Наследование по российскому гражданскому законодательству

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2012 в 14:59, курсовая работа

Описание

В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации в России гарантируется право наследования. Таким отношением государство демонстрирует свою готовность содействовать стабильности имущественных отношений в обществе, и прежде всего всемерной охране частной собственности. Закрепление данной гарантии является закономерным отражением государственной социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности.

Работа состоит из  1 файл

курсовая наследование гр пр. 1, 2010.doc

— 164.50 Кб (Скачать документ)

Введение

В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации в России гарантируется право наследования. Таким отношением государство демонстрирует свою готовность содействовать стабильности имущественных отношений в обществе, и прежде всего всемерной охране частной собственности. Закрепление данной гарантии является закономерным отражением государственной социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. В обществе, где жизнь человека во многом предопределена условиями распределения имущественных благ, право наследования наполняет общественные отношения особыми стимулами к совершенствованию. Отдельные отступления от этого общего положения, и в частности возможность использования некоторыми индивидуумами полученных благ для асоциального образа жизни, не должны влиять на положительную в целом направленность рассматриваемой конституционной гарантии. Реализация конституционной гарантии права наследования ориентирована как на обеспечение частных интересов, так и на их оптимальную согласованность с интересами всего общества. Важнейшей гарантией его соблюдения является наличие развитого наследственного права, потребность в котором возрастает по мере роста благосостояния граждан, а также с усложнением гражданского оборота. Правовое регулирование отношений, возникающих при переходе имущества от умершего субъекта к его правопреемникам не теряет актуальности на протяжении многих веков. Большинству из нас хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с вопросами наследственного права. В реальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час, когда  человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и близким. Развитие института права собственности и появление у значительного числа граждан новых прав и обязанностей  должно сформировать новое отношение к вопросу передачи своей собственности в случае смерти. К сожалению, недостаточная правовая культура приводит к большим затруднениям при реализации права завещать и наследовать. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры и жилые дома. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники часто становятся врагами. Чтобы по возможности избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследственного права. Граждане в течение жизни приобретают имущество, понимаемое как совокупность прав и обязанностей лица. После смерти гражданина объективно возникает вопрос о судьбе этого имущества. Эффективное правовое регулирование наследственных отношений - гарантия стабильности, как отношений собственности, так и имущественного оборота.

Вопрос о судьбе имущества гражданина после его смерти имеет важное политическое и социальное значение. Получение наследства ведет к обогащению наследника, налогообложение при переходе имущества по наследству служит источником пополнения государственного бюджета. Оптимальное соотношение частного и публичного интереса обеспечивается через установление круга наследников по закону, ограничений свободы завещания с целью защиты интересов нетрудоспособных иждивенцев, способов принятия наследства. Всестороннее исследование наследственных отношений позволит определить баланс публичного и частного интереса. Цель работы - изучение общественных отношений, возникающих в связи с составлением завещаний, открытием и принятием наследства, а также правового положения субъектов наследственных отношений.

37

 


1.    Основные понятия наследственного права

Наследственное право представляет собой совокупность норм, которые регулируют порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственными не являются. Эти отношения возникают либо еще до наследования, то есть при жизни наследодателя, например, отношения по составлению завещания, либо после наследственных правоотношений, как отношения по разделу имущества, относящиеся уже к процессуальным правоотношениям.  Содержанием права наследования является переход после смерти гражданина принадлежащего ему по праву частной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей к другим лицам - наследникам.

Наследование– это переход имущества умершего гражданина к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.[1] Наследованию придается исключительный и универсальный характер. Исключительность наследования состоит в том, что это единственное основание (единственная возможность) такого перехода. К принципам наследственного права как одного из относительно самостоятельных подразделений отрасли гражданского права и законодательства могу быть отнесены[2]:

-принцип универсальности наследственного правопреемства. Универсальность наследственного правопреемства находит своё наиболее полное выражение в том, что наследник выступает в качестве преемника наследодателя не только в его правах, но и в его обязанностях;

-   -принцип свободы завещания;

-   принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников. принцип свободы завещания может быть ограничен в одном случае, прямо предусмотренном законом. Среди наследников по закону есть такие, которых наследодатель, несмотря на принцип свободы завещания, не может лишить так называемой обязательной доли в наследстве. Таких наследников ещё со времён римского права принято именовать необходимыми наследниками. В соответствии с законодательством к таким наследникам относятся[3]- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособный супруг, родители (усыновители),иждивенцы умершего, которые наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины, доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Наследодатель не может ни прямо, ни косвенно лишить в завещании необходимых наследников причитающийся им обязательной доли. Норма о праве на обязательную долю носит императивный характер, поэтому её действие не может быть поставлено в зависимость от наличия или отсутствия согласия других наследников на выделение этой доли. Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, носит исчерпывающий характер.Граждане, не имеющие право наследования, не призываются и к наследованию обязательной доли, поскольку наследование обязательной доли является наследованием по закону;

-   принцип учёта не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;

-   принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию. Осуществляется по средствам права наследника отказа от наследства;[4]

-   принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию. Законодательство регулирует доли наследников в завещанном имуществе. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считаются завещанным наследникам в равных долях[5];

-   принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных посягательств;

Принцип свободы завещания является одним из основных принципов наследственного права, который тесно взаимодействует с вышеперечисленными принципами наследственных правоотношений. Таким образом, раскрывая данный принцип, нельзя не рассмотреть другие принципы. Российское законодательство провозглашает свободу завещательных распоряжений. Свобода в данном случае это возможность проявления наследодателем своей воли на основе осознания законов общества при отсутствии, каких либо ограничений.

