Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Апреля 2012 в 17:56, шпаргалка
Ответы на билеты по Гражданскому праву (МИЭП).
1. Физические и юридические лица в правоотношениях. Правоспособность и дееспособность. 1
Виды субъектов правоотношения:
1. в соответствии с отраслями права.
2. по характеру охраняемых и обеспечиваемых правом интересов субъекты делятся на физические и юридические лица.
Физическое лицо - любой родившийся и живущий человек, который осуществляет различные акты социально значимого поведения и несет ответственность сообразно своему полу, возрасту, психическому и физическому здоровью.
Правоспособность физических лиц возникает в момент рождения и прекращается со смертью.
Дееспособность физических лиц связана с психическими и возрастными свойствами человека и зависит от них.
Гражданская дееспособность - способность граждан своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.
Частичной дееспособностью обладают несовершеннолетние граждане, не достигшие 14 лет (малолетние граждане) и несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет.
Полный объем дееспособности наступает с момента совершеннолетия - 18 лет.
Государством предусматривается ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным .
Политическая дееспособность - способность граждан принимать участие в управлении делами государства (кроме граждан, признанных судом недееспособными, а также лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда).
Деликтоспособность - способность лица отвечать за свои поступки, в первую очередь за совершенное правонарушение.
Юридическое лицо - лицо, которое наделено правоспособностью от своего имени приобретать имущественные права и нести обязанность, обладает обособленным имуществом, имеет право быть истцом и ответчиком в суде (государство, государственные и негосударственные организации).
Правоспособность юридического лица возникает с момента его создания (ст.51 ч.2 ГК РФ) и прекращается в момент завершения его ликвидации (ст.63 п. 8 ГК РФ).
Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
Правоспособность – это установленная (признанная) в законе возможность субъекта быть носителем прав и обязанностей, предпосылка существования субъективного права.
Дееспособность – это установленная (признанная) в законе возможность лица своими собственными действиями приобретать и осуществлять права и обязанности.
2. Понятие и признаки юридического лица 2
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам эти имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Обязательные признаки юридического лица:, организационное единство; обладание обособленным имуществом на вещном праве (праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления), отраженным в самостоятельном балансе или смете; способность от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, отвечать по своим обязательствам закрепленным имуществом; процессуальная правоспособность.
Классификация юридических лиц
Существуют несколько способов классификации юридических лиц. В зависимости от основной цели деятельности юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие организации. Признак коммерческой организации — наличие у нее основной цели деятельности в виде извлечения прибыли. Признак некоммерческой организации формируется на противопоставлении ее коммерческой организации — ее основная цель отлична от цели извлечения прибыли, а сама прибыль, если ее извлечение допускается законом, не подлежит распределению между участниками.
В зависимости от характера прав учредителей (участников) в отношении юридического лица все юридические лица подразделяются на три категории:
юридические лица, в отношении которых их участники имеют обязательственные права (хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы);
юридические лица, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право (государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том числе дочерние предприятия, а также финансируемые собственником учреждения);
юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав (общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц).
3. Понятие хозяйственных обществ и товариществ 3
Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.
Виды хозяйственных товариществ
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества).
Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью.
Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере могут быть граждане и юридические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления, как правило, не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере. Финансируемые собственниками учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения собственника, если иное не установлено законом.
Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и дополнительной ответственностью не вправе выпускать акции. Этим правом обладают только акционерные общества.
Акционерные общества
Правовое положение акционерного общества и права и обязанности акционеров определяются ГК и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Акционерным признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Акционеры не отвечают по обязательствам акционерного общества и несут риск связанных с его деятельностью убытков, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его наименование и указание на то, что общество является акционерным. Акционерное общество обладает общей правоспособностью.
Возможно создание акционерных обществ двух типов — открытого и закрытого.
Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным обществом. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами. Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.
Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым акционерным обществом. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на акции, а число его участников не должно превышать пятидесяти. В случае превышения этого предела закрытое общество должно быть в течение одного года преобразовано в открытое. Минимальный размер уставного капитала закрытого общества должен составлять не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, действующего на дату его государственной регистрации.
Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание его акционеров. В обществе с числом акционеров более пятидесяти создается совет директоров (наблюдательный совет). Исполнительный орган общества может быть коллегиальным (правление, дирекция) и единоличным (директор, генеральный директор).
4. Государственные и муниципальные предприятия 4
Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия.
Особенностями унитарного предприятия являются: обладание закрепленным за ним имуществом не на праве собственности, а на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; неделимость имущества предприятия в силу наличия у него единого собственника; целевой характер правоспособности, чем объясняется необходимость указания в уставе унитарного предприятия на предмет и цели его деятельности.
Собственниками имущества унитарного предприятия и учредителями такого предприятия могут быть только Российская Федерация, ее субъект или муниципальное образование, а сами унитарные предприятия могут быть только государственными или муниципальными.
Унитарные предприятия подразделяются на собственно унитарные, т.е. предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, и федеральные казенные, т.е. предприятия, основанные на праве оперативного управления.
Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, создается по решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.
Особенностями федерального казенного предприятия являются: возможность его создания лишь в случаях, предусмотренных законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях; решение о создании, реорганизации и ликвидации такого предприятия должно приниматься Правительством РФ, которое утверждает также устав этого предприятия; оно создается на базе не любого государственного имущества, а только той его части, которая находится в федеральной собственности (п. 1 ст. 214 ГК); обладание имуществом на самом ограниченном вещном праве — праве оперативного управления; субсидиарная ответственность РФ по долгам такого предприятия.
5. Ассоциации и союзы.5
Объединения могут создаваться в форме ассоциаций или союзов. Независимо от того, созданы они коммерческими или некоммерческими организациями, сами объединения являются некоммерческими организациями. Основанием создания объединения является договор между его участниками.
Целями коммерческих организаций при создании объединений является координация их предпринимательской деятельности, а также представление и зашита обших имущественных интересов. Цель некоммерческих организаций при создании объединений может состоять в представлении и защите их обших интересов, обусловленных специальной правоспособностью некоммерческих организаций.
Самостоятельное осуществление объединением предпринимательской деятельности не допускается. Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) преобразуется в хозяйственное общество или товарищество либо может создать для предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком обществе.
Учредительными документами ассоциации (союза) являются учредительный договор, подписанный ее членами, и утвержденный ими устав.
6. Банкротство 6
Общий критерий для признания юридического лица несостоятельным — его неспособность удовлетворить требования кредиторов. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления даты их исполнения.
В этом случае юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, за исключением казенного предприятия, а также юридическое лицо, действующее в форме потребительского кооператива либо благотворительного или иного фонда, по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом). Судебное признание юридического лица банкротом влечет его ликвидацию. В то же время указанное выше юридическое лицо может совместно с кредиторами принять решение об объявлении о своем банкротстве и о добровольной ликвидации.
Общие положения о банкротстве юридических лиц содержатся в ст. 65 ГК. Детализация этих положений установлена в Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
7. Понятие вещных прав 7
К вещным правам лиц, не являющихся собственниками, относятся права, производные и зависимые от права собственности. Вещное право следует за вещью (так называемое право следования), а не за лицом, поэтому смена собственника вещи сама по себе не влечет прекрашения иного вещного права на нее. Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не являющимся его собственниками.
Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются: право пожизненного наследуемого владения земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; сервитуты; право хозяйственного ведения имуществом и право оперативного управления имуществом.
Вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются от их нарушения любым лицом способами, предусмотренными для защиты права собственности.
8. Основания приобретения прав собственности.8
Традиционно различают 2 вида:
1) Первоначальное ( создание вещи. Переработка, сбор, добыча. Самовольная постройка. Безхозное имущ.)
Самовольн постройка только при условии получения участка в последствии в уст-м порядке. Либо продажа владельцу земли.
Сбор (ягод) если только разрешено.
Безхозн имущ – по реш суда через 1год.
Находка.
2) Производное (На основе договора. Наследство. Правоприемство при реорганизации юр лица)
По договору право собств с момента передача или иное по договору, либо гос регистрации Основания прекращения прав собственности.
Возможно толко в случ придусм в законе.
По воле собственника отчуждение и отказ от собственности (сделки и просто выброс) в последнем случае право не прекращается до нового хозяина, как и ответственность.
Приватизация гос и муниц имущества. Только в соответсвии с законом.
Уничнотожение или гибель при отсутствии вины 3х лиц.
Изьятие имущества Возмездно: вещи не могущие принадлежать в силу закона, в связи с изъятием участка, бесхоз содерж культ ценности, ненадлеж обращ с животными, реквизиция, избятие для гос нужд по суду, ненадлеж обращ с участком, Национализация.
Безвозмездно: Обращение взыскания по обязательствам, Конфискация (уголовн, адм-я).
9. Гржданско-правовые способы защиты права общей соб-ти.9
Защита права соб-ти - это применение к лицу, нарушающему право соб-ти или препятствующему его осуществлению, установленных законом неблагоприятных мер (способов гражданско-правовой защиты). Защита права соб-ти является составной частью более широкого понятия "охрана права соб-ти", которое включает в себя также нормы, закрепляющие принадлежность материальных благ определенным субъектам реализации права соб-ти. Система гражданско-правовых способов защиты права соб-ти. Система гражданско-правовых способов защиты права соб-ти. Вещно-правовые способы Обязательственно-правовые способы: Виндикационный иск, Договорная ответственность, Связанные с недействительностью сделок, Обязательства вследствие причинения вреда, Иск о признании права соб-ти. Указанные группы гражданско-правовых способов защиты права соб-ти отметаются характером нарушения права соб-ти и содержанием применяемых к нарушителю неблагоприятных мер. Вещно-правовые способы применяются для защиты права соб-ти от посягательства со стороны любого третьего лица (абсолютная защита). Обязательственно-правовые способы применяются в случаях, когда между сторонами существует договорное или внедоговорное (например, из причинения вреда) обязательство. Российское гражданское право не допускает конкуренции исков, и если есть возможность применить и вещно-правовые, и обязательственно-правовые способы защиты права соб-ти одновременно, то всегда применяются обязательственно-правовые способы.
Защита права собственности и иных вещных прав
Способы защиты права собственности и иных вещных прав подразделяются на обязательственно-правовые и вещно-правовые. Обязательственно-правовые способы защиты зачастую направлены непосредственно не на защиту права собственности, а на защиту имущественных интересов участника договорного или внедоговорно-го обязательства. Поэтому можно сказать, что обязательственно-правовые способы в основном защищают имущественные интересы собственника в широком смысле слова.
К вешно-правовым способам защиты права собственности относятся виндикационный и негаторный иски.
Виндикационный иск — иск невладеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику об истребовании индивидуально-определенной вещи.
Негаторный иск — иск об устранении нарушений прав собственника, не связанных с нарушением владения, т.е. иск в защиту двух других правомочий собственника — пользования и распоряжения.
Виндикационный и негаторный иски.
Иск невладеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику об истребовании индивидуально-определенной вещи носит доктринальное название виндикационного иска и является одним из основных и наиболее известных способов зашиты прав собственника. Под незаконным владением понимается владение, не имеющее надлежащего правового основания (титула).
