мгновенной
реакцией на его упречное с позиции морали
или права поведение, ибо значительный
временной разрыв уже не может свидетельствовать
о сохранении состояния “внезапно возникшего
сильного душевного волнения”. Так, суд
счел ошибочной квалификацию действий
виновного как убийства, совершенного
в состоянии аффекта, поскольку они были
совершены на другой день после его избиения
и продиктованы местью потерпевшему за
ранее нанесенную им обиду.
Субъективная сторона преступления характеризуется
как прямым, так и косвенным умыслом.
Субъект - лицо, достигшее возраста 16 лет.
Часть 2 ст. 107 УК РФ предусматривает квалифицированный
состав убийства в состоянии аффекта -убийство
двух или более лиц. Имеется в виду, что
виновный одновременно, действуя с прямым
или косвенным умыслом, посягает на жизнь
нескольких лиц, причастных к возникновению
у него сильного душевного волнения, и
убивает их. При этом убийство одного человека
и покушение на жизнь другого не может
рассматриваться как оконченное преступление
по ч. 2 ст. 107 УК РФ: содеянное правильнее
квалифицировать по совокупности ч. 1 ст.
107 и ст. 30, ч. 2 ст. 107 УК РФ.
Убийство, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление (ст. 108
УК РФ). В этой статье предусмотрена ответственность
за два самостоятельных, хотя и очень близких
вида убийства. В силу того, что противоправное
лишение жизни человека происходит в особой
обстановке, вызванной а) состоянием необходимой
обороны от преступного посягательства
(ч. 1) или б) задержанием лица, совершившего
преступление (ч. 2), - закон признает это
убийством при смягчающих обстоятельствах.
Лишение жизни посягающего в состоянии
необходимой обороны (если не были превышены
ее пределы) не является преступлением
и потому исключает уголовную ответственность
(ст. 37 УК РФ). Иное дело - убийство при превышении
пределов необходимой обороны: такое деяние
является общественно опасным и противоправным,
хотя наказание за него установлено наименее
суровое по сравнению со всеми остальными
видами убийств, предусмотренных УК РФ.
Для уяснения объективных и субъективных
признаков рассматриваемого преступления
следует руководствоваться понятием необходимой
обороны и пределов ее правомерности,
а также исходить из понятия превышения
пределов необходимой обороны, т.е. из
положений ст. 37 УК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ не является
преступлением причинение вреда посягающему
лицу в состоянии необходимой обороны,
т.е. при защите личности и прав обороняющегося
или других лиц, охраняемых законом интересов
общества или государства от общественно
опасного посягательства, если это посягательство
было сопряжено с насилием, опасным для
жизни обороняющегося или другого лица,
либо с непосредственной угрозой применения
такого насилия. Это означает, что превышение
пределов необходимой обороны исключается,
если имело место посягательство, угрожающее
жизни обороняющегося или иных лиц.
Кроме того, не являются превышением пределов
необходимой обороны действия обороняющегося
лица, если оно из-за неожиданности посягательства
не могло объективно оценить степень и
характер опасности нападения (ч. 21 ст.
37 УК РФ).
В то же время умышленные действия, явно
не соответствующие характеру и степени
общественной опасности посягательства,
признаются превышением пределов необходимой
обороны (ч. 2 ст. 37 УК РФ). Состав рассматриваемого
преступления как раз и предполагает,
что лицо, защищая свои собственные права
и интересы, охраняемые законом права
других людей, интересы общества или государства,
без необходимости лишает потерпевшего
(посягающего) жизни.
Прежде всего, состав преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 108 УК РФ, имеет место в тех случаях,
когда: а) жизнь обороняющегося или других
лиц не подвергалась реальной опасности
вследствие противоправных действий нападающего
либо б) когда отражение такой опасности
было легко осуществимо другими способами
(например, убийство того, кто совершает
тайное (кража) или открытое (грабеж) посягательство
на чужое имущество, причинение смерти
безоружному хулигану при помощи огнестрельного
оружия, нанесение смертельного удара
заведомо более слабому лицу).
В случаях, когда нападение еще не началось
или когда оно прекратилось (окончено),
т.е. отсутствует наличность посягательства,
необходимая оборона исключена, а, следовательно,
не может идти речь о превышении ее пределов.
Виновный, лишивший жизни потерпевшего
после того, как посягательство было предотвращено
или окончено и в применении средств защиты
явно отпала необходимость, подлежит ответственности
за убийство по ст. 105 УК РФ. Однако следует
учитывать, что состояние необходимой
обороны может иметь место и при наличии
реальной угрозы нападения, а также тогда,
когда защита последовала за актом хотя
бы и оконченного посягательства, но по
обстоятельствам дела для оборонявшегося
не был ясен момент его окончания. Таким
образом, лицо, превысившее пределы необходимой
обороны в данных ситуациях (причинившее
смерть посягающему), подлежит ответственности
по ч. 1 ст. 108 УК РФ.
С субъективной стороны убийство при
превышении пределов необходимой обороны
предполагает вину только в форме умысла
(прямого или косвенного). Такой вывод
можно сделать с учетом положений ч. 3 ст.
37 УК РФ.
Причинение нападающему при отражении
его общественно опасного посягательства
смерти по неосторожности не может влечь
уголовной ответственности ввиду отсутствия
состава преступления, предусмотренного
как ч.1 ст. 108 УК РФ, так и ст. 109 УК РФ.
Убийство, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны, следует
отграничивать от убийства, совершенного
в состоянии аффекта. Для последнего характерно
причинение вреда потерпевшему не с целью
защиты и, следовательно, не в состоянии
необходимой обороны. Кроме того, обязательным
признаком убийства в состоянии аффекта
является причинение вреда именно под
влиянием сильного душевного волнения,
тогда как для убийства, совершенного
при превышении пределов необходимой
обороны, этот признак не обязателен.
Судебная практика твердо исходит из
того, что если обороняющийся превысил
пределы необходимой обороны, находясь
при этом в состоянии сильного душевного
волнения, вызванного фактом нападения,
то он подлежит ответственности по ч. 1
ст. 108 УК РФ, а не по ст. 107 УК РФ.
Убийство двух или более лиц, совершенное
при превышении пределов необходимой
обороны, квалифицируется только по ч.
1 ст. 108 УК РФ.
Часть 2 ст. 108 УК предусматривает ответственность
за убийство, совершенное при превышении
мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление. Состав этого
преступления тесно взаимосвязан с таким
обстоятельством, исключающим преступность
деяния, как причинение вреда при задержании
лица, совершившего преступление (ст. 38
УК РФ).
Объективная сторона этого убийства заключается
в действиях, которыми лицу, совершившему
преступление, без необходимости непосредственно
причиняется смерть в процессе его задержания.
Само по себе причинение вреда при задержании
преступника для его доставления органам
власти и пресечения возможности совершения
им новых преступлений, если иными средствами
задержать такое лицо не представлялось
возможным, - деяние правомерное (ч. 1 ст.
38 УК РФ). Однако превышением мер, необходимых
для задержания лица, совершившего преступление,
по закону (ч. 2 ст. 38 УК РФ) признается их
явное несоответствие характеру и степени
общественной опасности совершенного
этим лицом преступления и обстоятельствам
задержания, когда задерживаемому без
необходимости причиняется явно чрезмерный,
не вызываемый обстановкой вред.
В силу того, что целью задержания лица,
совершившего преступление, по общему
правилу является доставление его в органы
власти и предание суду, превышением мер
задержания будет причинение смерти задерживаемому,
если тот не оказывал сопротивления и
не был способен во время задержания причинить
вред правоохраняемым интересам. При этом
существенной роли не играет, что задерживаемым
лицом было совершено тяжкое или даже
особо тяжкое преступление, а само оно
являлось неоднократно судимым.
