Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Февраля 2012 в 18:07, курсовая работа
С наследованием, так или иначе, приходиться сталкиваться каждому человеку, либо принятие наследства от умерших родственников, либо составление завещания, либо смерть человека, являющаяся основанием для перехода имущества умершего по наследству. Заинтересованность отдельной личности при наследовании проявляется в том, что «благодаря наследованию человек в праве как бы не умирает, а продолжает существовать в лице своих преемников»
Введение 3
1. Понятие наследования. Субъекты наследственных отношений.
Основание наследования 7
2. Открытие наследования 10
3. Наследование по закону 13
3.1Очередность наследников и степень родства по закону 13
3.2 Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя
как наследники по закону 15
3.3 Принятие наследства 16
3.4 Отказ наследников от наследства и приращение
наследственных долей 17
3.5 Преимущественное право на определенное имущество
из состава наследства 18
Заключение 20
Глоссарий 24
Список использованных источников 27
Список сокращений 29
«Наследование по закону»
Введение 3
1. Понятие наследования. Субъекты наследственных отношений.
Основание наследования 7
2. Открытие наследования 10
3. Наследование по закону 13
3.1Очередность наследников и степень родства по закону 13
3.2 Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя
как наследники по закону 15
3.3 Принятие наследства 16
3.4 Отказ наследников от наследства и приращение
наследственных долей 17
3.5 Преимущественное право на определенное имущество
из состава наследства 18
Заключение 20
Глоссарий 24
Список использованных источников 27
Список сокращений 29
Приложения 30
С наследованием, так или иначе, приходиться сталкиваться каждому человеку, либо принятие наследства от умерших родственников, либо составление завещания, либо смерть человека, являющаяся основанием для перехода имущества умершего по наследству. Заинтересованность отдельной личности при наследовании проявляется в том, что «благодаря наследованию человек в праве как бы не умирает, а продолжает существовать в лице своих преемников»[1].
Наследование существует с тех древних времён, когда у человека появилась первая собственность. Упоминания о наследовании находили уже в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и т.д. Но как правовой институт оно зародилось в Древнем Риме. Подобную продолжительность существования можно объяснить лишь особым значением наследования, как отдельного человека, так и для общества в целом.
Отечественное гражданское законодательство до 1917 г. характеризовалось детальной проработкой регулируемых отношений. Гражданское законодательство Российской империи предусматривало получение права собственности на имущество в порядке наследования по завещанию (ст. ст. 1010 – 1103 Свода законов гражданских)[2] и по закону (ст. ст. 1104 – 1221 Свода законов гражданских).[3]
Анализируя данные нормы, Д.И. Мейер указывал, что «лицо делается наследником двумя путями – или по завещанию, или по закону, – но как скоро достигает пункта, на котором делается наследником, то идет уже одним путем».[4]
Завещание, а точнее духовное завещание (лаконичное и составленное в соответствии с законодательством XIX века духовное завещание) могло быть составлено гражданином, достигшим двадцатилетнего возраста (совершеннолетним).
Духовные завещания могли быть крепостными или домашними, они различались по месту составления и заверения. Первые составлялись на гербовой бумаге в судах, магистратах или гражданской палате либо в местах, к ним приравненных, а вторые – на простой бумаге, как правило, дома, и заверялись в гражданской палате.
Недействительными признавались завещания, составленные безумными, сумасшедшими и самоубийцами (ст. 1017 Свода законов гражданских).
В тех случаях, когда в завещании указывались лица, не имеющие права наследовать либо лишенные права обладать некоторыми видами имущества (например, недвижимыми дворянскими имениями), завещание признавалось недействительным (полностью либо частично).
Следует особо отметить акт, принятый в апреле 1918 г. и сыгравший большую роль не только в наследственном праве (и соответственно в гражданском), но и в жизни всего общества. Название этого акта говорит само за себя: «Об отмене наследования».[5]
На основании данного документа наследование, как по закону, так и по духовному завещанию отменялось. После смерти владельца имущество, ему принадлежавшее (как движимое, так и недвижимое), становилось государственным достоянием Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. При этом нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей линии, по восходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры, супруг умершего получали содержание из оставшегося после него имущества.
22 мая 1922 г. Декретом ВЦИК «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» наследственное право было восстановлено. Декретом восстанавливалось наследование по завещанию и по закону.[6] Гражданский кодекс РСФСР, принятый 31 октября 1922 г.[7] и введенный в действие с 1 января 1923 г., законодательно закрепил существенное изменение подхода к наследственному праву. В его нормах уже говорится о возможности наследования, но оно ограничивается 10 тыс. рублей. В частности, ст. 416 указывала на то, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. рублей, за вычетом всех долгов умершего. При этом если стоимость наследства превышала указанную сумму, производился раздел, и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.
Гражданский кодекс 1922 г. ограничивал круг наследников только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Причем такое ограничение распространялось на наследников, как по закону, так и по завещанию. При наследовании по закону имущество делилось между названными лицами.
В настоящее время наследование движимого и недвижимого имущества, а также имущественных прав и обязанностей граждан осуществляется на основании норм, содержащихся в части третьей нового Гражданского кодекса Российской Федерации, который был принят Государственной Думой 1 ноября 2001 г., одобрен Советом Федерации 14 ноября 2001 г., подписан Президентом Российской Федерации 26 ноября 2001 г., опубликован 28 ноября 2001 г. и вступил в силу 1 марта 2002 г.