Для возникновения права на виндикацию не требуется вины владельца — достаточно, чтобы его владение было объективно незаконным. Условием удовлетворения виндикационного иска является наличие имущества у ответчика в натуре, в противном случае может быть предъявлено лишь требование о возмещении убытков. Предметом виндикационного иска может быть только индивидуально-определенное имущество. Срок исковой давности по виндикационному иску составляет три года.
В целях придания устойчивости гражданскому обороту ст. 302 ГК устанавливает ограничения на виндикацию имущества у добросовестного приобретателя, который приобрел имущество у лица, которое не имело право его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать. Это означает, что для признания приобретателя добросовестным в его действиях не должно быть умысла или грубой неосторожности. Бремя доказывания своей добросовестности лежит на приобретателе.
У добросовестного приобретателя имущество может быть истребовано только в случае, когда оно выбыло из владения собственника либо лица, которому оно было передано собственником во владение, помимо их воли. Бремя доказывания этого обстоятельства лежит на, собственнике.
Из этого правила установлены два исключения: безвозмездно приобретенное добросовестным приобретателем имущество, кроме денег и ценных бумаг на предъявителя, может быть истребовано у него всегда, хотя бы оно выбыло из владения собственника по его воле; деньги •; и ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя, хотя бы они выбыли из владения собственника помимо его воли.
Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения, споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» указал, что если по возмездному договору имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, и собственником заявлен иск о признании сделки купли-продажи недействительной и возврате переданного покупателю имущества, и при разрешении данного спора будет установлено, что покупатель отвечает требованиям, предъявляемым к добросовестному приобретателю, в удовлетворении иска о возврате имущества должно быть отказано. Такое решение суда
с момента его вступления в силу является основанием возникновения права собственности у добросовестного приобретателя, что не лишает прежнего собственника права требовать 'возмещения убытков от правонарушителя.
Для целей расчетов при возврате имущества из чужого незаконного владения в ст. 303 ГК вводятся понятия добросовестного и недобросовестного владельца, сходные с понятиями добросовестного и недобросовестного приобретателя. От недобросовестного владельца могут быть истребованы все доходы, которые он извлек или должен был извлечь за все время недобросовестного владения, а от добросовестного — такие доходы с того момента, когда он стал недобросовестным, т.е. узнал или должен был узнать о незаконности владения или получил повестку по иску собственника.
Иск об устранении нарушений прав собственника, не связанных с нарушением владения, т.е. иск в защиту двух других правомочий собственника — пользования и распоряжения — носит доктринальное название негаторного иска. Примером негаторного иска в защиту права владения является требование к ответчику об устранении препятствия, преграждающего истцу вход в его квартиру. В качестве примера негаторного иска в защиту права распоряжения можно привести иск об освобождении имущества от ареста (исключении из описи). Согласно ст. 208 ГК на негаторные иски исковая давность не распространяется.
10. Сделками признаются10
действия граждан и организаций, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей. С помощью сделки юридически оформляются отношения, складывающиеся в сфере материально-технического снабжения, перевозки, капитального строительства.1 Сделка является правомерным юридическим действием, она совершается в соответствии с требованиями закона. 2. Сделка - это целенаправленное, т.е. волевое действие граждан и организаций. Она совершается для достижения определенного правового результата, в котором заинтересован гражданин или организация.3. Сделки совершаются субъектами гражданского права и направлены на возникновение исключительно гражданско-правовых последствий. Эти признаки позволяют отграничивать сделки от административных актов, которые принимаются органами государственного управления в процессе руководства народным хозяйством Классификация сделок может проводиться по различным критериям: по числу сторон, действия которых необходимы для совершения сделок; по моменту, к которому приурочивается заключение сделки, и так далее. В зависимости от числа сторон, совершающих сделки, последние подразделяются на одно-, двух- и многосторонние Односторонней признается сделка, для совершения которой достаточно действия одной стороны.. Для совершения двухсторонней сделки необходимы встречные действия двух сторон.. Многосторонней считается такая сделка, которая совершается действиями трех и более сторон. Действия сторон совершаются для достижения не противоположных, а одинаковых целей По соотношению возникающих из сделки прав и обязанностей сторон принято различать возмездные и безвозмездные сделки. Возмездные сделки порождают правоотношения, в которых каждая из сторон вправе требовать от другой так или иначе определенного имущественного предоставления. В безвозмездных сделках, обязанность совершить то или иное имущественное предоставление лежит лишь на одной стороне, которой никакого встречного удовлетворения не причитается..С учетом момента, к которому приурочивается совершение сделки, следует разграничивать консенсуальные и реальные сделки. Для совершения консенсуальной сделки достаточно волеизъявления сторон по существенным условиям сделки . Для совершения реальной сделки необходима также передача имущества, предусмотренного волеизъявлением сторон, и лишь после этого сделка считается совершенной, а права и обязанности - возникшими. По значению основания сделки для ее действительности выделяются каузальные и абстрактные сделки. Под основанием сделки подразумевается юридическая цель, достижению которой подчинена сделка. Сделки, юридическая сила которых обусловлена наличием основания, именуются каузальными сделками.Недействительные сделки, их виды и последствия
Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не порождает юридических последствий, которые соответствуют ее содержанию, т.е. не влечет возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, кроме тех, которые связаны с ее недействительностью. Недействительная сделка является неправомерным юридическим действием.
Закон подразделяет все недействительные сделки на два общих вида — ничтожные и оспоримые.
Ничтожная сделка недействительна в силу нормы права в момент ее совершения, поэтому судебного решения о признании ее недействительной не требуется. Ничтожная сделка не подлежит исполнению. На ничтожность сделки вправе ссылаться и требовать в судебном порядке применения последствий ее недействительности любые заинтересованные лица.
Оспоримой называется сделка, которая в момент ее совершения порождает свойственные действительной сделке правовые последствия, но эти последствия носят неустойчивый характер, так как по требованию исчерпывающе определенного в законе круга лиц такая сделка может быть признана судом недействительной с обратной силой по основаниям, установленным законом.
Ничтожная сделка, исполнение которой не начато ни одной из сторон, не порождает юридических последствий.
Оспоримая сделка до вынесения судебного решения о признании ее недействительной создает гражданские права и обязанности для ее участников, но эти правовые последствия носят неустойчивый характер, так как, по общему правилу, она будет признана судом недействительной с момента ее совершения.
ГК устанавливает различные правовые последствия частично или полностью исполненных недействительных сделок, при этом правовые последствия дифференцируются в зависимости от оснований недействительности сделки.
Основные последствия недействительности сделки связаны с определением правовой судьбы полученного сторонами по сделке. Общее правило, регулирующее правовую судьбу полученного сторонами по сделке, именуемое двусторонней реституцией, предусматривает возвращение сторонами друг другу всего полученного по сделке, а в случае невозможности возвращения полученного в натуре — возмещение его стоимости в деньгах.
Для последствий некоторых видов недействительных сделок (ст. 169 и 179 ГК) применяются иные правила:
односторонняя реституция, т.е. приведение в первоначальное состояние только невиновной стороны путем возвращения этой стороне исполненного ею по сделке, и взыскание в доход государства полученного виновной стороной или причитавшегося этой стороне в возмещение исполненного ею по сделке, или
недопущение реституции, т.е. взыскание в доход государства всего полученного сторонами по сделке и, в случае исполнения сделки не всеми сторонами, причитавшегося к получению.
Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что ее действие может быть прекращено лишь на будущее время, суд прекращает ее действие на будущее время. В этом случае полученное по сделке остается у сторон, но дальнейшему исполнению она не подлежит.
Кроме основных последствий недействительности сделки, закон предусматривает и дополнительные имущественные последствия, заключающиеся в обязанности виновной стороны возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб (расходы, утрату и повреждение имущества).
Условия действительности сделок
Условия действительности сделки вытекают из ее определения как правомерного юридического действия субъектов гражданского права, направленного на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Чтобы обладать качеством действительности, сделка в целом не должна противоречить закону и иным правовым актам.
Это требование выполняется при одновременном наличии следующих условий:
содержание и правовой результат сделки не противоречат закону и иным правовым актам, т.е. сделка не нарушает требований закона;
сделка совершена дееспособным лицом; если закон признает собственное волеизъявление лица необходимым, но не достаточным условием совершения сделки (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет), воля такого лица должна быть подкреплена волей указанного в законе лица (родителя, усыновителя, попечителя);
волеизъявление совершающего сделку лица соответствует его действительной воле, т.е. совершено не для вида, а с намерением породить юридические последствия;
волеизъявление совершено в форме, предусмотренной законом для данной сделки;
воля лица, совершающего сделку, формируется свободно и не находится под неправомерным посторонним воздействием (насилие, угроза, обман), либо под влиянием иных факторов, неблагоприятно влияющих на процесс формирования воли лица (заблуждение, болезнь, опьянение, стечение тяжелых обстоятельств).
Невыполнение этих условий влечет недействительность сделки, если иное не предусмотрено законом. Например, закон предусматривает исключение для случая несоблюдения простой письменной формы сделки, устанавливая в качестве санкции за такое правонарушение недопущение свидетельских показаний в случае возникновения спора между сторонами сделки, если законом прямо не предусмотрена недействительность сделки как последствие несоблюдения ее письменной формы.
11. Исковая Давность11 – это уст законом срок в пределах которого управомоченное лицо может путём предъявления иска в компетентный орган требовать принудительной защиты своего нарушенного права. Исковая давность придаёт Г Правоотношениям большую устойчивость. И, наконец, институт исковой давности в известной мере облегчает рассмотрение в суде гражданских споров. Дело в том, что по истечении длительного срока процесс доказания затрудняется: письменные доказательства могут быть утрачены, свидетели забывают обстоятельства, имеющие значение для вынесения судом правильного решения, и т.д. Вследствие этого появляется опасность вынесения судом незаконного и необоснованного решения по делу.Меры принудительного характера допустимы лишь в пределах исковой давности. Истечение давностных сроков по общему правилу влечет за собой отказ в применении таких мер по отношению к лицу, нарушившему право.. Истечение срока исковой давности по общему правилу погашает возможность принудительного осуществления права через суд или иной компетентный орган, но не лишает управомоченное лицо права предъявить иск в установленном порядке.В гражданском праве сроки исковой давности делятся на общие и сокращенные. К общим срокам исковой давности относится, например, трехлетний срок - по спорам с участием граждан и организаций. Общие сроки исковой давности распространяются на все гражданские правоотношения, за исключением тех, которые выведены из-под действия исковой давности, и тех, для которых предусмотрены сокращенные сроки исковой давности. Сокращенные сроки исковой давности применяются для отдельных видов требований и только в случаях, прямо предусмотренных законом. Так, законом предусмотрен шестимесячный давностный срок по искам о взыскании неустойки о недостатках проданных вещей и др. Нормы, устанавливающие общие и сокращенные сроки исковой давности, носят императивный характер. Поэтому любые соглашения участников правоотношений, направленные на удлинение или сокращение сроков исковой давности, недействительны.