Убийство преступника, который пытается
скрыться (убежать, уехать на автомобиле
и т.п.), также следует рассматривать как
превышение мер, необходимых для задержания,
в силу тех же оснований - виновный должен
предстать перед судом, а не быть убит
из-за того, что стремится избежать уголовной
ответственности.
При оказании сопротивления задерживаемым
лицом вопрос о том, является ли лишение
его жизни превышением мер, необходимых
для задержания, либо составляет правомерное
причинение вреда, должен решаться с учетом
требований ч. 2 ст. 38 УК РФ.
Умышленное причинение смерти лицу, которое
после совершения преступления не пытается
скрыться и не оказывает сопротивления,
может образовать состав убийства (ст.
105 УК РФ) либо (при наличии достаточных
оснований) состав убийства, совершенного
в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ).
Субъективная сторона преступления -
вина в форме умысла. Виновный осознает,
что производит задержание лица, совершившего
преступление, с превышением допустимых
мер, предвидит возможность или неизбежность
причинения задерживаемому смерти и желает
(прямой умысел) либо сознательно допускает
наступление этих последствий или относится
к ним безразлично (косвенный умысел).
Причинение смерти лицу, совершившему
преступление, при его задержании по неосторожности
либо в результате случайного стечения
обстоятельств (непроизвольный выстрел,
рикошет пули и т.п.) состава данного преступления
не образует.
Субъект преступлений, предусмотренных
ч. 1 и 2 ст. 108 УК, - лицо, достигшее возраста
16 лет, независимо от рода профессиональной
деятельности и наличия специальных навыков
(в том числе сотрудник милиции, федеральной
службы безопасности, частной охранной
службы и др.).
Причинение смерти по неосторожности
(ст. 109 УК РФ). Российский УК не относит
причинение смерти другому лицу по неосторожности
к разряду убийств. Однако это преступление,
безусловно, относится к посягательствам
на жизнь человека.
Сфера причинения смерти по неосторожности
- это, как правило, бытовые межличностные
конфликты или производственные отношения,
связанные с использованием различных
источников повышенной опасности. Поэтому
данное преступление следует отличать
от других деяний, одним из возможных последствий
которых является причинение смерти человеку
по неосторожности (например, предусмотренных
ст. 143, 215-217 УК РФ).
Причинение смерти по неосторожности
является результатом грубого нарушения
нормальных правил предосторожности в
быту, невнимательности, неосмотрительности
лица.
Объективная сторона преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 109 УК РФ, заключается в действиях
или бездействии, нарушающих те или иные
правила предосторожности, вследствие
чего погибает человек. При этом смерть
потерпевшего должна находиться в прямой
причинной связи с деянием виновного (закономерно
вызываться им). Так, виновным в совершении
данного преступления был признан К., нанесший
удар кулаком в лицо В., от которого тот
упал, ударился головой о бетонный пол
и от полученного ушиба головного мозга
умер.
Субъективная сторона преступления, как
следует из названия статьи, предполагает
вину в форме неосторожности. Причинение
смерти по легкомыслию означает, что лицо
предвидело возможность наступления смерти
в результате своих действий (бездействия),
но без достаточных к тому оснований самонадеянно
рассчитывало на ее предотвращение.
При причинении смерти по небрежности
лицо не предвидит возможности ее наступления
в результате своих действий (бездействия),
хотя при необходимой внимательности
и предусмотрительности должно было и
могло предвидеть эти последствия. Например,
сиделка по недосмотру дает больному противопоказанное
лекарство, вызывающее его смерть.
Часть 2 ст. 109 УК РФ (квалифицированный
состав) предусматривает повышенную ответственность
за причинение смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего исполнения
лицом своих профессиональных обязанностей,
а ч. 3 этой статьи - за причинение смерти
двум или более лицам.
Следует отметить, что применение ч. 2
или 3 данной статьи может иметь место
только, при условии, если содеянное не
образует состав иного преступления, которое
было совершено лицом в связи с ненадлежащим
исполнением возложенных на него обязанностей
либо сопряжено с причинением по неосторожности
смерти человеку или нескольким людям
(например, нарушения правил охраны труда
- ч. 2 ст. 143 УК РФ; нарушения правил пожарной
безопасности - ч. 2, 3 ст. 219 УК РФ; халатность
- ч. 2, 3 ст. 293 УК РФ).
Смерть одного потерпевшего и причинение
по неосторожности тяжкого вреда здоровью
другого квалифицируется по совокупности
ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 118 УК РФ.
Субъект - лицо, достигшее возраста 16 лет.
В некоторых случаях (ч. 2 ст. 109 УК РФ) им
является лицо определенной профессии.
Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ).
Самоубийство само по себе является не
уголовно-правовой проблемой, а относится
к сфере нравственности и, как правило,
осуждается моралью. В последние годы
Россия по числу самоубийств (суицида)
в расчете на 100 тыс. населения занимает
одно из первых мест в мире. Хотя роль уголовного
права в сокращении числа суицидов весьма
скромна, можно отметить, что как по современному
зарубежному, так и по русскому дореволюционному
законодательству (ст. 462, 463 Уголовного
уложения 1903 года) наказуемо склонение
к самоубийству. Однако действующий российский
УК предусматривает ответственность только
за доведение другого лица до самоубийства.
Объективная сторона этого преступления
заключается в активных действиях (реже
- бездействии) виновного, провоцирующих
(причинно обусловливающих) самоубийство
другого человека. Оконченным это преступление
является не только при состоявшемся причинении
себе смерти потерпевшим, но и при попытке
самоубийства (покушении на него). Согласно
закону способами доведения по самоубийства
являются: а) угрозы; б) жестокое обращение
с потерпевшим; в) систематическое унижение
его человеческого достоинства.
Угрозы могут касаться самых разных сторон
жизни потерпевшего (например, оставить
его без покровительства, лишить жилища
и материальной помощи, разгласить нежелательные
сведения, лишить жизни и т.п.). Под жестоким
обращением с потерпевшим понимается
фактическое причинение ему физических
страданий - лишение пищи и воды (истязание
голодом), избиение, отказ в медицинской
помощи, изгнание из жилища, помещение
в заведомо не приспособленное для проживания
место и др. Систематическое унижение
человеческого достоинства - это постоянные
оскорбления, глумление над потерпевшим,
распространение о нем ложных слухов и
т.п.
Ответственность по ст. 110 УК РФ исключается,
если к самоубийству лицо побудили чьи-то
правомерные действия (задержание по подозрению
в совершении преступления, оглашение
официальных сведений о лице, выдворение
из неправомерно занятого помещения и
т.п.).
Между фактом самоубийства (покушением
на него) и деянием виновного должна существовать
причинная связь, т.е. должно быть установлено,
что именно действия (бездействие) лица
явились той непосредственной причиной,
которая толкнула потерпевшего на самоубийство.
Если же оно последовало в результате
иных причин (например, стресса, вызванного
осложнениями на работе, разрывом семейных
отношений, психического заболевания),
состав преступления отсутствует.
Потерпевшим в данном случае выступает
любое лицо, которое путем угроз, жестокого
обращения или систематического унижения
человеческого достоинства доводится
до самоубийства или покушения на него.
Характерно, что по УК РСФСР 1960 года потерпевшим
могло быть только лицо, находившееся
от виновного в какой-либо зависимости
(материальной или иной).
Субъективная сторона доведения до самоубийства
вызывает оживленные споры в теории уголовного
права. Многие авторы исходят из того,
что вина при совершении этого преступления
чаще всего характеризуется неосторожностью
или, по крайней мере, косвенным умыслом.
Прямой умысел, следовательно, превращает
содеянное в убийство.