Свобода завещания означает, что наследодатель[6]:

-вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам;

-вправе самостоятельно определить доли в наследстве;

-вправе по своему усмотрению лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону;

-лишая наследников наследства, вправе не указывать причины такого лишения;

-вправе по своему усмотрению включить в завещание иные распоряжения;

-вправе отменить уже совершённое завещание,то есть объявить его недействительным, подлежащим неисполнению, а также изменить уже совершённое завещание – по другому распорядиться своим имуществом;

-не обязан сообщать кому-либо о совершении завещания, означает, что наследодатель не должен ни кому, ни чего доказывать о своих поступках и действиях. У него нет ни каких обязанностей, на основании которых он был бы обязан что-либо, кому-либо доказывать. Он никому не подотчётен. Это свобода его действий. Так же наследодатель не должен никому сообщать о совершении, содержании, изменении и отмене завещания, дабы не быть подвергнутым давлению со стороны наследников и иных заинтересованных лиц. Сюда же можно отнести и следующее:

-не обязан сообщать кому-либо о содержании завещания;

-   не обязан сообщать кому-либо об изменении завещания;

-   не обязан сообщать кому-либо об отмене завещания. Эти права призваны защищать, применительно к принципу свободы завещания, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан. Законодатель предусматривает, что в случае нарушения тайны завещания, завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав;

Свобода совершения завещания признаётся лишь только в той мере, в какой не нарушает положений законодательства страны, публичный порядок и добрые нравы и не совершённого на основании заблуждения. Граждане обладают правом завещать любое имущество. Когда наследодатель составляет завещание, он не всегда знает, сколько он проживёт, какое имущество приобретёт и какого имущества он лишиться. Это означает что наследодатель в праве совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, имеющимся в его собственности и о том имуществе, которое он может приобрести в будущем. Из этого вытекает право наследодателя составить не одно, а несколько завещаний. Но в таком случае, надо учитывать, как они могут быть восприняты после смерти. По общим правилам, когда совершается несколько завещаний, то силу имеет завещание, составленное последним. Но это правило применимо, когда речь идёт об одном и том же имуществе. Следовательно, завещать имущество наследодатель может в нескольких завещаниях, только разделив его так, чтобы имущество одного завещания не совпадало с имуществом другого завещания.

Основанием возникновения наследственных отношений, является сам факт смерти гражданина (наследодателя), либо объявление судом гражданина умершим.  Момент смерти фиксируется на основании медико-биологических данных, свидетельствующих о том, что изменения, которые произошли в организме человека, необратимы и позволяют констатировать факт смерти. Если жизнедеятельность организма поддерживается с помощью аппаратов то смерть в данном случае ещё не наступила. Лишь, после того как эти аппараты будут отключены, и произойдёт полное прекращение деятельности органов, без которых жизнь человека немыслима, наступит смерть. Факт смерти, установленный на основании медико-биологических данных, удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органами загса[7]. К смерти гражданина по правовым последствиям приравнивается объявление судом безвестно отсутствующего гражданина умершим, а также установление судом факта смерти гражданина. Днём смерти объявленного умершим гражданина признаётся день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Если умершим объявлен гражданин, пропавший без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель от определённого несчастного случая, суд может признать днём смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

Если же основанием возникновения наследственных правоотношений является сам факт смерти гражданина (наследодателя), либо признании его умершим, то основаниями наследования будут являться завещание и закон. Для наследования по закону и по завещанию необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов. Для наследования по закону необходимы, по крайней мере, два:

во-первых, лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону;

во-вторых, должно произойти открытие наследства.

При наследовании по завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет в своём завещании наследодатель. Обязательными юридическими фактами, которые свидетельствуют о возникновении права наследования, что при наследовании по завещанию, что при наследовании по закону будут являться смерть наследодателя или объявление его умершим[8].

37

 


2.Содержание наследства

Следует отметить, что наследственные отношения возникают по поводу наследства. Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства. Иными словами, для раскрытия содержания понятия «наследство» необходимо ответить на вопрос, что переходит к наследникам и как переходит. При наследовании переход прав и обязанностей к наследникам происходит в порядке правопреемства. К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, которые не переходят по наследству в силу прямого указания  закона, либо в силу самой их юридической природы. Главное место среди имущественных прав занимает право личной собственности  наследодателя. К наследникам переходят права на  имущество, собственником которого был умерший. Именно имущество обычно составляет главную часть наследства. Наследство - это имущественные, некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права.[9] В законодательстве конкретизирован состав наследственного имущества: принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и обязанности и другие нематериальные блага связанные с личностью наследодателя[10]. Например на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя. По наследству переходят лишь те права и обязанности, которые наследодателю принадлежали на законных основаниях, причем переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями. Действующее законодательство содержит минимум ограничений для перехода имущества по наследству. Такое направление в правовом регулировании отвечает интересам прежде всего самого наследодателя, поскольку позволяет увеличить заинтересованность человека в обеспечении материального благополучия после своей смерти тех лиц, которые являются ему наиболее близкими при жизни. Одновременно в этом проявляется расширение сферы частного права, сужаются основания для перехода имущества как выморочного в собственность государства[11].

Традиционно в теории гражданского права выделяются несколько групп объектов - это вещи, права на чужие действия, нематериальные блага и т.д. Под объектами гражданских прав принято понимать материальные и нематериальные блага, отношения по поводу которых регламентированы гражданским законодательством. Наследство представляет совокупность вещей, прав и обязанностей, то есть соединяет в единое целое объекты, относящиеся к разным группам, дополнительно в него включаются имущественные обязанности[12]. Наследственные права и обязанности связаны в единое целое не только благодаря единству способа их приобретения, но прежде всего из-за ограниченности ответственности наследника по долгам наследодателя: до погашения долгов существуют ограничения на распоряжение активом, это необходимо для защиты интересов кредиторов умершего. Если признать наследника с момента принятия наследства субъектом отдельных прав и обязанностей умершего, разрывается связь между активом и пассивом, происходит смешение их с личными правами и обязанностями преемника. Наследство как особый объект гражданского права существует до момента его принятия наследником, после принятия оно сливается с имуществом последнего: наследник становится собственником вещей (или субъектом ограниченного вещного права), кредитором и должником в обязательствах.

