Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2012 в 15:41, курсовая работа
В последнее десятилетие необходимость для России иметь совершенное и развитое законодательство о наследовании резко возросло в связи с многочисленными изменениями в сфере имущественных отношений.
С принятием и введением в действие третьей части Гражданского кодекса Россия обрела вполне современное наследственное и международное частное право. Сделан еще один крупный и, по-видимому, завершающий шаг новой, третьей по счету, кодификации отечественного гражданского законодательства.
Введение
Данная курсовая работа посвящена рассмотрению вопросу наследования в Российской Федерации, его правовое регулирование, особенности наследования по завещанию.
В XX век Россия вступила с наследственным правом, которое несло на себе явный отпечаток феодальной эпохи. Существенно ограничивалась возможность свободно распоряжаться в завещании некоторыми видами недвижимости - родовыми имениями, так называемыми надельными землями, образовавшимися после крестьянской реформы, никак не был ограничен круг кровных родственников - наследников по закону, но в то же время наследником по закону не считался переживший супруг, и т.д. Попытка реформировать наследственное право в Гражданском уложении не увенчалась успехом: принять этот закон до Октябрьской революции не удалось.
Советская власть начала новую историю наследственного права с полной отмены наследования в 1918 г. Все последующее развитие наследственного права - это постепенное восстановление наследования как социального и правового института. Только в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. наследственное право обрело черты, более или менее приличествующие демократическому обществу.
В нормах, составивших содержание раздела V ч. 3 Гражданского Кодекса Российской Федерации 2001 года, отчетливо видна главная цель - укрепление имущественной независимости и самостоятельности гражданина.
Прежде всего, и это первое, на что следует обратить внимание, - нормы наследственного права рассчитаны на возможность наследовать любое имущество, которое может находиться в частной собственности, и любые имущественные права, гражданско-правовые по своей природе, если только они не связаны неразрывно с личностью наследодателя (ст. 1112). Отмена с началом экономических преобразований законодательных запретов в отношении видов, объема и стоимости имущества, которое может принадлежать гражданам, привела к тому, что в составе такого имущества (а следовательно, и в составе наследства) оказались земельные участки, предприятия, другая недвижимость, а также многочисленные и разнообразные имущественные права. Эти факторы предопределили необходимость дополнения и детализации механизмов перехода и распределения наследственного имущества.
В последнее десятилетие необходимость для России иметь совершенное и развитое законодательство о наследовании резко возросло в связи с многочисленными изменениями в сфере имущественных отношений.
С принятием и введением в действие третьей части Гражданского кодекса Россия обрела вполне современное наследственное и международное частное право. Сделан еще один крупный и, по-видимому, завершающий шаг новой, третьей по счету, кодификации отечественного гражданского законодательства.
1. Общие положения о наследовании
1.1 Понятие наследования, его правовое регулирование
Наследование занимает особое место среди других гражданско-правовых институтов, которым уделено внимание в Конституции РФ. Только наследованию предоставлена конституционная гарантия. Конституция РФ провозглашает: "Право наследования гарантируется" (ч. 4 ст. 35). Это положение является частью гл. 2 Конституции РФ "Права и свободы человека и гражданина", положения которой "являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием" (ст. 18 Конституции РФ). Конституционный Суд РФ в Постановлении от 16 января 1996 г. раскрыл содержание этих конституционных положений, установив, что они предоставляют свободу наследования. "Это право, - сказано в Постановлении, - включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение".
Конституционно гарантированное право наследников на получение наследства требует, чтобы Гражданский кодекс устанавливал специальное правило, обеспечивающее его законодательную реализацию с учетом толкования этой конституционной нормы в Постановлении Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г.: "Право наследования, предусмотренное статьей 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации... обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежавшего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам)".
Гражданский кодекс установил: "При наследовании имущество умершего... переходит к другим лицам" (п. 1 ст. 1110). Таким образом, вопрос о существовании наследования решен в ГК специально, причем в формулировке, близкой к той, которая содержится в указанном Постановлении Конституционного Суда РФ.
Решение этого вопроса путем установления императивной нормы закона, имеющей общий характер, является не только одним из выводов, которые сделал гражданский закон из принципа свободы наследования, провозглашенного конституционным правом, но также и выводом из опыта прошлого.