С таким выводом согласиться нельзя. Во-первых,
виновный при доведении до самоубийства
не совершает действий, которые непосредственно
причиняют смерть потерпевшему; бездействуя,
он также лично не прекращает жизнь другого
человека - причинение себе смерти тут
всегда опосредовано волеизъявлением
этого человека. Потерпевший должен сам
лишить себя жизни, и в этом принципиальное
отличие доведения до самоубийства от
убийства по объективной стороне. Во-вторых,
согласно ч. 2 ст. 24 УК РФ деяние, совершенное
только по неосторожности, признается
преступлением лишь в том случае, если
это специально оговорено в соответствующей
статье Особенной части Кодекса. Поскольку
в ст. 110 УК РФ такое указание отсутствует,
это означает, что вина в данном случае
может быть только умышленной, т.е. в виде
прямого или косвенного умысла. Виновный,
следовательно, осознает, что одним из
указанных в законе способов толкает потерпевшего
к самоубийству, предвидит возможность
или неизбежность лишения им себя жизни
и желает (прямой умысел) или сознательно
допускает такие последствия либо безразлично
относится к ним (косвенный умысел). Субъект
преступления - любое лицо, достигшее возраста
16 лет
Преступления против здоровья
К преступлениям
против здоровья, прежде всего,
относятся причинение вреда
Объектом этих преступлений является
здоровье человека как определенное физиологическое
состояние организма. При этом не имеют
значения возраст потерпевшего, наличие
у него уникальных биологических качеств,
состояние здоровья потерпевшего в данный
момент времени и т. п.
Объективная сторона причинения вреда
здоровью может выражаться как в действии,
так и (значительно реже) в бездействии.
При этом составы соответствующих преступлений
конструируются в статьях УК по типу материальных.
Это означает, что обязательными признаками
объективной стороны являются указанное
в законе преступное последствие в виде
телесных повреждений или расстройства
здоровья и причинная связь между действиями
(бездействием) и последствием.
Понятие “вред здоровью человека” в
уголовном законе не раскрывается. Его
помогает сформулировать наука уголовного
права на основе положений медицины. С
медицинской точки зрения под вредом здоровью
человека следует понимать нарушения
анатомической целости или физиологической
функции органов и тканей, возникшие в
результате воздействия факторов внешней
среды. Иными словами, вред здоровью человека
может состоять: а) в причинении телесного
повреждения, вызвавшего видимое нарушение
анатомической целостности органов (тканей)
организма человека или расстройство
их физиологических функций; б) в том или
ином заболевании (включая психическое
расстройство, наркоманию или токсикоманию;
в) в особом патологическом состоянии
(например, шок, кома, гнойно-септические
состояния). Побои, мучения и истязания
не составляют особого вида повреждений
и являются особым способом посягательства
на здоровье человека.
Следовательно, в уголовно-правовом смысле
причинение вреда здоровью можно определить
как противоправное, совершенное виновно
причинение вреда здоровью другого человека,
выразившееся в нарушении анатомической
целостности его тела либо в нарушении
функций органов человека или организма
в целом.
Причинение вреда здоровью всегда должно
быть результатом противоправного деяния.
Так, состояние необходимой обороны, крайней
необходимости, выполнение профессиональных
обязанностей (врачом) и иные узаконенные
основания исключают оценку вреда, причиненного
здоровью потерпевшего, как последствие
уголовно наказуемого деяния. Здоровье
человека - это природой данное ему благо,
которым он вправе распоряжаться по собственному
усмотрению. Причинение человеком вреда
своему здоровью не рассматривается как
уголовно-правовое деяние. Однако важно
подчеркнуть, что согласие лица на причинение
вреда его здоровью другим лицом само
по себе, как правило, не исключает квалификацию
деяния как противоправного посягательства
на здоровье человека. Лишь при направленности
действий потенциального причинителя
вреда здоровью на достижение социально
полезной цели согласие совершеннолетнего
психически нормального лица исключает
преступность содеянного. Так, согласно
ст. 1 Закона РФ от 22 декабря 1992 года “О
трансплантации органов и (или) тканей
человека” трансплантация органов (тканей)
допускается исключительно с согласия
живого донора и, как правило, с согласия
реципиента.
В зависимости от степени тяжести вреда,
причиненного здоровью, в УК установлена
ответственность за причинение: а) тяжкого;
б) средней тяжести; в) легкого вреда здоровью,
г) не повлекшее расстройство здоровья.
На оценку деяний, которые причиняют вред
здоровью, оказывает непосредственное
влияние состояние сильного душевного
волнения (аффекта) и обстановка - ситуация
необходимой обороны или задержания лица,
совершившего преступление. Противоправное
причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью при наличии указанных
признаков рассматривается как деяние,
совершенное при смягчающих обстоятельствах
(ст. 113, 114 УК РФ).
Место, время, орудия и средства причинения
вреда здоровью по общему правилу для
квалификации значения не имеют. Однако
в ряде составов такой объективный признак,
как способ причинения вреда, играет роль
квалифицирующего обстоятельства (пп.
“б”, “в” ч. 2 ст. 111, п. “д” ч. 2 ст. 117 УК
РФ).
Субъективная сторона причинения вреда
здоровью может характеризоваться как
умышленной, так и неосторожной виной.
Именно в зависимости от формы вины в УК
дифференцируется ответственность за
эти преступления. При этом в качестве
квалифицирующих признаков в некоторых
составах указывается на особые мотивы
(пп. “д”, “е” ч. 2 ст. 111, п. “з” ч. 2 ст.
117 УК РФ) и цели (п. “ж” ч. 2 ст. 111 УК РФ).
Субъектом умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и умышленного
причинения средней тяжести вреда здоровью
(ст. 112 УК РФ) может быть лицо, достигшее
возраста 14 лет. За остальные преступления
против здоровья ответственность наступает
с 16 лет.
Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (ст. 111 УК РФ). Это наиболее опасное
преступление против здоровья. Понятие
тяжкого вреда здоровью характеризуется
множеством признаков, указанных в диспозиции
данной статьи. Наличие хотя бы одного
из этих признаков дает основание для
признания вреда здоровью тяжким. Тяжкий
вред здоровью налицо, если: 1) он опасен
для жизни человека; 2) произошла потеря
зрения, речи, слуха; 3) утрачен какой-либо
орган либо утрачена функция какого-либо
органа; 4) причинен вред, вызвавший длительное
расстройство здоровья, соединенное со
значительной стойкой утратой общей трудоспособности
не менее чем на одну треть; 5) заведомо
для виновного потерпевший полностью
утратил профессиональную трудоспособность;
6) наступило неизгладимое обезображение
лица; 7) произошло прерывание беременности;
8) наступило психическое расстройство
либо заболевание наркоманией или токсикоманией.
Тяжким вредом, прежде всего, признается
вред, опасный для жизни человека. Таким
является вред здоровью, который вызвал
состояние, угрожающее жизни потерпевшего
и поэтому при обычном его течении могущее
закончиться смертью. Предотвращение
смертельного исхода, обусловленное оказанием
медицинской помощи, не изменяет оценку
вреда здоровью как опасного для жизни.
Опасным для жизни вредом здоровью могут
быть как телесные повреждения, так и заболевания
и патологические состояния.
К повреждениям, опасным для жизни, относятся:
проникающие ранения черепа, в том числе
и без повреждения мозга; открытые и закрытые
переломы костей свода и основания черепа,
за исключением переломов костей лицевого
скелета и изолированной трещины только
наружной пластинки свода черепа; ушиб
головного мозга тяжелой степени; вывихи
шейных позвонков; проникающие ранения
позвоночника, глотки, гортани, трахеи,
пищевода; проникающие ранения грудной
клетки; ранения живота, проникающие в
полость брюшины; повреждения крупного
кровеносного сосуда: аорты, сонной, подключичной,
плечевой, бедренной, подколенной артерий
или сопровождающих их вен и т. п.
К опасным для жизни относятся также угрожающие
жизни состояния, например шок тяжелой
степени, массивная кровопотеря, острая
дыхательная недостаточность тяжелой
степени.