Сроки исковой давности.По общему правилу течение исковой давности начинается со дня возникновения права на иск. Согласно закону право на иск возникнет со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятие из этого правила устанавливается законодательством. Так, по искам. Если акт не составлен в установленный законом срок, течение исковой давности начинается со дня истечения этого срока. Трехлетний срок для требования о признании ордера на жилое помещение недействительным начинает течь со дня его выдачи По обязательствам с указанием срока исполнения течение исковой давности начинается по наступлении срока исполнения. По обязательствам, направленным на воздержание от совершения определенного действия, исковая давность начинает течь с момента, когда кредитор узнал или должен был узнать о совершении должником действия, от которого он обязан был воздержаться. В случае нарушения прав исковая давность начинает течь со времени, когда собственник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. При обнаружении правонарушителя по истечении срока давности собственник вправе предъявить иск о возврате своего имущества из незаконного владения. Пропущенный в этом случае по уважительной причине срок исковой давности подлежит судом восстановлению. По обязательствам, возникшим из причинения вреда, исковая давность начинает течь с момента причинения вреда. Если вред в момент его причинения не был обнаружен, исковая давность начинает течь с момента, когда потерпевший узнал или должен был узнать о причинении ему вреда. По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента исполнения основного обязательства. Перемена лиц в обязательстве не влечет за собой изменения срока исковой давности.
Преостановление ивостановление сроков давности. По общему правилу исковая давность течет непрерывно. Вместе с тем могут возникнуть такие обстоятельства, которые объективно препятствуют лицу предъявить иск в защиту своих прав. Приостановление срока исковой давности состоит в том, что в указанный срок не засчитывается период, в течение которого существовали обстоятельства, препятствующие предъявлению иска. Течение срока исковой давности приостанавливается, во-первых, если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных действиях событие. К такого рода событиям относятся, прежде всего, явления стихийного характера. Во-вторых, течение срока исковой давности приостанавливается, если компетентным органом установлена отсрочка исполнения обязательств. Мораторий может носить общий или частный) характер. Отсрочка исполнения обязательств, являясь крайней мерой, применяется в исключительных случаях. Течение срока исковой давности приостанавливается, если истец или ответчик находится в составе вооруженных сил, переведенных на военное положение. Призыв истца или ответчика в состав вооруженных сил на срочную военную службу не приостанавливает давностный срок. Если срок исковой давности был менее шести месяцев, то со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления исковой давности, оставшаяся часть давностного срока удлиняется до полного срока исковои давности. Сущность перерыва исковой давности заключается в том, что время, истекшее до перерыва, в давностный срок не засчитывается. Течение срока исковой давности начинается снова с момента перерыва. Одним из оснований, вызывающих перерыв исковой давности, является предъявление иска в установленном порядке Другим основанием, прерывающим исковую давность, является совершение должником действий, свидетельствующих о признании им своего долга. ПраВИЛО приостановлении, перерыве и восстановлении сроков исковой давности распространяются, если законом не предусмотрено иное, на общие и сокращенные сроки исковой давности.
Истечение исковой давности по общему правилу погашает право на иск в процессуальном смысле. Следовательно, истечение исковой давности является основанием для отказа в иске, но не исключает возможность обращения заинтересованного лица в суд с иском о защите своих прав. По действующему законодательству суд обязан (независимо от истечения срока исковой давности) принять исковое заявление. Установив в судебном заседании факт пропуска срока исковой давности по уважительной причине, суд должен восстановить его и защитить нарушенное субъективное гражданское право. Если бы истечением исковой давности субъективное гражданское право прекращалось, то суд обязан был бы констатировать этот факт и в иске (независимо от причины, по которой давностный срок пропущен) от-
казать за отсутствием субъективного гражданского права. С истечением срока исковой давности по основному требованию истекшим считается и срок исковой давности по дополнительным требованиям (неустойке, задатке, поручительству и т.д.).
При восстановлении судом пропущенного срока исковой давности по основному требованию автоматически считается восстановленным срок исковой давности и по дополнительному требованию. В случае добровольного исполнения должником обязательства по истечении срока исковой давности, он не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения он и не знал об истечении давностного срока.
12. Понятие, виды и основания возникновения обязательства.12
Это оформляющее акт товарообмена относительное гражданское правоотношение, в котором один участник (должник) обязан совершить в пользу другого участника (кредитора) определенное действие имущ хар-ра либо воздержаться, кредитор вправе требовать исполнения обяз-ти.
Основания: договор, односторонних сделок, акты публичной власти, судебные решения, юридические поступки. Неправомерные действия. События.
Виды Регулятивные (договорные и иные обяз-ва) и Охранительные (причен вреда и т.д.)
По основаниям возник-я обяз-ва: из договоров и иных сделок, неправомерн действий, иных юр фактов. Каждая делится на: обяз-ва из сделок (обяз-ва из договоров, односторнних сделок) Правоохранительные (деликты, неосноват обогощ) иные обяз-ва (юр поступки и события).
13. Способы обеспечения исполнения обязательств13 - это предусмотренные законом или договором специальные меры, стимулирующие должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления определенных неблагоприятных последствий путем наделения кредитора дополнительными правами по предупреждению или устранению неблагоприятных для него последствий на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.Признаки способов обеспечения исполнения обязательств: • имущественный характер; • обеспечивают интерес кредитора и направлены на исполнение обязательства; устанавливаются либо на основании закона, либо по соглашению сторон; дополнительный (акцессорный) характер, то есть они обеспечивают исполнение основного обязательства, поэтому прекращение или недействительность основного обязательства влечет прекращение или недействительность его обеспечения (за исключением банковской гарантии); они применяются вне зависимости от того, причинены ли неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства убытки кредитору или нет; • возможность их применения обычно не зависит от наличия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. Виды способов обеспечения исполнения обязательств: • неустойка; . залог; удержание; • поручительство; . банковская гарантия; . задаток; • другие способы, предусмотренные законом или договором.
Понятие и основание гр правовой ответственности за нарушение обязательства Это одна из форм гос-принуд воздействия на нарушителя норм права, закл в применении к нему предусмотренных законом санкций – мер ответственности, влекущих для него дополнительные неблагоприятные последствия.
Основания: Договорная и внедоговорная овтетственность.
Долевая, солидарная, субсидиарная.
Также основания: действия 3х лиц – при субсидиарноей ответсвенности (родители – дети), действие своих работников, Неисполнение денежных обязательств (особенность – деньги должны давать прирост) определяется по договору либо закону. Взыскиваются помимо неустойки, но минусуются вместе с неустойкой из общей суммы убытков.
Понятие и признаки обязательств возеиикших в следствии приченения вреда.
Убыток – денежная оценка имущественных потерь (вреда).
Вред в гр пр – всякое умоление личного или имущ блага.
Материальный вред. Имущ потери – уменьш стоимости поврежд вещи, уменьш или утрата дохода, необходимость новых расходов и т.д.
Возмещение убытков – вид гр-прав-й ответственности, применяемой как в дог-х так и во внедог-х отношениях.
Реальный ущерб и упущенная выгода. (иногда и без ущерба – штраф).
Моральный вред.
Исполнение обязательства - это совершение должником действий, составляющих его обязанность (передача имущества, оказание услуг и др.), либо предусмотренное условиями обязательства воздержание от совершения определенных действий. Принципы исполнения обязательств: • принцип надлежащего исполнения обязательства, то есть исполнение его в полном соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными, обычно предъявляемыми требованиями (подробнее смотри § 2 настоящей главы); • принцип исполнения обязательства в натуре, то есть совершение должником именно тех действий, которые предусмотрены условиями обязательства без замены их возмещением убытков или уплатой денежной суммы; уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства, не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, тогда как уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных неисполнением обязательств, наоборот, освобождают должника от исполнения обязательства в натуре;
• недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства или одностороннего изменения его условий, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Способ исполнения обязательства - порядок совершения должником действий по исполнению обязательства. По общему правилу обязательство должно быть исполнено полностью, поэтому кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства.
Передачей вещи, отчужденной без обязательства доставки, признается сдача вещи перевозчику для отправки приобретателю или сдача вещи в организацию связи для пересылки приобретателю. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем - проценты, а в оставшейся части - основную сумму долга. Должник вправе исполнить обязательство путем внесения денег или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда, если обязательство не может быть исполнено непосредственно кредитору вследствие: • отсутствия кредитора в месте исполнения обязательства; . недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя; . отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором (в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и третьими лицами); . уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны. Исполнение обязательства одной стороной, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной, называется встречным (встречным представлением). В случае непредставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков (например, продавец товара вправе отказаться от ис-полнения своей обязанности по передаче вещи в случае неисполнения покупателем предусмотренного договором условия о ее предварительной оплате
14. Гражданско-правовая ответственность: понятие и значение. Условия, освобождающие от ответственности14
Существующий в обществе правопорядок обеспечивается различными правовыми средствами, одним из которых является гражданско-правовая ответственность. Это одна из мер воздействия на лицо, нарушившее права или охраняемые законом интересы других участников гражданского оборота. Гражданско-правовая ответственность состоит в возложении на правонарушителя обязанности претерпеть неблагоприятные имущественные последствия в виде безвозмездного умаления его имущественной сферы. Исполнение правонарушителем этой обязанности обеспечивается мерами государственного принуждения.
Гражданско-правовая ответственность имеет компенсационную и предупредительную функции. Компенсационная функция заключается в устранении неблагоприятных последствий правонарушения у потерпевшего за счет умаления имущественной сферы нарушителя. Предупредительная функция состоит в направленности гражданско-правовой ответственности на исключение в будущем подобных правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
Формы и виды гражданско-правовой ответственности. Убытки
В зависимости от оснований возникновения гражданско-правовая ответственность подразделяется на два вида: деликтная (внедоговорная) - ответственность за причинение вреда, которая возникает непосредственно из правонарушения, при отсутствии на момент его совершения обязательственных отношений между нарушителем и потерпевшим; договорная ответственность, которая наступает при нарушении должником своих обязательств в уже существующем между его сторонами обязательственном правоотношении (например, ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по договору подряда).
Основной мерой гражданско-правовой ответственности должника является его обязанность полностью возместить причиненные кредитору убытки. Убытки определяются в соответствии с правилами ст. 15 ГК (реальный ущерб и упущенная выгода). Поскольку расчет убытков далеко не всегда прост, в том числе и в связи с возможным изменением цен на товары, работы и услуги, законодатель устанавливает, что при определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, — в день удовлетворения иска.
При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (например, приобретение и установка кредитором соответствующего оборудования для переработки сырья, которое не было поставлено должником).
По отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с определенным родом деятельности, законом может быть ограничено право на полное возмещение убытков (ограниченная ответственность). Ограниченная ответственность имеет место при установлении, например, исключительной неустойки, ограничении ответственности предприятий связи обязанностью возместить только реальный ущерб, и ряде других случаев. Ограничение размера ответственности может быть предусмотрено и договором. Однако соглашение об ограничении размера ответственности должника по договору присоединения или иному договору, в котором кредитором является гражданин, выступающий в качестве потребителя, ничтожно, если размер ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение определен законом и если соглашение заключено до наступления обстоятельств, влекущих ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
Для определения размера ответственности должника действуют специальные правила, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка.
Если законом или договором не предусмотрено иное, убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (зачетная неустойка). Однако законом или договором могут быть предусмотрены случаи, когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков (исключительная неустойка); когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка); когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки (альтернативная неустойка). Для взыскания неустойки не требуется доказывание наличия убытков.