Вторая норма, содержащаяся в ч. 1 ст. 1110, устанавливает, что переход имущества умершего к другим лицам совершается в определенном порядке. Этот порядок определен, во-первых, как правопреемство и, во-вторых, как правопреемство особого рода, а именно универсальное правопреемство.
По своему характеру специальная норма о существовании наследования, содержащаяся в п. 1 ст. 1110, является императивной. ГК здесь устанавливает, что в силу закона любое имущество, которое по своей природе является "имуществом умершего", т.е. "наследственным имуществом" , переходит к другим лицам. Подчеркнем, что такое движение данного имущества происходит в силу императивного постановления закона. Тем самым закон исключает издание как индивидуальных законодательных правил в отношении имущества отдельных умерших, так и административных или судебных актов, касающихся перехода отдельных имущественных или их составных частей в порядке наследования, отступающих от конституционно гарантированного права наследников на получение наследств.
Указание закона на правопреемство выражает связь, которая имеется между имуществом умершего и имуществом тех лиц, к которым такое имущество переходит. В этом случае центр тяжести лежит на понятии преемства как юридической связи между двумя видами имуществ. Поскольку, как уже отмечалось, данный переход имущества происходит на основании императивной нормы закона, преемственная связь также основана на законе. Вторая из правовых норм, содержащихся в п. 1 ст. 1110, устанавливает, что при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке преемства особого рода - в порядке универсального правопреемства. При этом она конкретизирует содержание данного понятия.
Закон прежде всего устанавливает, что при универсальном правопреемстве наследство переходит к другим лицам "в неизменном виде". Принцип неизменности означает, что все, входящее в состав наследства, переходит при наследовании в том же состоянии, виде и положении, в котором оно находилось, когда принадлежало умершему.
Принципом неизменности определяется и переход имущественных обязанностей и правомочий, вытекающих из вещных прав на чужую вещь. Наибольшее значение имеют два вещных права на чужую вещь: право залога и частный сервитут (п. 1 ст. 23 Земельного кодекса). Применительно к первому из них ГК устанавливает, что при переходе права собственности на заложенную вещь в порядке универсального правопреемства от залогодателя к другому лицу право залога сохраняет силу. При этом в соответствии с принципом неизменности предусмотрено, что по общему правилу "правопреемник залогодателя становится на место залогодателя и несет все обязанности залогодателя" (п. 1 ст. 353 ГК). Сходным образом закон устанавливает, что и частный сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который обременен этим сервитутом, к другому лицу (п. 1 ст. 275 ГК).
Принцип неизменности при универсальном правопреемстве определяет также течение сроков исковой давности. Такое правопреемство не влечет изменений ни сроков исковой давности, ни порядка их исчисления.
Наконец, принцип неизменности при универсальном правопреемстве определяет и переход гражданско-правовой ответственности. Это касается прежде всего видов ответственности. Если на умершем лежала индивидуальная долевая, субсидиарная или солидарная ответственность, то именно она и переходит при универсальном правопреемстве.
П. 1 ст. 1110 содержит также правовую норму, грамматически изложена в конце предложения, образующего текст этого пункта, и завершающуюся словами: "...если из правил настоящего Кодекса не следует иное"
Текстуально данная оговорка - изъятие может относиться к любой из двух рассмотренных выше норм, а именно как к правилу, устанавливающему, что происходит переход имущества умершего к другим лицам, так и к норме о том, что этот переход совершается в порядке универсального правопреемства.
Однако в действительности юридически она не может сопровождать первую из отмеченных норм. Предписание п. 1 ст. 1110 о том, что имущество умершего переходит к другим лицам, является императивной нормой, реализующей конституционно гарантированную свободу наследования, включающую право наследников на получение имущества умерших. Поэтому ни из правил ГК, ни из правил других федеральных законов не может "следовать иного".
Напротив, в отношении второй нормы, содержащейся в п. 1 ст. 1110, такое изъятие вполне допустимо. Из правил ГК может "следовать иное", а именно что имущество умершего при наследовании переходит либо не в порядке универсального правопреемства, либо не в неизменном виде.
При наследовании все граждане находятся в равном положении. В частности, равны между собою как граждане, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (без образования юридического лица), так и граждане, прошедшие такую регистрацию. К первым может переходить любое имущество умерших, включая и то, которое по своей природе может использоваться для ведения предпринимательской деятельности. В частности, предприятие, которое закон рассматривает как объект прав, "используемый для осуществления предпринимательской деятельности" (ст. 132 ГК), может при наследовании переходить и к таким гражданам, которые не были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.