Неопасные для жизни повреждения относятся
к тяжким в зависимости от исхода и последствий
(вреда) для здоровья потерпевшего.
Потеря зрения применительно к ст. 111 УК
означает полную стойкую слепоту на оба
глаза или такое состояние, когда имеется
понижение зрения до счета пальцев на
расстоянии двух метров и менее (острота
зрения 0,04 и ниже). Потеря зрения на один
глаз представляет собой утрату органом
его функций и по этому признаку относится
к тяжкому вреду здоровью.
Потеря речи означает утрату способности
выражать свои мысли членораздельными
звуками, понятными для окружающих (в том
числе вследствие потери языка или в результате
потери голоса).
Потеря слуха - это полная глухота или
такое необратимое состояние, когда потерпевший
не слышит разговорной речи на расстоянии
3-5 см от ушной раковины. Потеря слуха на
одно ухо представляет собой утрату органом
его функций и по этому признаку относится
к тяжкому вреду здоровью.
Под потерей какого-либо органа либо утратой
органом его функций следует понимать
потерю руки, ноги, т.е. отделение их от
туловища или утрату ими функций; потерю
воспроизводительной способности, заключающуюся
в потере способности к совокуплению либо
в потере способности к оплодотворению,
зачатию и деторождению. К такого рода
последствиям следует относить также
потерю внутреннего органа (например,
почки, селезенки) в результате принудительной
операции.
Неизгладимое обезображение лица является
юридическим, а не медицинским понятием.
Поэтому установление факта обезображения
лица относится к компетенции суда, органов
дознания и следствия. Судебно-медицинский
эксперт не квалифицирует повреждение
лица как обезображение, он лишь определяет,
является ли оно “изгладимым”. Под изгладимостью
при этом понимается значительное уменьшение
выраженности патологических изменений
(рубца, деформаций и пр.) с течением времени
или под влиянием нехирургических средств.
Если же для устранения требуется оперативное
вмешательство (косметическая операция),
то повреждение лица считается неизгладимым.
Неизгладимо обезображено (приобрести
неприятный, отталкивающий вид) должно
быть именно лицо, а не иные части головы
человека.
Расстройство здоровья, соединенное со
значительной стойкой утратой общей трудоспособности
не менее чем на одну треть, означает, что
потерпевший утратил таковую более чем
на 33%. Размеры стойкой утраты общей трудоспособности
устанавливаются медицинским экспертом
после определившегося исхода с учетом
специальной таблицы процентов утраты
трудоспособности. У детей утрата трудоспособности
определяется на основании общих положений.
Стойкой утратой трудоспособности (если
исход повреждения не определен) признается
также длительность расстройства здоровья
- свыше 120 дней.
Полная утрата профессиональной трудоспособности
понимается, как утрата лицом возможности
выполнять специфические виды профессиональной
деятельности, требующей особых природных
качеств или редких навыков (например,
работать дегустатором, играть на музыкальном
инструменте).
Прерывание беременности как один из
признаков тяжкого вреда здоровью не ставится
в зависимость от срока беременности.
При этом оно не должно быть связано с
индивидуальными особенностями организма
и находиться в прямой причинной связи
с посягательством.
Психическое расстройство как признак
рассматриваемого преступления означает
любое известное психиатрии заболевание
(в том числе и временное психическое расстройство).
Диагностика такого заболевания проводится
психиатрической экспертизой.
Заболевание наркоманией или токсикоманией
- это возникшее под влиянием противоправных
действий виновного и диагностируемое
врачом-наркологом состояние потерпевшего,
свидетельствующее о его непреодолимой
тяге к употреблению наркотических средств
или токсических веществ.
Субъективная сторона преступления -
вина в форме умысла. Лицо осознает, что
своими действиями (бездействием) посягает
на здоровье другого человека, предвидит
возможность или неизбежность причинения
тяжкого вреда его здоровью и желает этих
последствий (прямой умысел) либо предвидит
возможность причинения тяжкого вреда
здоровью потерпевшего, но не желает, а
лишь сознательно допускает этот вред
или относится к этому вреду безразлично
(косвенный умысел).
Квалифицированный состав умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью (ч.
2 ст. 111 УК РФ) образует то же деяние, если
оно совершено: а) в отношении лица или
его близких в связи с осуществлением
данным лицом служебной деятельности
или выполнением общественного долга;
б) с особой жестокостью, издевательством
или мучениями для потерпевшего, а равно
в отношении лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии;
в) общеопасным способом; г) по найму; д)
из хулиганских побуждений; е) по мотиву
национальной, расовой, религиозной ненависти
или вражды; ж) в целях использования органов
или тканей потерпевшего.
Часть 3 ст. 111 УК РФ устанавливает ответственность
за деяния, предусмотренные ч. 1 или 2, если
они совершены: группой лиц, группой лиц
по предварительному сговору или организованной
группой; в отношении двух или более лиц.
Содержание названных признаков совпадает
с аналогичными квалифицирующими обстоятельствами
применительно к составу убийства (ч. 2
ст. 105 УК РФ), которые рассмотрены в предыдущем
вопросе. Поэтому следует отметить лишь
несколько положений.
Так, под издевательством и мучениями
понимаются действия, причиняющие страдания
путем длительного лишения пищи или воды,
тепла либо помещения жертвы во вредные
для здоровья условия, и тому подобные
действия, связанные с многократным или
длительным причинением боли (щипание,
сечение, причинение множественных, но
не опасных повреждений тупыми или остроколющими
предметами, воздействие термических
факторов и др.).
Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью в целях использования органов
или тканей потерпевшего (п. “ж” ч. 2 ст.
111 УК РФ) заключается, во-первых, в причинении
ему тяжкого вреда здоровью, с тем, чтобы
в бессознательном состоянии изъять тот
или иной внутренний орган (ткань), или,
во-вторых, в самом по себе принудительном
изъятии у лица путем соответствующей
медицинской операции какого-либо внутреннего
органа. Оконченным преступление является
независимо от того, удалось ли виновному
фактически получить в свое распоряжение
орган или ткань человеческого организма
(формальный состав).
Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), -
сложный для уяснения состав преступления,
в котором как бы слиты воедино два самостоятельных
деяния: умышленное причинение тяжкого
телесного повреждения и причинение смерти
по неосторожности. Это вызывает трудности
в квалификации, необходимость отграничить
состав данного преступления, с одной
стороны, от убийства (ст. 105 УК РФ), а с другой,
- от причинения смерти по неосторожности
(ст. 109 УК РФ).
С объективной стороны это преступление
заключается в причинении тяжкого вреда
здоровью (фактически опасного для жизни
телесного повреждения), которое вызвало,
явившись непосредственной причиной,
еще более тяжкое последствие - смерть
потерпевшего. Если причина наступления
смерти состоит в ином, например, в неумело
оказанной медицинской помощи, индивидуальных
особенностях организма потерпевшего,
ч. 4 ст. 111 УК РФ вменена лицу, которое умышленно
причинило тяжкий вред здоровью потерпевшего,
быть не может.
Наибольшую трудность представляет оценка
субъективной стороны рассматриваемого
преступления. Ее специфика в том, что
это преступление совершается с двумя
формами вины, т.е. характеризуется умыслом
(прямым или косвенным) относительно причинения
тяжкого телесного повреждения и неосторожностью
(легкомыслием либо небрежностью) относительно
причинения смерти потерпевшему. Это означает,
что причинение смерти не охватывалось
умыслом виновного, однако он предвидел
возможность ее наступления, но без достаточных
к тому оснований самонадеянно рассчитывал
на ее предотвращение либо не предвидел,
но должен был и мог предвидеть возможность
наступления смерти. Только такая трактовка
вины в этом случае и позволяет отграничить
содеянное от убийства, при котором лицо
желает или сознательно допускает смертельный
исход, и от причинения смерти по неосторожности,
при котором всегда отсутствует умысел
на причинение тяжкого вреда здоровью
человека.
В постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 27 января 1999 года “О судебной практике
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” подчеркивается
необходимость отграничения убийства
от умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего. При решении вопроса
о содержании умысла виновного следует
исходить из совокупности всех обстоятельств
совершенного преступления и учитывать,
в частности, способ и орудие преступления,
количество, характер и локализацию телесных
повреждений (например, ранения жизненно
важных органов человека), причины прекращения
виновным преступных действий, а также
предшествующее преступлению и последующее
поведение виновного и потерпевшего, их
взаимоотношения.)
Совокупность преступлений образует
причинение в разное время тяжкого вреда
здоровью двух или более потерпевших,
а также посягательство на здоровье одного
и того же лица, но по вновь возникшему
умыслу. Напротив, действия виновного,
совершенные в отношении одного и того
же человека в течение непродолжительного
периода времени, с единым умыслом, по
единому мотиву рассматриваются как единое
преступление и должны квалифицироваться
только по ст. 111 УК РФ (соответствующей
части). Одновременное причинение тяжкого
вреда здоровью двух и более лиц квалифицируется
по п. “б” ч. 3 ст. 111 УК РФ.
Умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). Причинение
средней тяжести вреда здоровью означает,
что причинен не опасный для жизни человека
и не повлекший последствий, указанных
в ст. 111 УК РФ, вред здоровью, который вызвал:
а) длительное расстройство здоровья или
б) значительную стойкую утрату общей
трудоспособности менее чем на одну треть.
Под длительным расстройством здоровья
в экспертной практике понимаются непосредственно
связанные с повреждением последствия
(заболевания, нарушения функции и т.д.)
продолжительностью свыше трех недель
(более 21 дня). Под значительной стойкой
утратой общей трудоспособности менее
чем на одну треть понимается утрата такой
трудоспособности от 10 до 33% включительно.
К такого рода причинению вреда здоровья,
в частности, относятся трещины и переломы
мелких костей, одного-трех ребер на одной
стороне, вывихи в мелких суставах, потеря
пальца руки или ноги.
Квалифицированным видом данного преступления
(ч. 2) признается то же деяние, если оно
совершено: а) в отношении двух или более
лиц; б) в отношении лица или его близких
в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением
общественного долга; в) с особой жестокостью,
издевательством или мучениями для потерпевшего,
а равно в отношении лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном
состоянии; г) группой лиц, группой лиц
по предварительному сговору или организованной
группой; д) из хулиганских побуждений;
е) по мотиву национальной, расовой, религиозной
ненависти или вражды.
Причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью в состоянии аффекта (ст.
113 УК РФ). Причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью потерпевшего
лицом, находящимся в состоянии внезапно
возникшего сильного душевного волнения,
относится к преступлениям против здоровья,
совершенным при смягчающих обстоятельствах.
Это обусловлено особым психическим состоянием
виновного, которое снижает способность
руководить своими действиями и вызвано
поведением самого потерпевшего.
Условия признания сильного душевного
волнения аффективным состоянием полностью
совпадают с теми, которые были рассмотрены
в предыдущем параграфе при анализе преступления,
предусмотренного ст. 107 УК РФ. В данном
случае также необходимо установить, что
сильное душевное волнение было, во-первых,
внезапным и, во-вторых, наступило в результате
насилия, издевательства или тяжкого оскорбления
со стороны потерпевшего либо иными противоправными
или аморальными действиями (бездействием),
а равно длительной психотравмирующей
ситуацией, возникшей в связи с систематическим
противоправным или аморальным поведением
потерпевшего.
Субъективная сторона преступления -
вина в форме умысла, который может быть
как прямым, так и косвенным, однако всегда
внезапно возникшим.
Причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью двух или более потерпевших
в состоянии аффекта квалифицируется
только по ст. 113 УК РФ. По этой же статье
влечет ответственность умышленное причинение
в состоянии аффекта тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
В данном случае имеется конкуренция ч.
4 ст. 111 и ст. 113 УК РФ, которая разрешается
в пользу нормы, предусматривающей состав
преступления со смягчающими обстоятельствами,
т.е. ст. 113 УК РФ.
Причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении
мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст. 114 УК РФ).
Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью в особой ситуации - при необходимой
обороне, тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью в процессе задержания
лица, совершившего преступление, с превышением
допустимых пределов рассматриваются
как преступления против здоровья при
смягчающих обстоятельствах. Признаки
составов этих преступлений во многом
совпадают с теми, о которых шла речь при
анализе преступлений, предусмотренных
ст. 108 УК РФ.
Необходимо лишь подчеркнуть, что состав
преступления, предусмотренного ст. 114
УК РФ, охватывает умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, которое повлекло
по неосторожности смерть посягающего
(при необходимой обороне) или задерживаемого
(при задержании преступника). Кроме того,
содеянное квалифицируется по ст. 114 УК
РФ и в том случае, если виновный, превысив
допустимые пределы необходимой обороны
(задержания преступника), действовал
общеопасным способом либо причинил тяжкий
или средней тяжести вред здоровью двух
или более лиц.
Причинение по неосторожности тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны
либо при превышении мер, необходимых
для задержания лица, совершившего преступление,
состава данного преступления не образует.
Не может это деяние квалифицироваться
и по ст. 118 УК РФ.
Умышленное причинение легкого вреда
здоровью (ст. 115 УК РФ). Состав данного
преступления охватывает причинение легкого
вреда здоровью, признаками которого являются:
а) кратковременное расстройство здоровья
или б) незначительная стойкая утрата
общей трудоспособности. Согласно сложившейся
практике под кратковременным расстройством
здоровья следует понимать временную
утрату трудоспособности продолжительностью
не свыше трех недель (21 дня). Незначительная
стойкая утрата трудоспособности означает
стойкую утрату общей трудоспособности
до 10%.
Небольшие немногочисленные повреждения
(ссадины, кровоподтеки, поверхностные
раны), которые не повлекли за собой кратковременного
расстройства здоровья или незначительной
стойкой утраты общей трудоспособности,
не расцениваются как вред здоровью. Поэтому
состав данного преступления при их наличии
отсутствует. Содеянное может квалифицироваться
как побои или (в некоторых случаях) как
истязание (ст. 116, 117 УК РФ).
При наличии хулиганских побуждений причинение
легкого вреда здоровью квалифицируется
по ч. 2 ст. 115 УК РФ.
Субъективная сторона - вина в форме умысла
(прямого или косвенного).
Побои (ст. 116 УК РФ). Объективную сторону
этого преступления образуют, во-первых,
действия, характеризующиеся как побои,
и, во-вторых, иные насильственные действия,
причиняющие физическую боль. Характерно,
что как те, так и другие не влекут последствий,
предусмотренных ст. 115 УК РФ, т.е. не причиняют
легкого вреда здоровью, вызывающего кратковременное
расстройство здоровья или незначительную
стойкую утрату общей трудоспособности.
Под побоями понимается многократное
нанесение ударов, в результате которых
на теле потерпевшего не остается никаких
повреждений анатомической целостности
органов либо обнаруживаются ссадины,
кровоподтеки, небольшие раны. Если побои
не оставляют после себя объективных следов,
то эксперт фиксирует жалобы потерпевшего
(в том числе на болезненные ощущения при
прикосновении к телу). Сам же по себе факт
побоев устанавливается органами предварительного
следствия и судом в процессуальном порядке.
Иные действия, причиняющие физическую
боль, состоят в щипании, сечении, воздействии
огнем или иными природными биологическими
факторами (включая использование животных
и насекомых), если это сопряжено с причинением
физической боли. Поэтому, например, лишение
потерпевшего возможности дышать (удушение)
не относится к действиям, охватываемым
составом данного преступления (но может
квалифицироваться как истязание по ст.