С ответственностью за нарушение обязательств тесно связан вопрос об исполнении обязательства в натуре. Обязанность должника возместить убытки возникает как в случае ненадлежащего исполнения обязательства, так и в случае его неисполнения. Однако обязанность исполнения обязательства в натуре сохраняется у должника, несмотря на уплату им неустойки и возмещение убытков, только в случае ненадлежащего исполнения им обязательства. Если же обязательство было вообще не исполнено должником, и он полностью возместил связанные с этим убытки и надлежащим образом уплатил неустойку, должник освобождается от исполнения обязательства в натуре.
15. Моральный вред.15
Статья 1095. Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются лишь в случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для использования в предпринимательской деятельности. Статья 1096. Лица, ответственные за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги 1 по выбору потерпевшего продавцом или изготовителем товара 2 подлежит возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем). Статья 1097. Сроки возмещения вреда, причиненного в результате недостатков товара, работы или услуги 1. в течение установленного срока годности или срока службы товара (работы, услуги), а если срок годности или срок службы не установлен, в течение десяти лет со дня производства товара (работы, услуги). 2. Независимо от времени причинения вред подлежит возмещению, если: в нарушение требований закона срок годности или срок службы не установлен; Статья 1098. Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги Продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или услуги освобождается от ответственности в случае, если докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения.
18. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Статья 1100. Основания компенсации морального вреда Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда: вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; в иных случаях, предусмотренных законом. Статья 1101. Способ и размер компенсации морального вреда 1. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. 2. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда
16. Понятие, значение и классификация гражданско-правовых договоров16
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор является двух- или многосторонней сделкой. Подавляющее большинство сделок, совершаемых в гражданском обороте, представляют собой договоры, что обусловливает большое значение договора в экономической жизни общества.
По признаку момента заключения договоры подразделяются на консенсуальные и реальные. Если момент заключения договора, т.е. момент достижения соглашения по его существенным условиям, определяется моментом получения оферентом акцепта, такой договор называется консенсуальным (например, договор купли-продажи). Если для заключения договора помимо согласования условий необходима передача имущества, такой договор называется реальным (например, договор займа).
По признаку наличия или отсутствия в договоре встречного имущественного предоставления договоры подразделяются соответственно на возмездные и безвозмездные.
В ГК сформулировано понятие предварительного договора, по которому стороны обязуются заключить в будущем основной договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг на условиях, предусмотренных предварительным договором.
Сформулировано также весьма важное понятие публичного договора, каковым признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).
Разновидностью договора является часто встречающийся в практике договор присоединения, т.е. договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.
17. Содержание договора, порядок и форма его заключения17
Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Отсутствие соглашения хотя бы по одному из существенных условий не позволяет считать договор заключенным. Существенные условия договора подразделяются на: условия, названные существенными в законе или иных правовых актах, включая условие о предмете договора; условия, названные в законе! или иных правовых актах как необходимые для договоров данного вида; условия, относительно которых по заявлению любой из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Если момент заключения договора, т.е. момент достижения соглашения по его существенным условиям, определяется моментом получения оферентом акцепта, такой договор называется консенсуальным (например, договор купли-продажи). Если для заключения договора помимо согласования условий необходима передача имущества, такой договор называется реальным (например, договор займа).
Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.
Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
18. Общие положения о купле-продаже18
По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель — принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
Договор купли-продажи является консенсуальным, возмездным и двусторонне-обязывающим. Обязанность продавца состоит в передаче товара в собственность покупателя; обязанность покупателя состоят в принятии товара и уплате его цены покупателю. Цена не является существенным условием договора купли-продажи.
Предметом договора купли-продажи (товаром) могут быть как индивидуально-определенные вещи, так и вещи, определяемые родовыми признаками. В момент заключения договора купли-продажи товар может еще не существовать.
Наименование товара и его количество должны быть определены в договоре или могут быть определены исходя из его содержания. Несоблюдение этих требований влечет признание договора незаключенным ввиду недостижения соглашения по существенным условиям договора
19. Договор розничной купли-продажи19
Продавец по договору розничной купли-продажи — физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу. Покупатель — любое лицо, как физическое, так и юридическое. Предмет договора — товар, предназначенный для использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. В отличие от обычного договора купли-продажи существенным условием договора розничной купли-продажи является цена товара.
Если покупателем по договору является физическое лицо, то к отношениям сторон по договору субсидиарно применяются правила Закона «О защите прав потребителей» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
Договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.
Из содержащегося в ст. 493 ГК правила о моменте, с которого договор розничной купли-продажи считается заключенным, можно сделать вывод, что этот договор, в отличие от обычного договора купли-продажи, в общем случае является реальным.
Такой вывод следует из того, что выдача чека, с которой ст. 493 ГК связывает момент заключения договора, подтверждает факт оплаты товара, т.е. для заключения договора необходима уплата цены товара.
Поэтому содержанием договора розничной купли-продажи, как правило, является обязанность продавца передать покупателю оплаченный в момент заключения договора товар, причем уплата цены одновременно означает достижение соглашения о цене товара как одном из существенных условий договора розничной купли-продажи.
20. Понятие договора поставки и его юридические признаки.20
Это договор по которому поставщик предприниматель обязуется передать в обусловленный срок товары покупателю для использования в хозяйственных целей.
Консесуальный возмездный взимный.
Форма договора письм , устная 10 мрот.
Существенные условия – Срок
Товар для целей не связанных с личным использованием.
Нарушение договра: поставщик – неоднократное нарушение сроков
21. Договор продажи недвижимости. Понятие, юр признаки.21
Продавец обязуется передать недвижимость покупателю, а покупатель обязуется принять недвижимость по передаточному акту и уплатить оговоренную сумму.
Существенное условие – полнота описания недвижимости (адрес, назначение площадь и др характеристик). Цена.
Гос регистрация и собственника и сделки.
В случае продажи жилого помещения с совершеннолетними (нкжно согласие органа опеки), короче все по жил кодексу.
22. Договор ренты, понятие и виды.22
Одна стиорона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущ а плательщик обяз-ся в обмен на это выплачивать получателю ренту в виде опр денежной суммы, либо предоставление средств на его содержание в иной форме.
Реальный , односторонний, возмездный.
Виды: 1) Постоянная – неогр сроком 2) Пожизненная 3) Пожизненная с иждивением. Договор пожизненного содержания с иждивением. По договору ПСсИ получатель ренты – гражданин передает принад ему жилой дом, кв., з/у или иную недвиж в собств плательщика ренты, который обязуется осуществлять ПСсИ гражд и (или) указанного им третьего лица (лиц). Обязанность плательщика ренты по предоставл содерж с ижд может вкль обеспеч потреб в жилище, питании и одежде, уход за ним. Договором ПСсИ может быть предусмот возможность замены предоставл содерж с ижд в натуре выплатой в течение жизни гражданина периодических платежей в деньгах. Обязательство ПСсИ прекращ смертью получателя ренты. При сущ наруш плательщиком ренты своих обязат получатель ренты вправе потребовать возврата недвиж имущ, переданного в обеспечение ПСсИ, либо выплаты ему выкупной цены. При этом плательщик ренты не вправе требовать компенсацию расходов, понесенных в связи с содержанием получателя ренты.
23. Понятие и виды договора перевозки груза.23
Соглашение по которому перевозчик побязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначение и выдать его управомоченному на получение груза (получателю). Отправитель обязуется платить за перевоку груза установленную плату.
Виды перевозок: Внутригос и междунар-е, Мстные – Международные.
Жил дор, морской, воздушный, и др.
Двусторонний, возмездный. Реальный (исключение чартер). При чартере договор консесуальный
Единая система док-в накладная при морской перевозке конансамент или чартер.
Исковая давность – клиент к перевозчику 1 год наоборот 6 мес.
24. Договор найма жилого помещения, понятие, юр признаки и виды.24
Собственник, либо управомоченное лицо (наймодатель) обязуется предоставить др стороне (нанимателю) жил помещение за плату, во временное владение и пользование для постоянного проживания в нем.
Консенасуальный, двусторонний, возмездный
Заключается в пистменной форме на срок не более 5 лет, а краткосрочный найм до 1 года
Далее по тексту.
25. Договор строительного подряда.25
Подрядчик обязуется по заданию заказчика в установленный договором срок построить опр объект либо выполнить иные строительные работы,а заказчик обязуется создать необходимые условия для вып работ принять их результаты и уплатитьобусловленную цену.
Консесуальный, возмездный и двусторонний.
Существенное условие – Цена Срок.
Заказчик и подрядчик должны иметь разрешение и лицензию на строит.
Составляется смета, акт приемки, государственная комисия
Материал подрядчика, если иное не подоговору.
Оплата по смете. Контроль за сроком и качеством. Приемка поэтапная либо в конце.
Обьект страхуется кем в зависимости от договора.Максимальная гарантия 5 лет. Консервация – оплачивается все что выполнено + убытки от упущенной выгоды.
26. Договор контрактации26
По дог контрактации пр-тель сх прод обязуется передать выращенную (произвед) им сх прод заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи.
Применяются правила дог. поставки (см. 33).
Обязанности производ: обязан передать заготовителю выращ (произвед) сх прод в кол и ассортим, предусмотренных договором. Он несет ответсвенность за неисполнение или ненадлежащее исполнение при наличие вины.
27. Кредитный договор.27
Банк или др кредитная организация обязуется предоставить ден средства заемщику в размере и на условиях предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную ден сумму и уплатить проценты с нее.
Консенсуальный, двусторонний.
Существенные условия – срок (досрочное исполнение с соглашения сторон)
Виды: 1) Товарный кредит (т.е. кредит товарами) 2) Комерческий кредит (т.е. время и бла, бла, бла
28. Договор банковского вклада.28
Банк вклад (депозит) соглашение, по которому одна сторона (банк), принявшая от вкладчика или поступившую для него ден сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке предусмотрееые договором.
Реальный, односторонний, возмездный, если вкладчик физ лицо, то и публичный.
Виды: Срочный, До востребования, Валютный, Рублевый.
Банки работают с физ и юр лицами раздельно.
Договор банковского счета.
Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет открытый клиенту ден средства выполнять распоряжения клиента.
Консенсуальный, Взаимный, Возмездный (если иного нет в договоре).
Счета: Расчетный, Накопительный (для уплаты уставного капитала), Текущий (организации не ведущии ком деятельность), Расчетный субсчет (организация расчитывается с филиалами), Бюджетный счет, Валютный счет (для всех кому валюта жжет руки…), Корреспондентский (для расчетов между банками).
29. Услуги как объект гражданских прав29
Статья 128 ГК РФ закрепляет услуги в качестве объекта гражданских прав. Работы и услуги составляют самостоятельную группу объектов гражданских прав наравне с имуществом, которое включает себя:
- деньги,
- ценные бумаги,
- иное имущество,
- имущественные права.
Следовательно, понятие «имущество» не охватывает собой работы и услуги, хотя договоры на оказание услуг относят к имущественным договорам.
Совокупность действий, последовательно сменяющих или дополняющих друг друга это поведенческая характеристика услуги, в некоторых случаях услугой может являться не только отдельная операция, но и деятельность.
Как отличить результат деятельности, полученный от услуги от результата работы и как разграничить услуги и работы?
Различие между ними следующее:
- Подрядчик, лицо, выполняющее работу, обязан не только осуществить предусмотренную соглашением сторон деятельность, но и сдать заказчику материальный результат.