Помимо общих положений о наследовании, Гражданский Кодекс Российской Федерации регламентирует наследование отдельных видов имущества. К таким видам имущества относятся права, связанные с участием в хозяйственных товариществах и обществах, права, связанные с участием в потребительских кооперативах, предприятия, имущество члена крестьянского (фермерского) хозяйства, вещи, ограниченно оборотоспособные, земельные участки, невыплаченные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию, имущество, предоставленное государством или муниципальным образованием на льготных условиях, государственные награды, почетные и памятные знаки[13]. Практически все эти виды имущества (кроме государственных наград, на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ) входят в состав наследства.

Гражданин имеет право стать участником (учредителем) юридических лиц, вследствие чего он может приобретать по отношению к юридическому лицу некоторые имущественные права (обязательственные либо право собственности). Законы об отдельных видах юридических лиц регламентируют отношения, возникающие в связи со смертью участника (учредителя) юридического лица. Участники общества с ограниченной ответственностью обладают обязательственными правами в отношении общества, доля в уставном капитале переходит к наследникам граждан, являвшихся участниками общества[14]. Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли в порядке универсального правопреемства допустим только с согласия остальных участников общества. При переходе доли к наследникам возможны следующие ситуации: наследуется либо сама доля либо ее действительная стоимость. Если для перехода доли по наследству требуется согласие остальных участников и такое согласие не получено, наследник приобретает право требования к обществу о выплате действительной стоимости доли, ранее принадлежавшей наследодателю. В другом случае наследник становится участником общества, к нему переходят права участника общества, которые определены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". В ней перечислены не только имущественные, но и неимущественные права, например, право на получение информации о деятельности общества, право знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией. Отсюда вытекает, что при наследовании доли в уставном капитале наследник получает комплекс имущественных и неимущественных прав, связанных с участием в обществе.

Обязанность общества по выплате действительной стоимости доли или по выдаче имущества такой же стоимости должна быть исполнена в течение одного года с момента перехода к обществу доли[15]. До реального исполнения этой обязанности наследник не должен отвечать по долгам наследодателя своим имуществом, поскольку право требования к обществу может остаться неудовлетворенным. С другой стороны, даже если наследник принимается в общество и становится одним из его участников, может потребоваться определение действительной стоимости его доли для- определения размера ответственности перед кредиторами наследодателя.

В п.З ст. 7 ФЗ "О производственных кооперативах" от 08 мая 1996г.№ 41-ФЗ[16] установлено, что в случае смерти члена кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива, его наследники могут быть приняты в члены кооператива. В противном случае кооператив выплачивает наследникам стоимость пая умершего члена кооператива, причитающуюся ему заработную плату, премии и доплаты. Следует отметить, что пай состоит из паевого взноса члена кооператива и соответствующей части чистых активов кооператива (за исключением неделимого фонда). Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе, регулируется ст. 1177 Гражданского Кодекса Российской Федерации, кроме этого продолжает действовать Закон Российской Федерации "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ." Пай члена потребительского кооператива входит в состав наследства. Между п.5 ст. 13 указанного Закона и нормой Кодекса существует противоречие: в законе сказано, что наследник может быть принят в потребительское общество, если иное не предусмотрено уставом, а в ст. 1177 закреплено императивное правило о недопустимости отказа наследнику в приеме в члены кооператива. Очевидно, что применяться должна норма Гражданского Кодекса. В ст.6 п.5 Федерального Закона "О кредитных потребительских кооперативах граждан" от 07 августа 2001г. № 117-ФЗ сказано: в случае смерти члена данного кооператива его наследникам, если они не являются членами этого кооператива и не хотят или не могут стать членами кредитного потребительского кооператива граждан, выплачивается денежная стоимость доли имущества кооператива, соответствующей доле паевого взноса умершего члена в сумме паевых взносов членов кооператива. Правовое положение членов жилищных кооперативов регулирует Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.[17]. В п. 4 ст. 130 Жилищного Кодекса Российской федерации указано: в случае смерти члена жилищного кооператива его наследники имеют право на вступление в члены данного жилищного кооператива по решению общего собрания членов этого кооператива. Ст. 131 Жилищного Кодекса Российской Федерации определяет преимущественное право вступления в члены кооператива в случае наследования пая. Если пай находился в общей собственности супругов, то в первую очередь право на вступление в члены кооператива принадлежит пережившему супругу, если отсутствует это условие, либо супруг отказался от вступления в кооператив, то данное право переходит к наследнику, проживавшему совместно с умершим и имеющему при этом право на часть пая. Только при отсутствии перечисленных лиц, либо в случае их отказа, право на вступление в члены кооператива получают иные наследники. Кроме того, преимущественное право на вступление в члены кооператива может перейти к лицам, не входящим в круг наследников[18]. Таким образом, анализ приведенных норм законов об отдельных видах юридических лиц позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, включение наследника в состав участников (членов) юридического лица может быть запрещено или ограничено учредительными документами. Во-вторых, если наследник становится участником (членом) какого-либо юридического лица, сохраняется необходимость при отсутствии или недостаточности иного имущества в определении стоимости причитающейся ему доли (пая) с целью установить размер ответственности наследника по долгам наследодателя. По наследству переходят и те имущественные права и обязанности, точный объем которых является предметом судебного разбирательства, в этих случаях происходит, помимо прочего, процессуальное правопреемство.