117 УК РФ).
При наличии хулиганских побуждений нанесение
побоев влечет ответственность по ч. 2
ст. 116 УК РФ.
Истязание (ст. 117 УК РФ). С объективной
стороны истязание представляет собой
причинение физических или психических
страданий путем систематического нанесения
побоев либо иные насильственные действия.
При этом здоровью потерпевшего не должно
быть причинено тяжкого или средней тяжести
вреда. В противном случае содеянное охватывается
составами преступлений, предусмотренных
ст. 111 и 112 УК РФ.
Умышленное причинение в процессе истязания
легкого вреда здоровью охватывается
ст. 117 УК РФ и дополнительной квалификации
по ст. 115 УК РФ не требует.
Таким образом, сущность истязания заключается
в особом способе причинения физических
или психических страданий потерпевшему.
Способами истязания являются: 1) систематическое
(т.е. многократное, совершенное не менее
трех раз) нанесение побоев - множественных
ударов; 2) иные насильственные действия,
причиняющие страдания человеку (например,
путем длительного лишения пищи, питья
или тепла либо помещения или оставления
жертвы во вредных для здоровья условиях),
а равно действия, связанные с многократным
или длительным причинением боли (например,
избиение плетью, розгами, щипание, уколы,
укусы, причинение множественных слабовыраженных
повреждений тупыми или остроколющими
предметами, воздействие термических
факторов).
Не рассматривается как истязание причинение
психических страданий путем систематического
унижения человеческого достоинства или
угроз. В соответствующих случаях указанные
действия могут образовать составы других
преступлений против личности (например,
оскорбление - ст. 130 УК РФ, угроза убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью
- ст. 119 УК РФ).
Квалифицированный состав истязания
(ч. 2 ст. 117 УК РФ) образует деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц; б) в
отношении лица или его близких в связи
с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного
долга; в) в отношении женщины, заведомо
для виновного находящейся в состоянии
беременности; г) в отношении заведомо
несовершеннолетнего или лица, заведомо
для виновного находящегося в беспомощном
состоянии либо в материальной или иной
зависимости от виновного, а равно лица,
похищенного или захваченного в качестве
заложника; д) с применением пытки; е) группой
лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой; ж)
по найму; з) по мотиву национальной, расовой,
религиозной ненависти или вражды.
Беспомощное состояние потерпевшего
при истязании может быть обусловлено
как возрастом (малолетний, престарелый),
физиологическим состоянием (больной,
раненый, находящийся в сильной степени
опьянения), так и действиями самого виновного
(связывание, введение одурманивающих
веществ и т.д.). Такое состояние потерпевшего
должно осознаваться виновным и специально
использоваться в процессе совершения
преступления.
Под материальной или иной зависимостью
понимается, например, зависимость малолетних
детей от родителей или престарелых родителей
от взрослых детей, должника от кредитора,
подчиненного от начальника, спортсмена
от тренера.
Истязание с применением пытки означает,
что потерпевшему причиняются физические
или психические (нравственные) страдания
с помощью особо изощренного способа воздействия
на тело (органы чувств) и психику жертвы,
что вызывает состояние продолжительных
мук. При этом виновный преследует цель
понуждения потерпевшего к даче показаний
или иным действиям, противоречащим воле
человека, а также в целях наказания его
либо в иных целях (примечание к ст. 117 УК
РФ).
Субъективная сторона истязания - вина
в форме прямого умысла.
Причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности (ст. 118 УК РФ). Понятие тяжкого
вреда здоровью рассмотрено в предыдущем
вопросе и в данном случае специально
не анализируется.
Причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности означает совершение этих
деяний по легкомыслию или небрежности.
Как правило, это связано с грубым нарушением
правил бытовой предосторожности или
несоблюдением правил предосторожности
в сфере профессиональной деятельности.
В последнем случае деяние отличается
повышенной общественной опасностью.
Поэтому в законе установлен квалифицированный
состав этого преступления (ч. 2 ст. 118 УК
РФ) - вследствие ненадлежащего исполнения
лицом своих профессиональных обязанностей.
Ответственность за данное деяние наступает
только в тех случаях, когда неосторожное
причинение вреда здоровью соответствующей
тяжести не охватывается составом иного
преступления, сопряженного с наступлением
вреда в результате ненадлежащего исполнения
лицом своих профессиональных обязанностей
(например, составом халатности - ч. 2, 3
ст. 293 УК РФ).
Заражение венерической болезнью (ст.
121 УК РФ). Объективная сторона преступления
выражается в действиях или бездействии,
результатом которых явилось заражение
венерической болезнью (сифилис, гонорея,
мягкий шанкр, лимфогранулематоз), т.е.
предполагает обязательное наступление
вредных последствий (материальный состав).
Способ заражения в данном случае для
квалификации значения не имеет: оно может
состояться как посредством полового
сношения, так и бытовым путем - в результате
нарушения больным правил личной гигиены
в семье, на работе (пользование общей
посудой, полотенцем и т.п.).
Субъективная сторона - вина в форме умысла
(прямого и косвенного). Неосторожность
в виде, как легкомыслия, так и небрежности
в этом составе исключается.
Субъект преступления - лицо, достигшее
возраста 16 лет, страдающее венерической
болезнью и знающего об этом (последнее
должно быть подтверждено, например, предостережением
лечебного учреждения).
Часть 2 ст. 121 УК РФ предусматривает ответственность
за заражение венерической болезнью двух
или более лиц либо заведомо несовершеннолетнего.
Под заражением двух или более лиц понимается
как одновременное, так и разновременное
их заражение, если не истек срок давности
за первое деяние. При заражении венерической
болезнью несовершеннолетнего виновный
должен знать или допускать, что потерпевший
не достиг возраста 18 лет.
Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ).
Объективная сторона преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 122 УК РФ, заключается в заведомом
поставлении вирусоносителем или ВИЧ-больным
другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией
(формальный состав). Способ совершения
деяния определяется способом распространения
вируса иммунодефицита - половым путем,
через кровь (при переливании, при контактах
поврежденных поверхностей тела) или при
использовании медицинского оборудования
и инструментов. Наиболее распространено
поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией
путем полового сношения без использования
механических предохранительных средств
(презервативов).
Согласие лица на половое сношение с вирусоносителем,
при котором существует опасность заражения
ВИЧ-инфекцией, исключает уголовную ответственность
вирусоносителя (больного) (примечание
к ст. 122 УК РФ). Ответственность также не
наступает, если он предпринял необходимые
меры, исключающие возможность внесения
вируса в организм партнера.
С субъективной стороны преступление
характеризуется умыслом: виновный достоверно
знает, что своими действиями создает
реальную возможность заражения другого
лица ВИЧ-инфекцией, и желает совершить
их.
Субъект - лицо, достигшее возраста 16 лет,
знающее о наличии заболевания ВИЧ-инфекцией.
Часть 2 ст. 122 УК РФ предусматривает фактическое
заражение другого человека ВИЧ-инфекцией
лицом, знавшим о наличии у него этой болезни
(материальный состав). Оконченным это
преступление является независимо от
того, разовьется у потерпевшего болезнь
вследствие попадания вируса в организм
или нет.
По смыслу закона в данном случае субъектом
преступления является не только ВИЧ-больное
лицо, знавшее о наличии у него этой болезни,
но и знавшее о состоянии своего здоровья
ВИЧ-инфицированное лицо.
Субъективная сторона деяния - вина в
форме умысла или неосторожности.
Примечание к ст. 122 УК РФ устанавливает,
что лицо, совершившее деяния, предусмотренные
ч. 1 или 2 данной статьи, освобождается
от уголовной ответственности, в случае
если другое лицо, поставленное в опасность
заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией,
было своевременно предупреждено о наличии
у первого из них этой болезни и добровольно
согласилось совершить действия, создавшие
опасность заражения.
