Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Февраля 2013 в 00:11, курсовая работа
Вместе с тем, наследство включало в себя не только выгоды и возможные обогащения имущественного характера; с наследством неразрывно связывались лежащие на наследодателе обязательства, в том числе и те, о которых он не имел точного представления или даже вовсе не знал. Наследство могло быть полностью обременительным, когда в его содержание входили только имущественные долги и иные неисполненные обязательства. Иначе говоря, наследство непременно подразумевало совокупность всех выгод, льгот и обременении, прав и обязанностей в целости и неразрывности; наследник по римскому праву как бы занимал то же правовое положение, что было у наследодателя к моменту его кончины и воспринимал всю сложившуюся ситуацию в целом - в этом заключался принцип универсальности наследства, который был главным элементом, определявшим содержание наследства с точки зрения права.
1. Понятие наследования 3
1.1. Субъекты наследственных правоотношений 3
2. Срок вступления наследства 7
3. Наследование по завещанию 8
3.1. Формы завещания 8
3.2. Содержание завещания (условия действительности) 10
3.3. Недействительность завещания 11
4. Наследование по закону 12
5. Легаты (legatа) и фидеикомиссы (fideicommissа). 17
5.1. Дарение в случае смерти 17
5.2. Ограничения легатов 17
5.3. Фидеикомиссы 18
5.4. Дарение в случае смерти 19
6. Ответственность наследников по долгам наследодателя 20
Заключение 21
Список рекомендуемой литературы 22
ФГБОУ ВПО «Московский Чебоксарский политехнический институт (филиал) | |
Кафедра Права | |
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА | |
по дисциплине: Правоведение | |
на тему: Наследственное право
| |
Выполнил: Мурзин Евгений Александрович студент 3 курса заочной формы обучения шифр специальности: 080507 учебный шифр: 1510068
Проверил: ______________________________
| |
Чебоксары - 2013 |
содержание
1. Понятие
наследования
1.1. Субъекты
наследственных правоотношений
2. Срок
вступления наследства
3. Наследование
по завещанию
3.1.
Формы завещания
3.2. Содержание завещания (условия действительности) 10
3.3.
Недействительность завещания
4. Наследование
по закону
5. Легаты
(legatа) и фидеикомиссы (fideicommissа).
5.1. Дарение
в случае смерти
5.2. Ограничения
легатов
5.3. Фидеикомиссы
5.4. Дарение
в случае смерти
6. Ответственность
наследников по долгам
Заключение
Список
рекомендуемой литературы
1. Понятие наследования
1.1. Субъекты наследственных правоотношений
Римское наследственное право (т.е. регулирование порядка перехода прав и обязанностей частноправового характера после умершего к другим лицам) самым тесным образом было взаимосвязано с понятием римской семьи и институтами семейного права. Эта историческая связь была настолько значительной, что позволяла отдельным правоведам делать заключение о том, что все коренные принципы римского наследственного права черпают свое основание не в естественном праве (которое должно побуждать отца обеспечить своих детей и близких после своей смерти), но в публично-правовых предписаниях, которые, прежде всего, имели бы в виду интересы сохранения семейного организма и взаимных прав и обязанностей членов римской семьи. Общая историческая эволюция принципов римского наследственного права характеризовалась движением от занятия правового статуса наследодателя в рамках римской семьи во всем объеме предполагаемых полномочий к восприятию прав в имущественно правовой сфере. Однако первое начало сохранилось надолго, представляло главную специфическую особенность наследования в римской юридической традиции и предопределило общее понятие о наследстве и содержании связанных с ним прав, присущее римскому частному праву.
Наследственное право - есть совокупность норм, определяющих порядок перехода имущества умершего лица к наследникам.
В Древнем Риме институт
наследственного права
В древнейшее время имущество умершего оставалось в его агнатской семье или роде, а обязанности умершего прекращались. Развивается наследственное право с появлением частной собственности. Гай рассматривал наследование как один из способов приобретения собственности.
Наследование - это переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам (наследникам).
Наследство (hereditas) - в цивильном праве есть составная вещь, состоящая из имущественных прав и обязанностей наследодателя.
Не в полной мере
наследование означало восприятие прав
и обязанностей наследодателя в
лично семейной сфере: так, наследник
не обязывался к восприятию прав наследодателя
как мужа, брата, сына и т.д. Однако
вместе с наследством переходили
обязанности по опеке и попечительству,
которые могли иметь и лично-
Вместе с тем, наследство включало в себя не только выгоды и возможные обогащения имущественного характера; с наследством неразрывно связывались лежащие на наследодателе обязательства, в том числе и те, о которых он не имел точного представления или даже вовсе не знал. Наследство могло быть полностью обременительным, когда в его содержание входили только имущественные долги и иные неисполненные обязательства. Иначе говоря, наследство непременно подразумевало совокупность всех выгод, льгот и обременении, прав и обязанностей в целости и неразрывности; наследник по римскому праву как бы занимал то же правовое положение, что было у наследодателя к моменту его кончины и воспринимал всю сложившуюся ситуацию в целом - в этом заключался принцип универсальности наследства, который был главным элементом, определявшим содержание наследства с точки зрения права.
В результате наследования
происходит универсальное правопреемство
(универсальная сукцессия) - т.е. имущество
умершего лица целиком переходит
к наследникам, а также все
права и обязанности по наследству.
В то же время римское право
знало и сингулярное
Римляне видели в
лице наследника продолжение юридической
личности умершего (наследодателя); при
универсальном преемстве к
Кроме того, кто мог "принять наследство целиком, тот не может, разделив его, принять только его часть" (Павел, D.29.2.1).
Совершалось это одним актом приобретения наследства. При наследовании переходили даже такие права, к приобретению которых в отдельности наследник не был способен.