- Исполнитель услуг выполняет только определенную деятельность и не обязан предоставлять какой-либо вещественный результат.
Разграничение по указанному признаку является, бесспорным, единственным и отражается в ГК РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ установлено, что лицо, которое выполняет работу, обязано произвести спецификацию и сдать результат заказчику. При не достижении результата работа не считается исполненной.
На основании пункта 1 статьи 715 ГК РФ заказчик не вправе вмешиваться в деятельность лица, выполняющего работу, его интересует доброкачественный результат.
Услуга же сводится к совершению ряда действий или осуществлению определенной деятельности (п.1 ст.779 ГК). Так же будет определенный результат от услуги, но не в форме вновь созданной или обработанной вещи. Можно говорить об эффекте услуги, который можно воспринимать, в отдельных случаях - наблюдать, но не получать как вещь.
Поскольку для заказчика услуги важна операция, он может вмешиваться в осуществление деятельности исполнителя, чего нет в работах. Потребителю необходим эффект от услуги. Но существует немало договоров по оказанию услуг, в которых не достижение эффекта не влияет на исполнение обязательства (комиссия, поручение, оказание юридических, образовательных, медицинских услуг). Их стороны могут только желать достижения эффекта, а будет, достигнут он или нет - от их воли зачастую не зависит. Исключение составляют услуги по перевозке, исполнение которых связывается с достижением не материализованного эффекта - перемещением из одной точки пространства в другую предметов или людей.
Услуги, сгруппированные по признаку отсутствия вещественного результата, к ним относятся:
- перевозки,
- транспортная экспедиция,
- договор банковского счета,
- хранение,
- поручение,
- комиссия,
- агентирование,
- лечебно-профилактические,
- медицинские услуги,
- услуги в области культуры и образования,
- туристские,
- аудиторские,
- консультационные,
- информационные,
- ветеринарные услуги,
- услуги связи,
- доверительное управление имуществом.
Работа же характеризуется достижением вещественного результата.
Сюда же примыкают договоры по выполнению ремонтных работ. Из двух легальных признаков работы (п.1 ст.703 ГК):
- изготовление и переработка (обработка), к ремонту относится последняя. На ремонт зданий и помещений распространяются положения о строительном подряде (ст.ст.740 - 757 ГК).
Деятельность по ремонту оборудования, бытовой техники, инструментов, ювелирных изделий можно отнести к оказанию услуг. Фактически производство такого ремонта имеет материальный результат, формально это работа, но результат этот не совместим и не соизмерим с результатом спецификации, он зачастую столь незначителен, что с большим трудом можно говорить о переработке или обработке. В таком случае эти операции могут иметь два режима правового регулирования:
- один как работы,
- второй как услуги.
Применение того или иного режима зависит от конкретной операции.
С указанными группами операций-услуг можно выделить еще одну группу. Это услуги из смешанных договоров. Их специфический признак: услуги оказываются на основе договора, включающего элементы различных договоров, определение смешанного договора приводится в п.3 ст.421 ГК.
30. Предпринимательская деятельность30
(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО) — в соответствии с гражданским законодательством РФ — инициативная самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Субъектами П.д. в РФ могут быть не ограниченные в своей дееспособности граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, а тж. российские и иностранные юридические лица. В РФ регулирование П.д. основывается на нормах гражданского права в отличие от большинства зарубежных государств, где П.д. регулируется нормами торгового (коммерческого, хозяйственного) права. Право на занятие П.д. закреплено в ст. 34 Конституции РФ, в соответствии с которой каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, регулирует гражданское законодательство. Гражданским кодексом РФ определены права граждан заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, а тж. право создавать юридическое лицо самостоятельно или совместно с другими лицами. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться, в частности, в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов. П.д. регулируется тж. отдельными законами: Законом РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". Законом РФ "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" и др. В новом Уголовном кодексе отдельную главу составляет перечень преступлении в сфере хозяйственной деятельности, среди которых такие, как воспре-пятствование законной предпринимательской деятельности, лжепредпринимательство, получение кредита путем обмана, ограничение конкуренции, злостное и фиктивное банкротство, уклонение от уплаты налогов и др.
Формы предпринимательской деятельности (индивидуальное, коллективное, государственное).
1. Индивидуальное, когда 1 гражданин выступает в роли индивид. Предпринимателя или он учреждает коммерческую организацию.
Преимущества индивидуального предпринимательства: не требуется большой стартовый капитал, весь полученный доход принадлежит ему, принимаются оперативные решения.
Недостатки: ограниченные возможности, весь риск и полная имущественная ответственность лежит на одном, не хватает у одного знаний опыта по всему, имеются проблемы с режимом труда и отдыха.
2.Коллективное предпринимательство- основано на партнерстве, путем учреждения коммерческих организации или заключение договора о совместной предпринимательской деятельности к коллективному относятся все формы кроме унитарных.
Преимущество: большие возможности для формирования стартового капитала, риск и имущественная ответственность распределяется между партнерами, улучшаются условия труда и отдыха.
Недостатки: усложняются условия принятия решений, а иногда менеджеры выходят из под контроля, необходимо распределять доходы среди партнерами, необходимо публиковать в СМИ о результатах.
3. ГОС. предпринимательство. Оно основано на учреждении государством, субъектом, унитарными предприятиями.
Унитарные предприятия: государственные, федеральные, местные, казенные.
Преимущества: не надо аккумулировать фин. Ресурсы, они выделяются из бюджета, они имеют преимущество на гос. Заказа.
Унитарные организации могут решать общегосударственные, федеральные, местные проблемы и те сферы куда неохотно идет частный бизнес.
Недостатки: руководители слабо заинтересованы в конечном результате, слабый контроль со стороны собственника за работой унитарных предприятий.
31. Под принципами ГПП понимают пр положения31, которые в сов-ти раскрывают его сущность и содержание и лежат в основе организации и функционирования всех проц институтов и норм.
В теории ГПП различают следующие пр-пы:
• в зав-ти от характера нормативного источника — конституционные и отраслевые;
• в зав-ти от сферы применения — межотраслевые и собственно отраслевые;
• в зав-ти от объекта рег-ния — судоустр-ные (орг-ные) и проц-ные (функц-ные).
Конст-е — это пр-пы, закрепленные в КРФ, а отраслевые — пр-пы, закрепленные в отраслевом (гр проц) зак-ве. Межотраслевые — пр-пы, действующие в нескольких отраслях права, а собственно отраслевые — пр-пы, действующие только в одной отрасли права. Судоустр-ные — это принципы организации правосудия, а проц-е (судопроизв-е) — это пр-пы, определяющие функционирование суда и участников пр-са, их проц деят-ть.
Принцип осущ-ния правосудия только судом (ст. 118 КРФ, ст. 5 ГПК) является формой реализации пр-па разделения властей: ЗИС.
Принцип незав-ти судей и подчинения их только закону (ст. 120 КРФ, ст. 7 ГПК) означает разрешение гр дел на основе закона в соответствии со своим правосознанием, в условиях, исключающих постороннее воздействие на судей. -> Закон РФ «О статусе судей в РФ» (назначение, несменяемость, неприкосновенность судьи, запрет на принадлежность к политическим партиям и движениям и т. д.).
Принцип осущ-ния правосудия по гр делам на началах равенства гр-н перед законом и судом (ст. 19 КРФ, ст. 5 ГПК) состоит в том, что гр-не равны перед законом и судом независимо от их происх-я, соц-го и имущ-го положения, расовой и нац-ной принадлежности: пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Принцип гласности судебного разб-ва (ст. 123 КРФ, ст. 10 ГПК) заключается в том, что разб-во дел во всех судах открытое.
Принцип нац языка судопроизводства (ст. 9 ГПК) состоит в том, что судопроизводство по гражданским делам ведется на русском языке, языке субъекта РФ или на языке большинства населения данной местности.
Во-первых, лица, не владеющие языком судопроизводства, вправе делать заявления, давать объяснения и показания, выступать на суде, заявлять ходатайства на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика. Во-вторых, судебные документы вручаются лицам, участвующим в деле, в переводе на родной язык или на другой язык, которым они владеют.
Принцип законности (ст. 15 КРФ, ст. 11 ГПК и др.).
Принцип состязательности (ст. 123 КРФ, ст. 12 ГПК) заключается в праве и обяз-ти участвующих в деле лиц при активной помощи суда представлять док-ва и участвовать в их исследовании в целях установления действ обстоятельств дела.
Принцип проц равноправия сторон (ст. 123 КРФ, ст. 12 ГПК).
Принцип устности, непосредственности и непрерывности судебного разб-ва (ст. 146 ГПК).
Устность означает устную форму восприятия фактического и доказательственного материала и совершения проц действий. Непоср-ть заключается в личном, непосредственном восприятии судом собранных по делу доказательств и разрешении гражданского дела на основе исследованных в судебном заседании доказательств. Непрерывность предполагает отсутствие перерывов в рассмотрении гражданского дела, за исключением времени, необходимого для отдыха.
Отраслевые принципы гражданского процесса.
Принцип национального языка судопроизводства состоит в том, что судопроизводство по гражданским делам ведется на русском языке, языке субъекта РФ или на языке большинства населения данной местности.
Во-первых, лица, не владеющие языком судопроизводства, вправе делать заявления, давать объяснения и показания, выступать на суде, заявлять ходатайства на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика. Во-вторых, судебные документы вручаются лицам, участвующим в деле, в переводе на родной язык или на другой язык, которым они владеют.
Принцип диспозитивности означает инициативу в возбуждении, движении, изменении и прекращении гражданских дел по волеизъявлению заинтересованных лиц.
Принцип устности, непосредственности и непрерывности судебного разбирательства.
Устность означает устную форму восприятия фактического и доказательственного материала и совершения процессуальных действий. В устной форме даются объяснения и показания, излагается заключение эксперта, оглашаются письменные доказательства. Устная форма восприятия участниками процесса материалов дела проста, доступна и демократична. Устная форма требует фиксации (сохранения) информации в письменной форме.
Непосредственность заключается в личном, непосредственном восприятии судом собранных по делу доказательств и разрешении гражданского дела на основе исследованных в судебном заседании доказательств. Поэтому при рассмотрении дела суд обязан непосредственно исследовать доказательства: заслушать объяснения, показания и заключение эксперта, ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства.
Непосредственность исследования доказательств обусловливает требование о неизменности состава судей в разбирательстве дела.
Непрерывность предполагает отсутствие перерывов в рассмотрении гражданского дела, за исключением времени, необходимого для отдыха.
Следует иметь в виду, что определенным исключением из принципа непрерывности является правило о возможном отложении на срок не более трех дней в порядке исключения составления мотивированного решения по особо сложным делам.
32. Субъекты гражданского процесса. Классификация субъектов.32
Всех субъектов (участников) гражданского процессуального правоотношения в зависимости от того, на какой стороне правоотношения они выступают, принято делить на две группы:
1) суды и другие должностные лица: а) коллегиальный суд; б) судья единоличный; в) мировой судья; г) другие должностные лица (в частности судебный пристав-исполнитель);
2) иные участники процесса: а) лица, участвующие в деле; б) лица, содействующие правосудию.