Заражение ВИЧ-инфекцией двух или более
лиц либо заведомо несовершеннолетнего
квалифицируется по ч. 3 ст. 122 УК РФ.
Часть 4 данной статьи предусматривает
специальный состав - заражение другого
лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей. Следовательно, субъектом
преступления тут выступает лицо, которое
профессионально, по работе связано с
инфицированными или ВИЧ-больными людьми
или с получением и использованием донорской
крови -основного потенциального источника
ВИЧ-инфекции (медицинский работник).
Объективную сторону преступления образуют
действия (бездействие), состоящие в нарушении
как специально установленных правил
профилактики ВИЧ-инфекции (например,
некачественная проверка донорской крови
и крови лиц, проходящих освидетельствование),
так и общих требований предосторожности
(например, некачественная подготовка
к повторному использованию медицинского
инструмента). Обязательным последствием
является заражение ВИЧ-инфекцией хотя
бы одного лица. Это последствие должно
находиться в прямой причинной связи с
ненадлежащим исполнением виновным своих
профессиональных обязанностей.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 122 УК РФ, как и любого деяния, состоящего
в ненадлежащем соблюдении тех или иных
мер безопасности или невыполнении профессиональных
обязанностей, характеризуется виной
в форме неосторожности (легкомыслия или
небрежности).
Неоказание помощи больному (ст. 124 УК
РФ). В соответствии со ст. 39 Основ законодательства
РФ “Об охране здоровья граждан” от 22
июля 1993 года скорая медицинская помощь
оказывается гражданам при состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства
(при несчастных случаях, травмах, отравлениях
и других состояниях и заболеваниях), осуществляется
безотлагательно лечебно-профилактическими
учреждениями независимо от территориальной,
ведомственной подчиненности и формы
собственности, медицинскими работниками,
а также лицами, обязанными ее оказывать
в виде первой помощи по закону или специальному
правилу.
Объективная сторона рассматриваемого
преступления заключается в бездействии
- неоказании помощи больному без уважительных
причин, если это повлекло по неосторожности
причинение средней тяжести вреда здоровью
больного (ч. 1 ст. 124 УК РФ) либо смерть больного
или причинение тяжкого вреда его здоровью
(ч. 2 ст. 124 УК РФ). При этом необходимо установить
прямую причинную связь между бездействием
лица и вредными последствиями.
Конкретно это преступление может выразиться,
например, в отказе применить искусственное
дыхание, сделать перевязку, передать
лекарства, доставить в больницу. Уважительными
причинами признаются, например, непреодолимая
сила, болезненное состояние самого лица,
обязанного оказывать медицинскую помощь,
отсутствие необходимых лекарств, материалов
и инструментов.
Субъективная сторона - вина в форме неосторожности
по отношению к причинению вреда жизни
и здоровью больного (как легкомыслие,
так и небрежность).
Субъект преступления - специальный: достигшее
16-летнего возраста вменяемое лицо, обязанное
оказывать помощь больному в соответствии
с законом или со специальным правилом.
Прежде всего, это врачи, а также руководители
туристических групп, специально выделенные
члены экспедиций, зимовок и др. Лица медперсонала,
которые по работе не оказывают медицинскую
помощь (фармацевт, лаборант, санитарка),
за рассматриваемое преступление ответственности
не несут; их бездействие в соответствующих
случаях может квалифицироваться по ст.
125 УК РФ.
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека
Угроза убийством
или причинением тяжкого вреда
здоровью (ст. 119 УК РФ). Объективная
сторона этого преступления
Обязательным условием ответственности
за угрозу убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью является реальность высказываемой
угрозы. Это означает, что потерпевший
должен воспринимать угрозу не как пустую
декларацию или шутливое заявление, а
именно как намерение виновного через
какое-то время реализовать ее. Явно устрашающее
воздействие имеет угроза, подкрепленная,
например, демонстрацией оружия либо изъятых
у других потерпевших органов или тканей,
сопровождающаяся описанием конкретных
способов причинения смерти или тяжкого
вреда здоровью, особыми клятвами и др.
При решении вопроса о реальности угрозы
должны учитываться как объективные, так
и субъективные обстоятельства дела в
их совокупности. Однако вовсе не важно,
намеревался ли виновный фактически осуществить
высказываемую угрозу в будущем, - главное,
чтобы именно так считал человек, которому
она адресована.
Угроза является оконченным преступлением
с момента высказывания или совершения
демонстративных действий, воспринимающихся
другим лицом как опасные для его жизни
или здоровья.
Не образует предусмотренного ст. 119 УК
РФ преступления угроза совершить иные
противоправные деяния, например изнасилование,
уничтожение или присвоение имущества,
разгласить конфиденциальные сведения.
В некоторых случаях угроза убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью
является способом совершения другого,
более тяжкого преступления и охватывается
соответствующей статьей УК РФ(например,
ст. 120, 132,296,302,318).
Субъективная сторона преступления -
вина в форме прямого умысла.
Субъект - лицо, достигшее возраста 16 лет.
Принуждение к изъятию органов или тканей
человека для трансплантации (ст. 120 УК
РФ). Изъятие органов и тканей человека
для трансплантации регулируется Законом
РФ от 22 декабря 1992 года “О трансплантации
органов и (или) тканей человека”. Он регламентирует
условия и порядок изъятия и пересадки
соответствующих внутренних органов или
тканей человека - объектов трансплантации.
Статья 1 этого Закона, в частности, устанавливает,
что трансплантация органов или тканей
от живого донора или от трупа может быть
применена только в случае, если медицинские
средства не могут гарантировать сохранения
жизни больного (реципиента) либо восстановления
его здоровья. У живого донора изъятие
органов или тканей допустимо только в
случае, если его здоровью по заключению
консилиума врачей-специалистов не будет
причинен значительный вред. Трансплантация
органов или тканей допускается исключительно
с согласия живого донора.
Объективную сторону преступления образует
принуждение живого донора к согласию
на изъятие у него органов или тканей для
трансплантации. Способами принуждения
выступают при этом, во-первых, насилие,
во-вторых, угроза применения насилия.
Состав преступления формальный, поэтому
преступление является оконченным с момента
совершения действий, направленных на
принуждение лица дать согласие на проведение
соответствующей операции по изъятию
органов или тканей его организма, независимо
от наступления общественно опасных последствий.
В соответствии со ст.2 Закона РФ “О трансплантации
органов и (или) тканей человека” объектами
трансплантации могут быть сердце, легкое,
почка, печень, костный мозг и другие органы
или ткани, перечень которых определяется
Минздравом России. Данный закон не распространяется
на органы, их части или ткани, имеющие
отношение к процессу воспроизводства
человека, включающие в себя репродуктивные
ткани (яйцеклетку, сперму, яичники, яички
или эмбрионы), а также на кровь и ее компоненты.
Однако по смыслу диспозиции ст. 120 УК все
указанные компоненты человеческого организма
являются предметом предусматриваемого
ею преступления.
Если насилие сопряжено с умышленным
причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего,
то содеянное квалифицируется по п. “ж”
ч. 2 ст. 111 УК РФ. Причинение менее опасного
вреда здоровью охватывается составом
данного преступления и квалификации
по ч. 1 ст. 112 или ст. 115 УК РФ не требует.
Однако умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью или истязание
при отягчающих обстоятельствах квалифицируется
соответственно по ч. 2 ст. 112 или ч. 2 ст.
117 УК РФ.
Угроза убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью предполагаемого донора
как способ его принуждения полностью
охватывается составом рассматриваемого
преступления.
Субъективная сторона преступления -
вина в форме прямого умысла.