Среди объектов гражданских прав особое место занимают ценные бумаги, получившие в последнее время широкое распространение. Если наследодателю принадлежали ценные бумаги на предъявителя либо ордерные бумаги с бланковым индоссаментом, то наследник без каких-либо затруднений может реализовать права по ним, в дальнейшем эти бумаги не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя. Если описи наследственного имущества нотариусом не производилось, доказать факт принадлежности таких вещей наследодателю практически невозможно, поэтому в свидетельстве о праве на наследство эти ценные бумаги указаны не будут. Иначе обстоит дело с именными документарными ценными бумагами. При переходе к наследнику таких ценных бумаг для реализации прав по ним необходимо специальное оформление, а именно замена в реестре владельцев ценных бумаг наследодателя наследником. Указанные изменения вносятся в реестр на основании документов, подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации[19]. Как известно, право на наследство подтверждается соответствующим свидетельством, без его оформления реализация прав, закрепленных ценной бумагой, невозможна. То же самое относится к именным бездокументарным ценным бумагам, право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя[20]. Следовательно, акции, иные именные ценные бумаги относятся к такому имуществу, которое хотя и приобретается наследником в момент принятия наследства, однако реализовать права, на которое невозможно без документального оформления наследственных прав.

В свидетельстве о праве на наследство указывается количество, номинальная и рыночная стоимость именных ценных бумаг, эти сведения запрашивает нотариус у компетентных лиц, кроме того указываются обременения прав, выраженных в ценных бумагах. При наследовании векселей векселедержателем становится наследник, однако в отличие от обычного порядка передачи векселя при помощи индоссамента, передаточная надпись в пользу наследника отсутствует. Для реализации прав по векселю наследник должен предоставить документ, подтверждающий его права на эту ценную бумагу, таким документом будет также являться свидетельство о праве на наследство[21]. В состав наследства могут входить предметы, на первый взгляд не представляющие имущественной ценности, такие как дневники, письма, записки, иные личные документы. Но впоследствии может выясниться, что они представляют не только личную, но и имущественную ценность, например, могут быть опубликованы, использованы иным образом. Особенно это касается документов тех лиц, которые при жизни достигли успехов в области науки, литературы, искусства. Передача этих документов одному из сонаследников в собственность может привести к необоснованному увеличению его доли. Поэтому предлагается дополнить абз.1 ч.2 ст. 1165 Гражданского Кодекса следующим правилом: документы, касающиеся личности наследодателя, его семьи остаются общей собственностью наследников, если иное не предусмотрено соглашением между ними[22].

В настоящее время на подзаконном уровне положительно разрешен вопрос о включении в наследственную массу жилого помещения, процесс приватизации которого был начат при жизни наследодателя, но по причине его смерти документы о праве собственности не были получены. Данная позиция судов основана на том, что в приватизации жилого помещения гражданину, подавшему надлежаще оформленные документы, не может быть отказано. Это отвечает частным интересам наследников, ведь неприватизированная квартира не включается в наследственную массу и они терпят значительный ущерб. Хотя право собственности на приватизированную квартиру возникает с момента государственной регистрации, тем не менее, суды включают в наследственную массу и те квартиры, документы о приватизации которых были получены, но зарегистрировать право собственности владелец не успел[23].

В состав наследства входят и объекты незавершенного строительства, либо объекты, право собственности на которые не зарегистрировано. Судебная практика допускает совершение сделок с объектами незавершенного строительства, право собственности при этом возникает с момента государственной регистрации. Тем более такие объекты должны переходить в порядке правопреемства. Ряд специалистов считают, что для включения названных объектов в свидетельство о праве на наследство требуется представить нотариусу справку отдела архитектуры администрации района о произведенных работах и оценке незаконченного строительством жилого дома. Если же наследодатель успел зарегистрировать свое право собственности на объект незавершенного строительства, то нотариусу нужно представить документ о праве собственности[24].

Следует отметить, что в свидетельствах о праве на наследство перечисляется лишь некоторое имущество: 1) недвижимые вещи (квартиры, жилые дома, земельные участки, гаражи и т.д.), 2) денежные средства на банковских счетах, 3) именные ценные бумаги, 4) автомобили и иные транспортные средства, 5) авторские права, 6) доли (паи) в уставном (складочном) капитале юридического лица, а также обременения прав. Если право собственности на вещь в сделках «между живыми» возникает неформально, путем простой передачи, то такая вещь, по общему правилу, не указывается в свидетельстве о праве на наследство. Таким образом, документально подтверждается преемство в наиболее ценных имущественных правах, иными словами, в свидетельстве о праве на наследство отражается лишь часть актива имущества умершего и отдельные обязанности. Таким образом,при определении границ самого понятия наследства отправными должны служить следующие положения. Во-первых, в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. Во-вторых, далеко не все права и обязанности, принадлежащие наследодателю при жизни, способны по самой своей природе переходить к другим лицам, в том числе и в порядке наследования. Так, не переходят по наследству права, которые настолько срослись с личностью наследодателя, что и «умирают» вместе с ним. Таково, например, право авторства. В тоже время авторство наследодателя продолжает существовать, и после его смерти в качестве социально значимого и охраняемого законом юридического факта. В-третьих, переход по наследству ряда прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю при жизни и способных переходить по наследству, может быть исключён или ограничен в силу прямого указания закона. В-четвёртых, по наследству могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с не имущественным содержанием. Наследство или наследственное имущество понимается как единство прав (актива) и долгов (пассива), принадлежащих наследодателю на день открытия наследства.  