К основным участникам гражданского процессуального правоотношения относятся:
• суд (коллегиальный или единоличный), мировой судья, а также судебный пристав-исполнитель;
• стороны в исковом производстве и в производстве по делам, возникающим из административно-правовых отношений;
• заявители и заинтересованные лица в особом производстве;
• прокурор, иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, обратившиеся в суд с иском в защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц.
Среди перечисленных органов особое место занимает суд как орган правосудия. Суд — не только обязательный, но и решающий, определяющий субъект гражданского процессуального правоотношения.
Все другие участники гражданского процесса являются необязательными субъектами гражданского процессуального правоотношения.
33. Гражданская процессуальная правоспособность.33
Лица, участвующие в деле, должны обладать гражданской процессуальной правоспособностью и гражданской процессуальной дееспособностью.
Гражданская процессуальная правоспособность (ст. 31 ГПК) установленная законом способность (возможность) иметь процессуальные права и обязанности, т е. быть участником гражданского процесса.
Все лица, обладающие субъективным материальным правом, должны иметь возможность обращения за защитой Поэтому гражданская процессуальная правоспособность возникает одновременно с правоспособностью в материальном праве В связи с этим она возникает у граждан в момент рождения и прекращается со смертью. Однако если материальная правоспособность возникает с определенного возраста, то соответственно с этого момента возникает и процессуальная правоспособность. Юридические лица обладают процессуальной правоспособностью с момента их возникновения до момента их прекращения.
Ни в коем случае нельзя смешивать правоспособность в материальном праве с правоспособностью в процессе. Если правоспособность в материальном праве это возможность иметь материальные права и обязанности, то в процессе это возможность иметь процессуальные права и обязанности.
Согласно п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК в исковом заявлении истец должен указать ответчика - лицо, к которому он предъявляет свои мат-пре требования. Однако при предъявлении иска истец не в полной мере может представлять характер спорного правоотношения и ошибочно полагать, что ответственным за нарушение его суб права является лицо, которое на самом деле таковым не является. Ненадлежащий ответчик - это лицо, в отношении которого по материалам дела можно предположить, что он не является субъектом спорного правоотношения. Например, лицо, которому причинен вред автомобилем, предъявляет иск к его титульному владельцу, в то время как в момент причинения вреда автомобиль выбыл из обладания такого владельца в результате противоправных действий других лиц. Согласно п. 2 ст. 1079 ГК надлежащими ответчиками в таких случаях будут лица, противоправно завладевшие автомобилем.
Замена ненадлежащей стороны оформляется определением суда.
Следует отметить, что ст. 36 ГПК РСФСР предусматривала возможность замены не только ненадлежащего ответчика, но и ненадлежащего истца - лица, которое ошибочно полагает, что у него имеется определенное суб право, нарушенное ответчиком. Тема касается замены только ненадлежащего ответчика, что можно объяснить следующими соображениями. Поскольку предъявление иска - право, а не обязанность лица, то помимо его воли привлечь его к участию в процессе невозможно. У лица, чье суб право нарушено, имеется возможность в любое время предъявить в суде иск в защиту этого права, либо не предпринимать никаких действий в защиту своего права. Если в защите нарушенного суб права не заинтересован сам правообладатель, то трудно ожидать, что такой интерес имеется у суда. В то же время, ненадлежащий истец может и не предполагать, что у него отсутствует суб право на предъявление иска, а ГПК не предусматривает, что суд обязан его об этом проинформировать. В том случае, когда иск предъявлен ненадлежащим истцом, в последующем на него будут возложены все расходы, связанные с ведением дела.
Сторонами - истцом или ответчиком - в гражданском судопроизводстве являются лица, материально-правовой спор между которыми надлежит разрешить суду.
Истец - лицо, считающее свое суб право нарушенным или оспоренным и обратившееся в суд за его защитой.
Ответчик - лицо, привлеченное судом к ответу по требованию истца, утверждающего, что оно нарушило или оспаривает его субъективные права.
Однако предъявление иска вовсе не означает, что между истцом и ответчиком существует спорное правоотношение и ответчиком действительно нарушено право, на которое ссылается истец. После рассмотрения дела по существу и вынесения решения может оказаться, что между сторонами вообще нет никаких спорных правоотношений. Поэтому до рассмотрения дела истец и ответчик являются лишь предполагаемыми субъектами спорного правоотношения.
По общему правилу лицо, права и интересы которого нарушены, само обращается в суд за их защитой. От его имени в суд может обратиться представитель, наделенный соответствующими полномочиями. С заявлением в суд вправе обратиться прокурор в защиту прав, свобод и законных интересов гр-на, ОГВ, органы местного самоуправления, организации или граждане. При этом закон возлагает на суд обязанность об извещении о возникшем процессе лица, в интересах которого начато дело независимо от того, кем оно возбуждено, поскольку оно участвует в деле в качестве истца.
34. Процессуальное соучастие и процессуальное правопреемство.34
Проц соучастие представляет собой одну из разновидностей множественности лиц на стороне истца или ответчика. Под проц соучастием понимается участие в одном процессе нескольких истцов (т.н. соистцы) или нескольких ответчиков (т.н. соответчики), чьи права или обязанности не исключают друг друга. В литературе такое соучастие принято называть субъективным соединением исков. Предъявление иска несколькими истцами к одному ответчику называется активным соучастием, предъявление иска одним истцом к нескольким ответчикам - пассивным соучастием. Возможны и случаи смешанного соучастия: несколько истцов предъявляют иск к нескольким ответчикам. Процессуальное соучастие может возникнуть как по инициативе истца (истцов), так и на основании решения суда. Процессуальное соучастие имеет целью наиболее оперативное, полное и всестороннее рассмотрение и разрешение дела.
Проц правопреемство - замена одной из сторон процесса (правопредшественника) другим лицом (правопреемником) в случаях выбытия из пр-са субъекта спорного или установленного решением суда правоотношения. При проц правопреемстве происходит переход ПилиО от одного лица к другому, которое не принимало участия в данном пр-се.
Основа правопреемства - правопреемство, предусмотренное, в частности, нормами ГК, предусматривающими правопреемство в случаях общего (универсального) или сингулярного правопреемства в материальном праве.
Универсальное правопреемство может иметь место в случае смерти гражданина и перехода его имущества по закону или по завещанию к его наследникам (ст. 1110 ГК), а также при реорганизации юридического лица (ст. 58 ГК). В соответствии с п. 1 ст. 58 ГК при слиянии ЮЛ-ц ПиО каждого из них переходят к вновь возникшему ЮЛ в соответствии с передаточным актом. ГК указывает на переход ПиО от одного ЮЛ к другому и по основаниям, предусмотренным п. 2-5 ст. 58 ГК.
Основаниями проц правопреемства могут быть также уступка требования (ст. 382 ГК), перевод должником своего долга на др лицо (п. 1 ст. 391 ГК) и др случаи перемены лиц в обяз-ве. Согласно ст. 387 ГК права кредитора переходят по обязательству к др лицу на основании закона и наступления указанных в нем обстоятельств: по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда возможность такого перевода предусмотрена законом; вследствие исполнения обяз-ва должника его поручителем или залогодателем, не являющимся должником по этому обяз-ву, и в других случаях. При переводе должником своего долга на другое лицо следует иметь в виду, что такой перевод возможен только при наличии согласия на перевод долга самого кредитора.
Важно отметить, что проц правопреемство исключается в случаях, когда мат право не допускает правопреемство. Так, ст. 383 ГК не допускает переход к др лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. Согласно п. 2 ст. 388 ГК не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.
35. Участие прокурора в процессе.35
Статья 41. Прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует охрана государственных или общественных интересов или прав и охраняемых законом интересов граждан.
Участие прокурора в разбирательстве гражданского дела обязательно в случаях, когда это предусмотрено законом или когда необходимость участия прокурора в данном деле признана судом.
Прокурор, участвующий в деле, знакомится с материалами дела, заявляет отводы, представляет доказательства, участвует в исследовании доказательств, заявляет ходатайства, дает заключения по вопросам, возникающим во время разбирательства дела, и по существу дела в целом, а также совершает другие процессуальные действия, предусмотренные законом.
Отказ прокурора от заявления, поданного в защиту интересов другого лица, не лишает это лицо права требовать рассмотрения дела по существу
По сравнению с ранее действовавшим ГПК РСФСР (ст. 41) новый ГПК существенно изменяет роль и полномочия прокурора в гр процессе. Это обусловлено тем, что ГПК закрепляет гарантии справедливого и пуб разбирательства дела, устанавливает достаточное время для подготовки к процессу, закрепляет право иметь представителя.
Прокурор участвует в деле в двух формах: возбуждения дела в суде либо вступления в процесс с целью дачи заключения по делу. Указанные формы участия прокурора в рассмотрении судами гр дел корреспондируют положениям Закона о прокуратуре. В соответствии с п. 4 ст. 27 в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в процесс. В п. 1 ст. 35 предусмотрено, что прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных проц зак-вом РФ и другими федеральными законами.
С учетом положений п. 4 ст. 27 Закона о прокуратуре в ГПК сформулированы и основания обращения прокурора в суд в защиту гражданина: прокурор вправе возбудить гражданское дело в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина только в том случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Согласуется данная норма и со ст. 9 ГК, провозгласившей принцип свободы воли. Следует отметить, что такое право предоставлено прокурору рядом федеральных законов. Так, в соответствии со ст. 10 ФЗ от 21.12.96 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" прокурор вправе обратиться в суд за защитой прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
36. Третьи лица в гражданском процессе.36
Третьи лица лица, вступающие в уже возникший между истцом и ответчиком процесс, в связи с заинтересованностью в разрешении спора наряду со сторонами. Поскольку характер заинтересованности в исходе спора может быть различным, постольку закон различает третьих лиц, заявляющих и не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования, лица, вступающие в уже возникший между истцом и ответчиком процесс для защиты самостоятельных прав на предмет спора (ст. 37 ГПК). Они пользуются всеми правами и несут обязанности истца в процессе.
Третье лицо, не заявляющее самостоятельный требований на предмет спора
(третье лицо с побочным участием), лицо, участвующее в деле на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон (ст. 38 ГПК).
Такое влияние может быть связано с правом регресса и иным юридическим интересом третьего лица или одной из сторон (например, возможностью уменьшения алиментных платежей при предъявлении другим лицом иска о взыскании алиментов на содержание других детей).
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, могут вступать в процесс по собственной инициативе, по ходатайству сторон, прокурора, по инициативе суда.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, кроме права на изменение основания и предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, а также на отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, требование принудительного исполнения судебного решения.
37. Понятие представительства в суде.37
В соответствии со ст. 43 ГПК граждане могут вести свои дела в суде лично или через представителей. Дела юридических лиц ведут их органы или представители, а недееспособных лиц их законные представители.
Деятельность представителя состоит из действий, совершаемых от имени и в интересах представляемого (истца, ответчика и других лиц, участвующих в деле). Отношения представительства регулируются нормами гражданского, семейного, трудового или административного права
Представительство в суде правоотношение, в силу которого судебный представитель совершает процессуальные действия в пределах предоставленных ему полномочий от имени и в интересах представляемого, в связи с чем у последнего возникают права и обязанности. Закон допускает представительство по всем гражданским делам во всех судах и на всех стадиях процесса.
В зависимости от основания возникновения представительства в суде различают: а) добровольное; б) законное; в) представительство на основании уставов и других специальных основаниях.