Под лицами, о которых говорится в п. 1 ст. 1110, следует также понимать и юридических лиц (абз. 2 п. 1 ст. 1116), включая иностранных юридических лиц. Уже упоминавшаяся норма (абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК) предусматривает, что правила гражданского законодательства применяются к отношениям "с участием... иностранных юридических лиц", если федеральным законом не установлено иное. Законов, ограничивающих наследственные права иностранных юридических лиц, не существует.
Источникам права, регулирующим наследование посвящен п. 2 ст. 1110 ГК РФ. В ней названы три источника: ГК, другие законы, а также иные правовые акты. При этом в отношении последних устанавливается, что они принимаются "в случаях, предусмотренных законом".
По замечанию некоторых ученых, эта часть статьи, к сожалению, не лишена недостатков. Так, например, представляется излишним указание на то, что наследование регулируется Гражданским кодексом. В ГК имеется общее правило о том, что гражданское законодательство "регулирует... имущественные... отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников" (п. 1 ст. 2). Оно полностью охватывает правопреемство при переходе имуществ умерших к другим лицам.
Хотя в других федеральных законах можно встретить ряд норм о наследовании, эти нормы, как правило, специальных и касаются наследования определенных видов имущества.
В настоящее время отдельные правила о наследовании включены в Закон об авторском праве (абз. 2 п. 2 ст. 17; ст. 27, 29, 43), в Закон о правовой охране программ (п. 2 ст. 1; ст. 6; п. 2 ст. 11), в Патентный закон (п. 3 ст. 7; п. 7 ст. 10) и в Закон о правовой охране топологий ИМС (п. 4 ст. 4; п. 2 ст. 6).
1.2 Основания наследования
Основаниями наследования, согласно ст. 1111 ГК РФ являются следующие: наследование осуществляется по завещанию и по закону.
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским Кодексом Российской Федерации.
В центре правового регулирования ГК РФ находится наследование по завещанию. Это отразилось даже в том, что ему посвящены 23 статьи (1118 - 1140), а наследованию по закону - 11 статей (1141 - 1151).
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 16 января 1996 г. признал, что конституционная гарантия права наследования (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ), а также предусматриваемая в ч. 2 ст. 35 Конституции РФ возможность для собственника распорядиться принадлежащим ему имуществом являются "основой свободы наследования". При этом он указал, что "право наследования" в том смысле, в каком о нем говорится в Конституции, включает право завещателя распорядиться своим имуществом. В упомянутом Постановлении подчеркнуто также, что Конституция РФ воспрещает законодателю лишать завещателей "возможности осуществлять свободное волеизъявление по завещанию".
В исторической перспективе наследование по закону возникло раньше наследования по завещанию и в течение многих веков находилось в центре наследственного права. Вместе с тем развитие человеческой цивилизации обнаруживает, что возрастание внимания к правовому регулированию наследования по завещанию является одним из последствий развития личности.
Выдвигая наследование по завещанию в центр правового регулирования наследования, ч. 1 ст. 1111, а также весь раздел V ГК исходят из того, что каждый человек волен свободно распоряжаться тем, что ему принадлежит, не только на протяжении его жизни, но также и на случай своей смерти. Гражданский кодекс, таким образом, обеспечивает свободу наследования, наличие которой в Конституции РФ было выявлено Конституционным Судом РФ в уже упоминавшемся Постановлении от 16 января 1996 г. Это конституционное право предполагает существование наследования как социального института, обеспечиваемого правовым государством и регламентируемого гражданским правом.
Наследственное право как институт гражданского права содержит правовые нормы различной юридической силы. Значительной их части присущ императивный характер. Свобода наследования не является свободой изменения, перестройки или тем более отмены наследования как правового института. Поэтому завещатель не может своим завещанием отменить действие императивных правил, регулирующих наследственное правопреемство. Например, он не вправе установить, что его наследники будут нести ответственность по его обязательствам их собственным имуществом. Точно так же он не вправе указать в завещании, что наследник, получающий от него, скажем, земельный участок, будет лишен права в свою очередь завещать этот участок. Конечно, свобода наследования не дает возможности выходить за пределы гражданского права, устанавливая, например, что наследник по завещанию получает определенное имущество на таком вещном праве, которое не предусмотрено гражданским правом России (например, на условиях майората в отношении недвижимости).