37

 


3.Субъекты наследственного права

Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Законом круг наследников очерчен в полном соответствии с принципом равенства участников гражданских правоотношений. Равенство субъектов гражданских правоотношений - это не имущественное равенство, не равенство их правоспособности, а равенство по обладанию самостоятельной волей, так как в обществе равенство существует только в правовой форме"[25]. Важно, что правом наследования обладают лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Наряду с этим закон признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Этими лицами при наследовании по закону являются дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. При этом для возникновения права наследования важен факт рождения ребенка жизнеспособным независимо от времени, которое ребенок прожил: только мертворожденные не признаются наследниками. Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Им может быть любой гражданин Российской Федерации, в том числе недееспособные и ограниченно дееспособные лица, иностранный гражданин или физическое лицо, не имеющее гражданства. Недееспособные или ограниченно дееспособные граждане могут быть наследодателями постольку, поскольку основанием наследования является не факт осознания и осмысления человеком тех или иных событий, умение правильно руководствоваться своей волей и т.п., а лишь такое событие, как смерть человека или приравненное к ней объявление умершим[26].

         Согласно ст. 1116 Гражданский кодекс Российской Федерации к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Граждане, которые могут быть наследниками: при наследовании по закону - граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти; при наследовании по завещанию - граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти.

         Юридические лица, субъекты Федерации, городские и иные муниципальные образования, иностранные организации и международные организации также могут выступать в качестве наследников, но в отличие от граждан, только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства. Российская Федерация может быть наследником по завещанию, а также по закону.

Завещатель может указать в завещании не просто наследника, а учесть все непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть как лично с ним (наследодателем) так и с тем наследником, которому он завещал имущество. На такой случай он указывает другого наследника, но тот становиться таковым, только если первый наследник не сможет принять наследство по каким-либо причинам. Если наследник по завещанию после открытия наследства не успел принять его в установленный срок (умер), то право на принятие наследства переходит к подназначенному наследнику. Подназначенный наследник может вступить в наследство только в том случае если не будет наследника, на которого было оставлено завещание. Назначенный наследник – это конкретное лицо, которое завещатель определил как непосредственного наследника своего имущества.

Наследование по закону имеет место при отсутствии наследования по завещанию, однако на практике, наследование по закону получило преимущественное распространение. Часть 3 Гражданского Кодекса РФ ст.1142-1145 значительно расширила круг возможных наследников по закону, предусматривая восемь очередностей наследования. При определении круга наследников по закону законодатель исходит из двух принципов: древнейший - это принцип совместного проживания с наследодателем, при котором наследство переходит только к тем, кто вел с наследодателем общее хозяйство, участвовал в формировании общей собственности членов семьи. Даже самый близкий родственник, выделившийся из большой семьи, утрачивает наследственные права.Второй принцип - это наличие кровной связи между лицами, а также брачных отношений. В современных правовых системах наследниками по закону являются кровные родственники, лица, приравниваемые к таковым (усыновленные, усыновители), а также супруг. Особую категорию наследников составляют нетрудоспособные иждивенцы. Влияние первого принципа в современном законе минимально, - в редких случаях долю в наследстве получают нетрудоспособные иждивенцы, совместно проживавшие с наследодателем. Действующее законодательство о наследовании по закону основано прежде всего на принципе кровной связи, а также юридическое значение имеет зарегистрированный брак. Лица, входящие в круг наследников по закону, образуют несколько очередей, наличие наследников предшествующей очереди исключает наследование следующих очередей. Такой порядок установлен с целью избежать чрезмерного раздробления имущества. Кроме того, интересы более близких родственников, как правило, оказываются для наследодателя намного предпочтительнее интересов дальних[27]. Одно лицо может принадлежать к нескольким очередям наследников: так, племянник наследует по праву представления во вторую очередь, но если он состоял на иждивении умершего дяди, то он может наследовать вместе с наследниками первой очереди. Очередность призвания к наследству зависит от степени родства, а также от наличия отношений иждивения. Степень родства, определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, при этом рождение самого наследодателя в это число не входит.

Законодатель устанавливает очередность наследования имущества по закону и каждой очереди дает свой номер:

наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя; внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления; Как правило, это самые близкие наследодателю лица. Имущественные права пережившего супруга определяются, во-первых, нормами о режиме имущества супругов, и во-вторых, нормами о наследовании. Правовые последствия порождает исключительно брак, зарегистрированный в государственных органах, они прекращаются с момента его расторжения либо с момента признания недействительным. Если смерть одного из супругов произошла до наступления указанных фактов, переживший супруг входит в круг наследников по закону. Внуки и правнуки наследодателя в качестве наследников первой очереди наследуют только по праву представления. Значит, если дети наследодателя не примут наследство, или откажутся от него, то внуки к наследованию не призываются.

наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца так и со стороны матери; дети братьев и сестер наследодателя – его племянники и племянницы наследуют по праву представления;

наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя); двоюродные родные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления;

если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам последующих очередей. В качестве наследников четвертой очереди названы родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя;

в качестве наследников пятой очереди выступают родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

наследниками шестой очереди являются родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);

Всего закон устанавливает шесть очередей наследников, в которые включены родственники наследодателя и седьмую очередь, в которую входят пасынки, падчерицы, отчим и мачеха. Кого считать наследниками седьмой очереди. Согласно смыслу п.3 ст. 1145 отчим - это супруг (более точно, вдовец) матери наследодателя, мачеха- это вдова отца наследодателя. Будет ли наследовать отчим (мачеха), которые расторгли брак с матерью (отцом) наследодателя, однако до этого продолжительное время воспитывали ребенка другого супруга? Законодатель, устанавливая седьмую очередь наследников, исходил из того обстоятельства, что отчим или мачеха для несовершеннолетнего ребенка зачастую заменяют отца или мать, и поэтому справедливо при отсутствии иных родственников включить их в круг наследников[28].

наследники седьмой очереди по закону – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;

Кроме того, могут быть наследники восьмой очереди. Это лица, не входящие в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства нетрудоспособные и не менее года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении и проживавшие с ним совместно. Такие лица призываются самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди при отсутствии других наследников. Нетрудоспособные к моменту открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Таким образом, законодатель определил основной порядок наследования по закону.

Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять доли наследников в наследстве, лишить наследника одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные гражданским законодательством о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание.Вторая категория наследников[29] - юридические лица, отдельные государственные, кооперативные и общественные организации. Неоднозначно воспринимается включение международных организаций в группу государственных и административно-территориальных образований: ведь по общему правилу они обладают статусом юридического лица. И, третья категория наследников, когда наследником является само государство. Статьи 1116 и 1151 Гражданского Кодекса Российской Федерации содержит перечень ситуаций, когда наследственное имущество полностью или частично переходит государству. Наследование всего имущества имеет место в случаях:

1) когда все наследственное имущество завещано государству и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части;

2) когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию;

3) когда все наследники лишены завещателем права наследования либо не имеют такого права в силу установленных законом оснований;

4) когда ни один из наследников не принял наследства, либо все отказались в пользу государства.

Порядок наследования и учета такого имущества, считаемого вымороченным, определяется законом[30].

В пунктах 1 и 2 статьи 1117 Гражданского Кодекса Российской Федерации выделены еще две группы наследников, которые лишаются права наследования по закону. Во-первых - родители, не имеющие права наследовать по закону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства. Для констатации невозможности призвания таких лиц к наследованию по закону достаточно наличия самого факта лишения родительских прав и отсутствие этих прав на момент открытия наследства. Никаких дополнительных решений каких-либо органов не требуется.  Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав. Однако, в силу принципа свободы завещания сами дети могут завещать свое имущество таким родителям. То есть, Россия восприняла упрощенную процедуру акта прощения недостойного наследника: через указание в завещании. За рубежом обычно акт прощения оформляется как отдельный документ. Во-вторых - граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Такой гражданин лишается права наследования только по решению суда, который рассматривает по требованию заинтересованного лица дело о его отстранении от наследования по закону.

Весьма полезными являются новеллы: о возврате недостойными наследниками всего неосновательно полученного из состава наследства[31] и о возмещении стоимости работы, услуги, что соответствует компенсаторной функции гражданско-правовой ответственности; о распространении правил о недостойных наследниках на наследников, имеющих обязательную долю в наследстве и их применении к завещательному отказу. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи недостойный наследник, обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. Имущество, составляющее неосновательное обогащение недостойного наследника, должно быть возмещено действительному наследнику в натуре. А если это невозможно, возмещается действительная стоимость имущества на момент получения его должником. Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. В данном случае судом выносится не приговор, а определение об освобождении лица от уголовной ответственности.

 

 

37

 


4. Принятие наследства и отказ от него

Наследники приобретают право наследования с момента открытия наследства. Основанием открытия наследства по закону является смерть лица. Время открытия наследства наступает с момента смерти наследодателя.

На основании п. 1 ст. 1114 Гражданского Кодекса Российской Федерации этим моментом  является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим временем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а в случае, когда днем смерти признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда. Время открытия наследства имеет важное практическое значение. Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Время открытия наследства имеет значение также при определении размера госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство. Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 1114 Гражданского Кодекса Российской Федерации граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. При этом соответственно нотариусом заводятся отдельные наследственные дела. Напротив, если один из наследодателей умер хотя бы через час после первого, однако уже в следующие календарные сутки, он считается умершим позднее первого. Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, наследование по завещанию не наступает, а наступает, если имеются соответствующие наследники, наследование по закону. Согласно    

статьи 1115 Гражданского Кодекса Российской Федерации местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов[32]. В случае неправильного определения места открытия наследства возможна ситуация, при которой будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного наследодателя, что, в свою очередь, почти неизбежно может повлечь нарушение прав и законных интересов отдельных наследников. Место последнего постоянного жительства наследодателя может быть подтверждено одним из следующих документов:

- справкой жилищно-эксплуатационной организации;

- справкой органа местного самоуправления;

- справкой с места работы умершего о месте его жительства;

- справкой адресного бюро (ранее - о прописке, в настоящее время - о регистрации гражданина по месту его жительства);

- справкой жилищного либо жилищно-строительного кооператива;

- выпиской из домовой книги;

- справкой рай(гор)военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на воинскую службу;

- справкой органа социальной защиты населения о том, по какому адресу доставлялась пенсия наследодателю;

- решением суда об установлении факта места открытия наследства.

Местом открытия наследства является именно постоянное (не временное) место жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное время вне места постоянного жительства.  

Для принятия наследства требуется волеизъявление наследника. Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Принятие наследства - это односторонняя сделка, и, как любая сделка, принятие наследства может быть совершено только полностью дееспособным лицом.[33]

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками, например нельзя принять одну часть наследства, а от другой отказаться; нельзя принять наследство, но не принять на себя долги наследодателя и т.п.

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. Процедуре принятия наследства придана обратная сила: принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации[34].

Формальное принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (должностным лицом органа местного самоуправления или консульского учреждения). В случае личной явки наследника к нотариусу нотариального свидетельствования подлинности его подписи не требуется. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника и сам проверяет подлинность его подписи, о чем делает отметку на заявлении с указанием наименования документа, удостоверяющего личность, и реквизитов этого документа. Не требуется также нотариального свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении о принятии наследства, если ранее нотариусу уже представлялось заявление о принятии наследства и подпись на нем была нотариально засвидетельствована, а впоследствии этим же наследником подано еще одно заявление уже по поводу другого наследственного имущества. За несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет заявление о принятии наследства подается их родителями, усыновителями либо опекунами; за граждан, в судебном порядке признанных недееспособными, - их опекунами. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет действуют при подаче заявления о принятии наследства сами, но с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Заявление о принятии наследства может быть подано по доверенности представителем наследника, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на его принятие.

Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства регистрируются в книге учета наследственных дел, на их основании нотариусом заводится наследственное дело, которое регистрируется в книге учета наследственных дел. Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства поступило от наследника заявление, подпись на котором нотариально не засвидетельствована, оно также регистрируется в книге учета наследственных дел и также заводится наследственное дело с регистрацией в книге учета наследственных дел. Наследник в этом случае не считается пропустившим срок для принятия наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо лично явиться к нотариусу. Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Статьей 1154 Гражданского Кодекса Российской Федерации  установлено, что наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. В соответствии со ст. 1155 Гражданского Кодекса Российской Федерации по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. Право отказа от наследства регламентировано ст. 1157 Гражданского Кодекса Российской Федерации. В соответствии с названной статьей наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, называется безоговорочным отказом. Такой отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства, т.е. доля наследника, отказавшегося от наследства, переходит к наследникам, принявшим наследство, в равных долях к каждому. При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии.[35] Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц: от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в наследстве; если наследнику подназначен наследник. Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в п. 1 ст. 1158 Гражданского Кодекса Российской Федерации, не допускается. Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако в соответствии с п. 3 ст. 1158 Гражданского Кодекса Российской Федерации, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, по закону или в порядке наследственной трансмиссии в результате открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

37

 


Заключение.

Российское наследственное право должно охранять интересы лиц, о которых наследодатель заботился или должен был заботиться при жизни в случаях наследования по завещанию и в равной мере в случае наследования по закону. В большинстве случаев так и происходит в действительности. При наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам происходит в порядке правопреемства. Наследство может быть принято только как единое целое, в его составе могут оказаться даже такие права и обязанности наследодателя, о которых наследник не имел представления. Универсальность правопреемства характерна как для наследования по закону, так и по завещанию. При характеристике универсальности наследственного правопреемства важно подчеркнуть, что наследник приобретает наследство на основании норм наследственного права непосредственно от наследодателя, без посредничества каких-либо третьих лиц. В настоящее время не оспаривается материально-обеспечительная функция правила об обязательной доле необходимых наследников. Наследование имущества служит охране права частной собственности граждан. В то же время оно призвано способствовать укреплению семьи, поскольку закон относит к числу наследников лиц, связанных с наследодателем кровным родством, отношениями супружества, усыновления, охраняет права нетрудоспособных членов семьи. В этой связи важно обратить внимание на следующее. К обязательным наследникам в равной мере относятся несовершеннолетние дети завещателя и переживший супруг, родители наследодателя, достигшие пенсионного возраста. Естественно, что лицо, получающее пенсию, сохраняющее право и возможность работать, является менее нуждающимся, чем несовершеннолетний ребенок. Нотариальной и судебной практике известно большое количество примеров, когда родитель завещателя, получающий пенсию, продолжает трудиться, в то время как несовершеннолетний ребенок со смертью завещателя утрачивает кормильца, остается на иждивении только одного из супругов, а обязательная доля в наследстве признается за родителем умершего и его несовершеннолетним ребенком одинаковой. Помимо сказанного следует отметить, что семейно-родственные связи между завещателем и его несовершеннолетним ребенком в большинстве случаев куда более тесные, чем между завещателем и его родителями. На основании изложенного возможно предложить внесение изменений в ст. 1149 ГК РФ с тем, чтобы наследственная масса распределялась между необходимыми наследниками в соответствии с правилами наследования по закону. Принятие этого предложения позволит обеспечить необходимых наследников определенной частью наследственного имущества и при этом улучшает положение несовершеннолетних детей. Законом регулируется наследование отдельных видов имущества. Это права, связанные с участием в хозяйственных товариществах и производственных кооперативах, в потребительских кооперативах, наследование предприятий, земельных участков, фермерского хозяйства, государственных наград. К сожалению, нет отдельного правила о наследовании квартир. Между тем на практике встречаются серьезные затруднения. В частности, при наследовании однокомнатных квартир, когда они переходят по наследству к различным семьям. Следовало бы установить возможность в этих случаях справедливой компенсации, определяемой судом. Предлагается дополнить абз.1 ч.2 ст. 1165 ГК следующим правилом: «Документы, касающиеся личности наследодателя, его семьи остаются общей собственностью наследников, если иное не предусмотрено соглашением между ними». Так как передача личных документов, в отношении которых может выясниться, что они представляют не только личную, но и имущественную ценность, в собственность одному из сонаследников может привести к необоснованному увеличению его доли. Особенно это касается документов тех лиц, которые при жизни достигли успехов в области науки, литературы, искусства.

37

 


Список использованной литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.З от 26 ноября 2001г.   №146-ФЗ (в ред. от 30.06.2008) //Российская газета.-28.11.2001 г.-233.

2. Жилищный коекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ                (в ред. от 30.11.2010)// Российская газета.-12.01.2005.-№1.

3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате                    от 11 февраля 1993 г. N 4462-I (в ред. от  19 июля 2009 г.) // Российская газета.- 13.03.1993.- N 49.

4. Наследование : Подробные коментарии./ Е.В.Сычева, О.Г.Крухмалева, Ю.В.Белянинова.-СПб.,Фитон, 2009.

5. Гражданское право:Учебник./ Под. ред. А.П.Сергеева.-М.: ТК Велби, 2009.

6. Гражданское право: Учебник. / под ред. А.Н. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М., Проспект, 2008.

7. Наследование: Комментарий законодательства. Справочные материалы./С.Г.Ляпунов.- М.: КноРус, 2008.

8. Наследственное право Российской Федерации./Ю.Н. Власов.-М.: Юрайт, 2006.

9. Гражданское право, Особенная часть: Учебник./ Под. ред. О.А. Красавчикова. - М.: Норма, 2005.