38. Подведомственность гражданских дел.38
Подведомственность в широком смысле означает отнесение вопроса или спора на рассмотрение и разрешение того или иного компетентного органа, в том числе суда.
В соответствии с Конституцией, федеральными конституционными законами и федеральными законами, судебная защита в порядке гражданского судопроизводства осуществляется судами общей юрисдикции (ст. 23-27 ГПК), арбитражными (ст. 22 АПК) и третейскими судами (ч. 3 ст. 3 ГПК).
Институт подведомственности служит для разграничения полномочий различных органов (в данном случае - судов), исходя из их компетенции по защите прав, свобод и законных интересов граждан, организаций и других лиц.
1. Суды рассматривают и разрешают:
1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений;
2) дела по указанным в статье 122 настоящего Кодекса требованиям, разрешаемые в порядке приказного производства;
3) дела, возникающие из публичных правоотношений и указанные в статье 245 настоящего Кодекса;
4) дела особого производства, указанные в статье 262 настоящего Кодекса;
5) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов;
6) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
2. Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, организаций с иностранными инвестициями, международных организаций.
3. Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.
4. При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции. В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному суду.
39. Подсудность гражданских дел. Понятие и виды подсудности.39
Подсудность, прежде всего, означает пределы компетенции каждого суда общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению конкретного гражданского дела. Кроме того, выбор соответствующего суда, которому подсудно дело, зависит от ряда обстоятельств (в частности, от места жительства ответчика, нахождения им-ва организации и т.п.).
Гр дела, подсудные мировому судье:
1) дела о выдаче судебного приказа;
2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;
3) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества независимо от цены иска;
4) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка;
5) дела по имущ-м спорам при цене иска, не превышающей пятисот минимальных размеров оплаты труда, установленных ФЗ на день подачи заявления;
6) дела, возникающие из трудовых отношений, за искл-м дел о восстановлении на работе и дел о разрешении коллективных трудовых споров;
7) дела об определении порядка пользования имуществом.
2. ФЗ-ми к подсудности мировых судей могут быть отнесены и другие дела.
3. При объединении нескольких связанных между собой требований, изменении предмета иска или предъявлении встречного иска, если новые требования становятся подсудными районному суду, а другие остаются подсудными мировому судье, все требования подлежат рассмотрению в районном суде. В этом случае, если подсудность дела изменилась в ходе его рассмотрения у мирового судьи, мировой судья выносит определение о передаче дела в районный суд и передает дело на рассмотрение в районный суд.
4. Споры между мировым судьей и районным судом о подсудности не допускаются.
Гр дела, подсудные районному суду
Гр дела, подвед-ные судам, за исключением дел, предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 ГПК, рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции.
Гражданские дела, подсудные военным судам и иным специализированным судам
В случаях, предусмотренных федер конст-м законом, гр дела рассматриваются военными и иными специализированными судами.
Статьи 23 – 33.
40. Понятие и предмет доказывания. Этапы процесса доказывания.40
Судебное доказывание — деятельность участников процесса при определяющей роли суда по представлению, собиранию, исследованию и оценке доказательств с целью установления с их помощью обстоятельств гражданского дела.
Предмет доказывания — это совокупность юридических фактов, установление которых обеспечивает принятие процессуальных решений и разрешение гражданского дела по существу.
Состав юридических фактов, входящих в предмет доказывания, для каждого дела различен. Поэтому по каждому гражданскому делу он устанавливается судом.
Предмет доказывания могут составлять:
• факты — основания иска;
• факты — основания возражений против иска;
• факты — основания самост требований третьего лица;
• факты — основания возражений против самост требований третьего лица;
• факты — основания встречного иска;
• факты — основания возражений против встречного иска
При определении предмета доказывания суд должен руководствоваться нормами матер и гр проц зак-ва.
Таким образом, объем фактов, подлежащих доказыванию, включает в себя:
1) факты, имеющие материально-правовое значение (собственно предмет доказывания);
2) факты, имеющие процессуально-правовое значение (доказательственные факты и факты, имеющие процессуально-правовое значение).
Студентам нужно учитывать, что в гражданском процессе существуют факты, не подлежащие доказыванию. В предмет доказывания не включаются общеизвестные и преюдициальные (предрешенные) факты.
Общеизвестные факты — это те, о которых знает широкий круг лиц, в том числе судьи. Обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нуждаются в доказывании.
Преюдициально установленные — это факты, установленные вступившим в законную силу приговором или решением суда по другому делу. В частности, преюдициальными являются выводы суда по уголовному делу по вопросам:
а) имели ли место сами действия;
б) совершены ли эти действия данным лицом.
Закон не ограничивает исследование обст-в дела выслушиванием объяснений участвующих в деле лиц, предоставляя суду второй инстанции в случае необх-ти право оглашать имеющиеся в деле доказательства, а также исследовать вновь представленные док-ва, если признает, что они не могли быть представлены стороной в суд первой инстанции. Это новое правило значительно расширяет возм-ти кассационной инстанции по проверке законности и обоснованности судебных решений.
Возм-ть исследования судом второй инстанции по существу любых док-в вытекает из положений ч. 2 ст. 358 ГПК, согласно которой стороны вправе ходатайствовать о вызове и допросе доп свидетелей, об истребовании других док-в, в исследовании которых им было отказано судом первой инстанции. Док-ва исследуются в порядке, установленном для суда первой инстанции.
Относимость док-ва — это свойство, указывающее на связь с предметом доказывания, на способность доказательства устанавливать искомые по делу обстоятельства.
Допустимость док-ва — свойство, состоящее из требований использования только указанных в законе средств доказывания и только в определенном законом порядке.
Судебные доказательства и средства доказывания. Классификация судебных доказательств.
Док-вом в обширном смысле или доводом называется все, что убеждает наш ум в истинности или ложности какого-нибудь факта или положения. В этом смысле понятие о док-ве принадлежит к области логики. В техническом смысле нашей науки, судебными док-вами называются законные основания для убеждения суда в существовании или несуществовании спорных юр фактов. Средство доказывания, как проц форма док-в, содержит в себе источник информации и опр способ доведения информации до суда. По характеру связи содержания док-в с доказываемым фактом они делятся на прямые и косвенные.
Содержание прямых судебных док-в имеет с доказываемым фактом однозначную связь, позволяющую сделать неоспоримый вывод о наличии или отсутствии факта. Косвенное же док-во, взятое в отдельности, дает основание для нескольких версий. Для того, чтобы отбросить необоснованные версии и придти к одному определенному выводу требуется связать и сопоставить косвенные док-ва с остальными док-вами. Так, если истец обращается в суд с исковым заявлением о возвращении взятых у него ответчиком взаймы денег и при этом представляет в качестве док-ва письмо, в котором ответчик обращается к нему с просьбой дать взаймы деньги, то это письмо является лишь косвенным док-вом заключения договора займа, в этом случае содержание док-ва имеет с доказываемым фактом многозначную связь. Если же имеется письмо, в котором ответчик просит истца подождать возврата, взятых им взаймы денег, то такое письмо будет являться прямым доказательством заключения договора займа, так как не дает оснований для других версий.
Косвенные док-ва широко применяются в гр судопроизводстве, когда нет прямых док-в или они недостаточны.
При доказывании с помощью косвенных док-в обоснование вывода производится путем исключения ложных версий.
Практическое значение деления док-в на прямые и косвенные состоит в том что:
- различие между этими док-вами учитывается судьей /судом / при собирании доказательств. Косвенные док-ва должны быть в таком объеме, чтобы имелась возможность исключения всех предположений, вытекающих из них, кроме одного;
- наличие прямых доказательств не исключает возможности опровержения их содержания. Поэтому требование всесторонности исследования всех обстоятельств по делу должно выполняться судом и при наличии прямых док-в;
- природа прямых и косвенных док-в влияет на содержание судебного доказывания: использование косвенных док-в удлиняет путь доказывания, вводит для суда доп промежуточные ступени на пути к решению основных вопросов дела.
По процессу формирования сведений о фактах док-ва делятся на первоначальные и производные. В основе деления лежит процесс формирования содержания док-в. Первоначальными являются док-ва
41. Приостановление производства по делу.41
Приостановление производства по делу временное прекращение совершения процессуальных действий по делу по независящим от суда и сторон обстоятельствам, препятствующим дальнейшему движению дела.
Законодательство предусматривает обязательное и факультативное приостановление производства по делу.
В соответствии со ст. 214 ГПК производство по делу обязательно приостанавливается в случаях: 1) смерти гражданина, если спорное правоотношение допускает правопреемство, и прекращения существования юридического лица, являвшегося стороной в деле; 2) утраты стороной дееспособности; 3) пребывания ответчика в действующей части Вооруженных Сил
РФ или просьбы истца, находящегося в действующей части Вооруженных Сил РФ;
4) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском, уголовном или административном порядке.
Производство по делу может быть приостановлено в случаях: 1) пребывания стороны в составе Вооруженных Сил РФ на действительной. срочной военной службе или привлечения ее для выполнения какой-либо государственной обязанности; 2) нахождения стороны в длительной служебной командировке; 3) нахождения стороны в лечебном учреждении или при наличии у нее заболевания, которое препятствует явке в суд и подтверждается справкой медицинского учреждения; 4) розыска ответчика в порядке ст. 112 ГПК; 5) назначения судом экспертизы (ст. 215 ГПК).
Производство по делу возобновляется после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, по заявлению лиц, участвующих в деле, или по инициативе суда или судьи (ст. 218 ГПК).
42. Понятие и сущность искового производства.42
В порядке искового производства рассматриваются дела по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых правоотношений. Правила искового производства являются общими правилами гражданского судопроизводства по всем делам. Остальные два вида судопроизводства осуществляются также по этим правилам, но с некоторыми изменениями, установленными для этих видов судопроизводств. Понятие и элементы иска.
Иск - это процессуальное средство защиты нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса всякого заинтересованного лица.
Элементы иска - это его составные части, которые определяют его содержание, являются средством индивидуализации конкретного гражданского дела. Элементы иска необходимо различать для решения вопроса о возможности изменения основания или предмета иска в ходе судебного разбирательства
(ст.34 ГПК РСФСР).
Основными являются два элемента иска - предмет и основание. Статья 126 ГПК
РСФСР устанавливает, что в исковом заявлении должны быть указаны требования истца к ответчику - это предмет иска, и обстоятельства, на которых истец основывает свое требование - это основание иска.
43. Исковое заявление. Порядок предъявления иска. Отказ в принятии иска. Оставление искового заявления без движения.43
Статья 131.1. Соблюдение надлежащей формы искового заявления - условие осуществления права на предъявление иска. И в этой части ГПК не претерпел особых изменений. По-прежнему исковое заявление должно подаваться только в письменной форме и содержать сведения, указанные в данной статье.
К числу общих сведений, которые должны быть сообщены истцом независимо от характера спора, относятся: наименование суда, его местонахождение; необходимые сведения об участниках процесса. В первую очередь указываются наименования истца и ответчика, т.е. фамилия, имя, отчество гражданина, место его жительства или наименование организации и место ее нахождения. При этом следует учитывать, что согласно ст. 20 ГК местом жительства гражданина считается место его постоянного пребывания или место, где он преимущественно, т.е. больше, чем в других местах, проживает. Для граждан, которые не могут самостоятельно выбирать место жительства (несовершеннолетние и малолетние (не достигшие 14 лет), а также граждане, признанные судом недееспособными), таковым является место жительства их законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов). В отношении наименования и места нахождения юридического лица следует руководствоваться ст. 54 ГК, в которой, в частности, указано, что местом нахождения юридического лица признается место его государственной регистрации.