Некоторые положения, касающиеся наследования, имеются в подзаконных актах Министерства юстиции РФ, а также в постановлениях Пленумов Верховных Судов Союза ССР, РСФСР и Российской Федерации.
Кроме того, при рассмотрении вопросов, связанных с наследованием, следует руководствоваться положениями частей первой и второй Гражданского кодекса РФ[8] и Семейного кодекса РФ,[9] в ряде случаев – нормами Земельного кодекса РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ.[10]
Вопросы наследственного права регулируются Конституцией Российской Федерации, которая гарантирует охрану государством права частной собственности РФ и права её наследования.[11]В соответствии со ст. 35 Конституции РФ каждому гарантируется государством право частной собственности и право наследования.
Под наследованием понимается переход имущества умершего (его наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства.[12]
Основным нормативным актом, направленным на регулирование наследственных правоотношений является часть третья Гражданского кодекса РФ - раздел V состоящий из пяти глав (ст. 1110 – 1185).[13] Согласно ст.1110 ГК РФ, при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке Универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.
Кроме того вышеуказанный нормативный акт устанавливает основания наследования, порядок, время и место открытия наследства, круг лиц, которые могут призываются к наследованию и которые не наследуют ни по закону, ни по завещанию, поскольку призываются недостойными наследниками.
Субъектами (участниками) наследственного правоотношения являются наследователь и наследники.
Наследователем - это лицо, после смерти которого наступает наследственное правопреемство. Им может быть любое физическое лицо, в том числе недееспособное или ограниченно дееспособное. Распорядиться имуществом на случай смерти путем составления завещания может только гражданин, обладающий в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (ст. 1118 ГК РФ).
Наследники - это лица, указанные в завещании или законе в качестве правопреемников наследодателя. Наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту открытия наследства, а так же дети наследователя, зачатые при его жизни и родившиеся после открытия наследства. Возможность наследовать не зависит от дееспособности гражданина.
Кроме того существует понятие «недостойные наследники»[14]. Это лица, не имеющие права наследовать ни по закону, ни по завещанию. Недостойными наследниками признаются лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, какого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию; родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства, а также граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Сейчас понятие «недостойные наследники» используется исключительно как понятие теории права и не имеет нормативного закрепления в действующем законодательстве. Данное положение защищает права граждан на свободу завещательного волеизъявления. Безусловно, что вина недостойных наследников в совершении указанных противоправных действий должна быть установлена судом, и только по решению суда при наличии доказанной умышленной вины эти лица могут быть отстранены от наследования. Данные решения могут быть вынесены судом по требованию любых заинтересованных лиц.[15] Если такой недостойный наследник каким-то образом все же получил определенное имущество из состава наследства, он должен возвратить его как неосновательно полученное в соответствии с правилами гл. 60 ГК "Обязательства вследствие неосновательного обогащения."
Если отсутствуют наследники по закону и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отказались от наследства, то к наследованию по закону призывается Российская Федерация или субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. В таком случае имущество умершего считается выморочным. Согласно ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Не входят в состав наследства согласно часть второй данной статьи: 1) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина; 2) права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами; 3) личные неимущественные права; 4) другие нематериальные блага.
В наследство может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. В которое могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, право требования, которое следует из договора и обязательства по договору и т.д.
Основаниями для наследования являются закон и завещание.[16]Наследование по закону это наследование, к которому призываются лица, указанные в законе, которым переходят права и обязанности наследодателя. Наследование по завещанию – письменное, нотариально удостоверенное волеизъявление наследодателя. Сегодня формально не признаются основаниями наследования: отсутствие наследников по закону и по завещанию; непринятие (отказ) наследниками наследства; лишение наследников завещателем наследства или отсутствие у наследников права наследования (признание их недостойными наследниками), так как эти обстоятельства не включены в содержание статьи 1111 ГК РФ. Поэтому представляется правомерным указание данных обстоятельств в качестве оснований признания имущества выморочным[17] и, как следствие, переход его в порядке наследования по закону в собственность РФ.
Серебровский отмечал, что «действительным основанием призвания к наследованию является не непосредственно сам закон, а некоторые факты, предусмотренные законом: 1) смерть наследодателя; 2) родство наследника с наследодателем, либо 3) усыновление им наследника, 4) состояние наследника в браке с наследодателем и другие»[18]. Безусловно, для единообразия правоприменительной деятельности важно придерживаться буквального толкования закона, но при этом вышеуказанные выводы должны быть уяснены правоведами для понимания существа правоотношения.
В юридической литературе, теоретических основах гражданского права и правоприменительной практики сформировалось единообразное понимание юридического значения открытия наследства. Это наступление факта, который дает основание имеющим право на наследство лицам вступить во владение им или предъявить на него свои притязания. Оно является юридическим фактом, с которым теория права связывает возникновение наследственных правоотношений — определение круга субъектов (наследодателя и наследников), объекта правоотношений (наследственного имущества), совокупности прав и обязанностей участников правоотношений[19].
Согласно статье 1113 ГК РФ, «Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина». Таким образом, смерть гражданина (наследодателя) нормативно признается единственным юридическим фактом (событием), с которым закон связывает возникновение наследственных правоотношений: это имеет практическое значение, так как отражает непосредственную связь между вышеуказанными положениями теории права и нормой закона.