Наследуя обязанности
умершего, наследник отвечал по всем
его долгам, даже если они превышали
активное имущество. В этом случае наследство
считалось убыточным. Наследство могло
состоять даже из одних долгов. Тогда
наследник отвечал своим
При сингулярном преемстве только определенные лица в силу завещания приобретали отдельные права на имущество завещателя. В этом случае наследование совершалось в виде отказов - легатов и фидеикомиссов. При этом обязанности умершего на наследника не переходили, и по долгам наследодателя он не отвечал.
В римском праве
наследование - это способ приобретения
собственности mortis causa (т.
Таким образом, наследственное
право есть совокупность правовых установлений,
определяющих универсальную или
сингулярную сукцессию (правопреемством) mortis
Наследственно-правовые отношения возникали, если:
наследодатель был дееспособный;
передаваемые вещи могли быть предметом наследства;
был законный наследник;
этот наследник был способен принять наследство;
наследник заявлял о принятии наследства.
Права наследников в цивильном праве защищались специальными исками action hereditariae. Претор тоже давал судебную защиту лицам, которые по старым законам не имели права наследовать, и одновременно признавал завещания, составленные без особых формальностей. В коллизии прав преимущество имел цивильный наследник (перед преторским).
В период принципата претор стал защищать наследника независимо от его статуса. Так, наряду с цивильной собственностью постепенно формировалась бонитарная (преторская) собственность, преторское наследование с фактическим получением имущества. В эпоху домината старая цивильная система наследования и преторская практически слились.
Виды наследования:
универсальное или сингулярное;
по цивильному или преторскому праву;
по завещанию и без завещания (по закону).
Наследование возможно было либо по завещанию (основной вид), либо без завещания (по закону). Римское право не допускало возможности наследования после одного и того же лица по разным основаниям. Действовало правило: одно наследство не может быть в одно и то же время наследуемо на основании закона и на основании завещания. Это означало невозможность того, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства - к наследникам по закону.
Приоритет имели завещательные наследники.
В древнейшее время существовало только наследование по закону. После смерти домовладыки (paterfamilias) все имущество в силу закона автоматически оставалось за агнатской семьей. Наследниками признавались только агнаты. Наследственное имущество поровну делилось между ними.
Когнаты, то есть кровные родственники, получили право на наследование по закону только в преторском праве, которое посчитало несправедливым лишение права наследования ближайших родственников умершего.
Позднее стали составляться и завещания, однако для их действительности необходимо было соблюсти немало формальностей.
Например, в начале
республиканской эпохи любое
наследственное распоряжение нуждалось
в утверждении народного
Процесс перехода имущества умершего к наследникам состоит из двух стадий: открытия наследства и его принятия.
Открытие наследства по римскому праву допускалось только в имуществе умершего физического лица.
Однако не всякое лицо способно было быть наследодателем и наследником.
Субъекты наследственного права:
Наследодатель (defunctus) есть лицо со своим правом, которое при жизни может быть носителем наследственных прав и обязанностей.
Физическое лицо, может быть наследодателем, получать этот статусе в момент смерти (в момент открытия наследства, деляции).
Не могли быть наследодателями:
юридические лица;
латины;
лица с чужим правом (если не обладали пекулием);
частные рабы (общественные рабы могли иметь право на 0,5 пекулия).
Не могли быть
предметом наследования личные и
семейные права наследодателя (обязанность
организации семейного культа
Наследник (Heres) есть любое лицо (физическое или юридическое), которое имело право принять наследство.
Лица, которые могут получить статус наследника:
это должно быть определенное физическое лицо, которое должно жить в момент деляции (т.е. в момент смерти наследодателя и открытия наследства), в том числе и постумы - лица, зачатые к моменту смерти, но еще не родившиеся (как исключение); круг лиц широк - женщины, подвластные, рабы;
юридические лица;
церковь (в период империи).
Не могли быть наследниками:
- перегрины и римляне, подвергнутые capitis deminutio media;
- дети государственных преступников, вероотступники, еретики;
- вдова, нарушившая траурный год;
- родственники малолетнего, не испросившие ему опекуна.
Момент призвания к наследству (момент открытия наследства) не всегда одинаков. Обычно это момент смерти наследодателя - в случае наследования определенным лицом по закону или по завещанию. В других случаях момент призвания к наследству наступает позже, например:
если наследник по завещанию назначен под условием - по наступлению этого условия;
наследник зачат, но не рожден - с рождением.
Чтобы приобрести наследство,
стать обладателем
В римском праве
различали две категории
- необходимые (домашние наследники)
- добровольные, или посторонние - (назначенным наследником)
Необходимые (домашние наследники) - это лица, находящиеся в момент смерти наследодателя под его непосредственной властью. Это были подвластные дети и рабы по завещанию (Гай, 2.156).
Они приобретали наследство в момент его открытия помимо своей воли. Отказаться от принятия они не могли. Такой закон был установлен для предотвращения ущерба кредитору в случае пассивного наследования. Преторскими эдиктами это несправедливое положение наследника впоследствии было изменено. Alieni iuris было предоставлено право воздержаться от наследства посредством невмешательства в его дела, а рабам - право отделить собственное имущество от наследства.
К добровольным наследникам (назначенным наследником) относились все остальные наследники, которые в момент открытия наследства не находились под непосредственной властью наследодателя. Гай их называет посторонними (Гай, 2.161). В случае открытия наследства оно им только предлагалось. Они имели право принимать наследство или отказываться от него.
Форма волеизъявления была разной в зависимости от исторического периода. В древнейшее время необходим был особый торжественный акт - cretio; в позднейшее время волеизъявления выражалось или открытым бесформальным выражением, или путем совершения действий, свидетельствующих о наличии воли принять наследство (простое фактическое вступление в наследование).