10. Барчукова Н.В. Некоторые вопросы наследования имущества.// Законодательство. – 2008. - №8. –С.20-24

11. Косарева И.А. Наследование по завещанию.// Правовой вестник. –2008. - №10.-С.24-29.

12. Матвеев И.В. Наследование прав, связанных с участием в юридическом лице.//Современное право.- 2008.- № 2.- С.37.

13. Ветошкина С.А. Особенности наследования прав, связанных с участием в коммерческих организациях.//Право и экономика.- 2008.- № 3.- С.45;

14. Маковский А.Л. Как лучше гарантировать наследование.// Законодательство и экономика. - 2007. - №3-№4.

 

37

 


[1] Гражданский кодекс Российской Федерации ч.З от 26 ноября 2001 г №146-ФЗ (в ред. от 30.06.2008) //Российская газета.-28.11.2001 г.-233.

[2]2 Наследственное право Российской Федерации./Ю.Н. Власов.- М.: Юрайт, 2006.

 

[3] Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I (в ред. от  19 июля 2009 г.) // Российская газета.- 13.03.1993.- N 49.

[4] Гражданский кодекс Российской Федерации ч.З от 26 ноября 2001 г №146-ФЗ (в ред. от 30.06.2008) //Российская газета.-28.11.2001 г.-233.

 

[5] Гражданский кодекс Российской Федерации ч.З от 26 ноября 2001 г №146-ФЗ (в ред. от 30.06.2008) //Российская газета.-28.11.2001 г.-233.

[6] Гражданское право: Учебник./ Под. ред. А.П.Сергеева.-М.: ТК Велби, 2009.

[7] Барчукова Н.В. Некоторые вопросы наследования имущества.// Законодательство. – 2008. - №8. –С.20-24

[8]Гражданское право: Учебник./ Под. ред. А.П.Сергеева.-М.: ТК Велби, 2009.

 

[9] Наследование: Комментарий законодательства. Справочные материалы./С.Г.Ляпунов.- М.: КноРус, 2008.

[10] Гражданский кодекс Российской Федерации ч.З от 26 ноября 2001 г №146-ФЗ (в ред. от 30.06.2008) //Российская газета.-28.11.2001 г.-233.

 

[11]Маковский А.Л. Как лучше гарантировать наследование.// Законодательство и экономика. - 2007. - №3-№4.

[12]Гражданское право, Особенная часть: Учебник./ Под. ред. О.А. Красавчикова. - М.: Норма, 2005.

 

[13] Гражданский кодекс Российской Федерации ч.З от 26 ноября 2001 г №146-ФЗ (в ред. от 30.06.2008) //Российская газета.-28.11.2001 г.-233.

[14]Ветошкина С.А. Особенности наследования прав, связанных с участием в коммерческих организациях.//Право и экономика.- 2008.- № 3.- С.45

[15] Ветошкина С.А. Особенности наследования прав, связанных с участием в коммерческих организациях.//Право и экономика.- 2008.- № 3.- С.45

[16] Матвеев И.В. Наследование прав, связанных с участием в юридическом лице.//Современное право.- 2008.- № 2.- С.37.

 

[17]Матвеев И.В. Наследование прав, связанных с участием в юридическом лице.//Современное право.- 2008.- № 2.- С.37.

 

[18]Жилищный коекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (в ред. от 30.11.2010)// Российская газета.-12.01.2005.-№1.

 

[19]Наследование : Подробные коментарии./ Е.В.Сычева, О.Г.Крухмалева, Ю.В.Белянинова.-СПб.,Фитон, 2009.

[20] Наследование: Комментарий законодательства. Справочные материалы./С.Г.Ляпунов.- М.: КноРус, 2008.

[21] Косарева И.А. Наследование по завещанию.// Правовой вестник. –2008. - №10.-С.24-29.

 

[22]Гражданское право, Особенная часть: Учебник./ Под. ред. О.А. Красавчикова. - М.: Норма, 2005.

[23] Барчукова Н.В. Некоторые вопросы наследования имущества.// Законодательство. – 2008. - №8. –С.20-24

 

[24] Ветошкина С.А. Особенности наследования прав, связанных с участием в коммерческих организациях.//Право и экономика.- 2008.- № 3.- С.45;

 

 

[25]Наследование : Подробные коментарии./ Е.В.Сычева, О.Г.Крухмалева, Ю.В.Белянинова.-СПб.,Фитон, 2009.

[26] 

[27] Наследование: Подробные коментарии./Е.В.Сычева, О.Г.Крухмалева, Ю.В.Белянинова.-СПб.,Фитон, 2009.

 

[28] Наследственное право Российской Федерации./Ю.Н. Власов.- М.: Юрайт, 2006.

 

[29] Гражданский кодекс Российской Федерации ч.З от 26 ноября 2001 г №146-ФЗ (в ред. от 30.06.2008) //Российская газета.-28.11.2001 г.-233.

 

[30]Косарева И.А. Наследование по завещанию.// Правовой вестник. –2008. - №10.-С.24-29.

 

[31] Косарева И.А. Наследование по завещанию.// Правовой вестник. –2008. - №10.-С.24-29.

 

[32] Гражданское право: Учебник. / под ред. А.Н. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М., Проспект, 2008.

 

[33] Гражданское право: Учебник. / под ред. А.Н. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М., Проспект, 2008.

[34] Гражданский кодекс Российской Федерации ч.З от 26 ноября 2001 г №146-ФЗ (в ред. от 30.06.2008) //Российская газета.-28.11.2001 г.-233.

 

[35] Гражданский кодекс Российской Федерации ч.З от 26 ноября 2001 г №146-ФЗ (в ред. от 30.06.2008) //Российская газета.-28.11.2001 г.-233.

 

Информация о работе Наследование по российскому гражданскому законодательству