Субъект - лицо (в том числе медицинский
работник), достигшее возраста 16 лет.
Часть 2 ст. 120 УК РФ содержит квалифицированный
состав рассматриваемого преступления:
то же деяние, совершенное в отношении
лица, заведомо для виновного находящегося
в беспомощном состоянии либо в материальной
или иной зависимости от виновного. В данном
случае также не имеет значения, удалось
ли виновному получить у потерпевшего
согласие на изъятие органа или ткани,
а тем более фактически трансплантировать
их (формальный состав). Не важно, кроме
того, сам ли виновный поставил предполагаемого
донора в беспомощное состояние или всего
лишь воспользовался объективно существующей
ситуацией. Применение при этом насилия
охватывается ч. 2 ст. 120 УК РФ, если содеянное
не образует более опасного преступления,
предусмотренного ст. 111 и ч. 2 ст. 117 УК РФ.
Незаконное производство аборта (ст. 123
УК РФ). Искусственное прерывание беременности
(аборт) может проводиться лишь в соответствии
со специальными правилами, допускающими
производство этой операции по желанию
женщины только в медицинском учреждении,
получившем лицензию на указанный вид
деятельности, врачами, имеющими специальную
подготовку, и при отсутствии противопоказаний.
Операция по искусственному прерыванию
беременности проводится при сроке беременности
до 12 недель, по социальным показаниям
- до 22 недель, а при наличии медицинских
показаний и согласия женщины - независимо
от срока ее беременности (ст. 36 Основ законодательства
РФ “Об охране здоровья граждан” от 22
июля 1993 года).
По ч. 1 ст. 123 УК РФ незаконным признается
“производство аборта лицом, не имеющим
высшего медицинского образования соответствующего
профиля”, т.е. гинекологической специальности
(хирург-гинеколог, акушер). Буквальное
толкование этой нормы приводит к выводу,
что основание уголовной ответственности
закон связывает не с самой по себе операцией
при наличии установленных медициной
противопоказаний для искусственного
прерывания беременности (например, если
ее срок превышает 12 недель или операция
проводится в неприспособленном помещении)
либо со способом производства криминального
аборта, а именно с личностью виновного.
Следовательно, производство аборта лицом,
имеющим высшее медицинское образование
соответствующего профиля, состава преступления
не образует.
Состав преступления формальный, поэтому
оконченным оно признается после производства
операции, завершившейся изгнанием плода,
независимо от того, причинен ли при этом
какой-либо вред здоровью женщины.
Субъективная сторона - вина в форме прямого
умысла.
Объективную сторону деяния, предусмотренного
ч. 3 ст. 123 УК РФ, образует производство
аборта, которое повлекло по неосторожности
смерть потерпевшей либо причинение тяжкого
вреда ее здоровью. В свою очередь, из этого
следует, что субъективная сторона характеризуется
двумя формами вины: умыслом по отношению
к действию (производству аборта) и неосторожностью
по отношению к последствиям в виде смерти
или тяжкого вреда здоровью потерпевшей.
Неосторожность при этом может выражаться
как в легкомыслии, так и в небрежности.
Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). Объективную
сторону этого преступления образует
бездействие - заведомое оставление без
помощи лица, находящегося в опасном для
жизни или здоровья состоянии и лишенного
возможности принять меры к самосохранению
по малолетству, старости, болезни или
вследствие своей беспомощности, в случаях,
когда виновный имел возможность оказать
помощь этому лицу и был обязан иметь о
нем заботу либо сам поставил его в опасное
для жизни или здоровья состояние.
Конкретно это может проявляться в неоказании
первой медицинской помощи или иной помощи,
например путем предоставления транспорта,
одежды, продовольствия, вызова врача,
спасателей (в горах).
Для вменения состава данного преступления
необходимо установить целый ряд объективных
и субъективных обстоятельств. Во-первых,
лицо должно находиться в “опасном для
жизни или здоровья состоянии” (т.е. ему
угрожает смерть или наступление тяжкого
вреда здоровью и поэтому нужны экстренные
меры для спасения). Во-вторых, лицо было
лишено возможности принять меры к самосохранению
ввиду малолетства, старости, болезни
или вследствие своей беспомощности. В-третьих,
виновный имел возможность без серьезной
опасности для себя или других лиц оказать
требуемую помощь. В-четвертых, виновный
был обязан заботиться о лице, находящемся
в опасном состоянии (например, в силу
родственных отношений или в силу профессии,
рода деятельности), либо, в-пятых, сам
поставил его в опасное для жизни и здоровья
состояние (например, увлек в опасное путешествие).
Оконченным преступление является независимо
от наступления реальных вредных последствий
(формальный состав).
Если лицо своевременно сообщит о необходимости
оказания помощи надлежащим учреждениям
или лицам (милиции, пожарной охране, медицинским
работникам), состав преступления отсутствует.
Субъективная сторона преступления характеризуется
прямым умыслом. При этом исключается
желание наступления смерти лица, находящегося
в опасном для жизни состоянии: если виновный
умышленно поставил потерпевшего в опасное
для жизни состояние и, предвидя неизбежность
наступления смерти, желал этого последствия,
содеянное образует покушение на убийство.
Субъект преступления специальный: достигшее
возраста 16 лет лицо, обязанное иметь заботу
о другом человеке (родители, опекуны,
телохранители и др.) либо само поставившее
потерпевшего в опасное для жизни или
здоровья состояние (наехавший на пешехода
водитель, руководитель туристической
группы).
Тема 2
1. Понятие и виды преступлений против чести и достоинства личности
Данную категорию
преступлений образуют
Личная (физическая) свобода человека
составляет важнейшее благо и нормальное
условие развития личности и общества
в целом. Не случайно в ст. 9 Международного
пакта о гражданских и политических правах,
а также в ст.З Всеобщей декларации прав
человека провозглашено, что “каждый
человек имеет право на свободу и на личную
неприкосновенность”. Исходя из этого
“никто не должен содержаться в рабстве
или в подневольном состоянии, подвергаться
произвольному аресту, задержанию и содержанию
под стражей, а также изгнанию”.
Право каждого на личную свободу и неприкосновенность
личности закреплено Конституцией Российской
Федерации (ст. 22). Посягательство на личную
свободу граждан по общему правилу влечет
ответственность по ст. 126 (похищение человека),
127 (незаконное лишение свободы), 1271 (торговля
людьми), 1272 (использование рабского труда)
и ст. 128 (незаконное помещение в психиатрический
стационар). Одно из преступлений против
общественной безопасности образует захват
заложника - деяние, также связанное с
посягательством на личную свободу человека
(ст. 206 УК РФ). На свободу человека могут
посягать и иные преступления, имеющие
другой непосредственный объект, например
совершаемые должностными лицами - представителями
власти (органов уголовной юстиции) и поэтому
предусмотренные в других главах Особенной
части УК (ст. 286, 301, 305).
В соответствии со ст. 21 и 23 Конституции
Российской Федерации достоинство личности
охраняется государством, ничто не может
быть основанием для его умаления, никто
не должен подвергаться унижающему его
достоинство обращению, каждый имеет право
на защиту своей чести и доброго имени.
Эти положения также продиктованы соответствующими
нормами международного права, содержащимися,
в частности, в Международном пакте о гражданских
и политических правах и Всеобщей декларации
прав человека. Умаление чести и достоинства
личности влечет не только гражданско-правовую
(ст. 152 ГК), но в соответствующих случаях
и повышенную - уголовно-правовую ответственность
по ст. 129 (клевета) и 130 УК РФ (оскорбление).
Таким образом, под преступлениями против
свободы, чести и достоинства личности
понимаются деяния, непосредственно посягающие
на свободу человека, а также на честь
и достоинство личности как блага, принадлежащие
всякому человеку от рождения.
Информация о работе Понятие и виды преступлений против личности