В п. 4 ч. 2 данной статьи говорится о требовании истца к ответчику об устранении нарушения права и его восстановлении. Это конкретное материально-правовое требование, которое вытекает из спорного правоотношения и по поводу которого суд должен вынести решение. Указанное требование должно быть истцом обосновано юридическими фактами, т.е. обстоятельствами, которые создают, изменяют права и обязанности сторон или препятствуют их возникновению и реализации. Такими обстоятельствами могут быть, например, регистрация брака, причинение вреда, расторжение трудового договора. При этом необходимо привести доказательства, подтверждающие данные обстоятельства.
Под ценой иска понимается денежное выражение имущественных требований, заявленных истцом (по денежным требованиям - их суммой; поискам об истребовании имущества - его стоимостью и т.п.). Следует иметь в виду, что от цены иска зависит размер гос пошлины, уплачиваемой в установленных законом случаях.
В п. 7 ч. 2 статьи предусмотрена возможность досудебного порядка обращения к ответчику. Так, Воздушный кодекс РФ от 19.03.97 N 60-ФЗ предписывает в случае нарушения договора воздушной перевозки до предъявления к перевозчику иска обратиться к нему с соответствующим заявлением. Досудебный порядок установлен и для разрешения трудовых споров. Но такое правило может быть установлено и по соглашению сторон.
2. К обращению в суд прокурора предъявляются особые требования, в частности, в обращении должен быть указан НПА, предусматривающий способы защиты интересов определенных категорий истцов, что для проф юриста, безусловно, оправдано.
Часть 4 статьи вновь обращает внимание на обязательность четкого определения полномочий представителя, в том числе на подписание и предъявление им заявления в суд (ст. 54 ГПК).
Статьи 133, 134.
Нормы о принятии искового заявления и об отказе в принятии его в целом не являются новыми, но теперь для принятия судьей решения установлен конкретный срок в 5 дней с момента поступления заявления в суд. Хотя в ст. 133 ГПК указанный срок предусмотрен для рассмотрения вопроса о принятии заявления к производству, он действует также в случае отказа в этом или при возвращении заявления.
Поскольку в настоящее время допускается возвращение принятого судьей заявления (ст. 135 ГПК), оснований для непринятия его стало меньше. Перечень оснований к отказу в принятии искового заявления является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Отказ оформляется определением с соблюдением правил ст. 224 ГПК (см. коммент. к ней). При этом судья обязан указать мотивы, по которым в принятии заявления отказано.
В связи с тем, что отказ в принятии заявления обусловлен отсутствием права на предъявление иска, законодатель исключает возможность вторичного обращения в суд с иском к тому же ответчику, с теми же требованиями и по тем же основаниям. Заявитель вправе обжаловать определение судьи об отказе в принятии заявления (см. ст. 371 ГПК и коммент. к ней). Данная норма имеет особое процессуальное значение, поскольку позволяет пересмотреть определение суда первой инстанции, преграждающее дальнейшее движение дела.
Статья 136.
Оставление искового заявления без движения имеет целью дать заявителю возможность вторично обратиться в суд при условии устранения выявленных недостатков. К последним относятся следующие нарушения: не соблюдена форма искового заявления, его содержание не соответствует указаниям ст. 131 ГПК, заявитель не приложил к заявлению его копии по числу ответчиков и третьих лиц или документ об уплате государственной пошлины (абз. 2 и 3 ст. 132 ГПК). Выявив нарушения, судья выносит определение об оставлении заявления без движения, установив срок для их устранения. При выполнении заявителем всех указаний в установленный срок судья выносит определение о возбуждении производства по делу со дня первоначального предъявления заявления в суд. Если предписания судьи своевременно выполнены не будут, заявление возвращается заявителю.
Как и в случае вынесения определения об отказе в принятии искового заявления или о возвращении его (ст. 134 и 135 ГПК), на определение об оставлении заявления без движения может быть подана частная жалоба.
44. Подготовка дела к судебному разбирательству.44
Задачи подготовки дела к судебному разбирательству
* Уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела
* Определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении дела, и установление
правоотношений сторон
* Разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса
* Представление необходимых доказательств лицами, участвующими в деле
* Примирение сторон
Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству
* Разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности
* Опрашивает истца или его представителя по существу заявленных требований и предлагает,
если необходимо, представить дополнительные доказательства
* Опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие имеются возражения и какими
доказательствами они могут быть подтверждены
* Разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц без самостоятельных
требований, а также разрешает вопросы о замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении исковых требований, о вызове свидетелей, о привлечении специалиста, переводчика
* Принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения и разъясняет сторонам их право на обращение в третейский суд
* Извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных в его исходе граждан или
организации
* Назначает экспертизу и эксперта для ее проведения
* Истребует от организаций или граждан доказательства, которые стороны не могут предоставить
самостоятельно
* В случаях, не терпящих отлагательства, проводит с извещением лиц, участвующих в деле,
осмотр на месте письменных и вещественных доказательств
* Направляет судебные поручения
* Принимает меры по обеспечению иска
* Разрешает вопрос о проведении предварительного судебного заседания, его времени и месте
* Совершает иные необходимые процессуальные действия
* Выделяет одно или несколько соединенных исковых требований в отдельное производство, если признает, что раздельное рассмотрение требований будет целесообразно
* Объединяет с учетом мнения сторон несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же стороны, либо несколько дел по искам одного истца к различным ответчикам или различных истцов к одному ответчику в одно производство для совместного рассмотрения и разрешения, если признает, что такое объединение будет способствовать правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дел
Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству
* Истец или его представитель:
- передает ответчику копии доказательств
- заявляет ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить самостоятельно
* Ответчик или его представитель
- уточняет исковые требования истца и их фактические основания
- представляет возражения в письменной форме относительно исковых требований
- передает истцу и судье доказательства, обосновывающие возражения против иска
- заявляет ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить самостоятельно
Истец вправе соединить в одном заявлении несколько исковых требований, связанных между собой
* По сложным делам с учетом мнения сторон судья может назначить срок проведения предварительного судебного заседания, выходящий за пределы установленных сроков рассмотрения и разрешения дел
* В предварительном заседании может рассматриваться возражение ответчика относительно пропуска истцом без уважительных причин срока исковой давности и установленного федеральным законом срока обращения в суд
* При установлении факта пропуска без уважительных причин срока исковой давности или срока обращения в суд судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу (решение может быть обжаловано в апелляционном или кассационном порядке)
* О проведенном предварительном судебном заседании не позднее чем через 3 дня после проведения заседания составляется протокол
45. Стадия судебного разбирательства.45
Ответ 32. Судебное разбирательство – самостоятельная стадия гражданского процесса, заключающаяся в рассмотрении и разрешении в суде первой инстанции гражданского дела по существу.
Этапы:
1. Подготовительная часть
2. исследование обстоятельств дела (рассмотрение дела по существу)
3. судебные прения (и заключение прокурора)
4. вынесение и оглашение судебного решения
1. Подготовительная часть
- открытие судебного заседания
- секретарь сообщает о явке
- проверка личностей явившихся и их полномочий
- объявление состава суда и разъяснение отводов (1 или 3 судьи, нет народных заседателей)
- председательствующий разъясняет права участникам дела
- нет ли у участников ходатайств
- председательствующий принимает нормы о неявке в судебное заседание
- отложение судебное заседание (мотивированное определение с указанием даты нового заседания)
- разъяснения прав экспертам, специалистам и т.д.
- допрос свидетелей.
——————————————————————————————
|* Разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным извещением лиц,|
| участвующих в деле, о времени и месте заседания (этапы судебного заседания) |
|* Разбирательство проходит устно при неизменном составе судей. В случае замены одного из судей в|
| процессе рассмотрения дела разбирательство производится с самого начала |
|* Судебное заседание происходит непрерывно за исключением времени для отдыха. До окончания|
| рассмотрения начатого дела или до отложения его разбирательства суд не вправе рассматривать|
| другие дела
|* Председательствующим в судебном заседании является:
| - судья, рассматривающий дело единолично
| - судья или председатель суда - при коллегиальном рассмотрении дела в районном суде |
| - судья, председатель или заместитель председателя соответствующего суда - в заседаниях других|
| судов
|* В ходе каждого судебного заседания суда первой инстанции, а также при совершении вне судебного|
| заседания отдельного процессуального действия составляется протокол
——————————————————————————————
Последствия неявки в судебное заседание
——————————————————————————————
|Лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства|
|уважительности этих причин
| ——————————————————————————————
||Случаи, в которых суд рассматривает дело в| | Случаи, в которых суд откладывает | |
|| отсутствии лица, участвующего в деле | | разбирательство дела | |
|| ——————————————————————————————
|||Не явившиеся лица извещены о времени и|| ||Причины неявки лица, извещенного о времени|| |
|||месте судебного заседания, но: || ||и месте судебного заседания признаны судом|| |
|||* не предоставили сведения о причинах|| ||уважительными
||| неявки
||| или || | ——————————————————————————————
|||* причины неявки признаны судом|| ||Сведения об извещении не явившихся лиц||—— |
||| неуважительными
|| ——————————————————————————————
|| ——————————————————————————————
|||Стороны обратились с просьбой|| ||Ходатайство лица, участвующего в деле, об|| | |
|||рассмотреть дело в их отсутствие и суд|| ||отложении дела в связи с неявкой его|| | |
|||удовлетворил просьбу || ||представителя по уважительной причине|| | |
|| ——————————————————————————————
|| ——————————————————————————————
|||Ответчик извещен о времени и месте|| ——————————————————————————————
|||судебного заседания, но: || ——————————————————————————————
|||* не сообщил суду об уважительных|| |В случае неявки в судебное заседание| | |
||| причинах неявки || |свидетелей, экспертов, специалистов,| | |
|||* не просил рассмотреть дело в его|| |переводчиков суд выслушивает мнение лиц,| | |
||| отсутствие
|| ——————————————————————————————
| ——————————————————————————————
| |разбирательства или о его отложении | | |
|
|
|* При отложении разбирательства дела назначается дата нового судебного заседания с учетом времени,|
| необходимого для вызова участников процесса или истребования доказательств, о чем явившимся|
| лицам объявляется под расписку
|* Разбирательство дела после его отложения начинается с начала. Если стороны не настаивают на|
| повторении объяснений участников процесса, знакомы с материалами дела, состав суда не изменялся,|
| суд вправе предоставить возможность участникам процесса подтвердить ранее данные объяснения без|
| их повторения, дополнить их, задать дополнительные вопросы
| ——————————————————————————————
|| Случаи, в которых допускается отложение разбирательства дела ||
||* Случаи, предусмотренные ГПК РФ (массовое нарушение порядка в судебном заседании, неявка лиц,||
|| участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об извещении и т.д.) ||
||* Признание судом невозможности рассмотрения дела в этом судебном заседании вследствие: ||
|| - неявки кого-либо из участников процесса
|| - предъявления встречного иска
|| - необходимости представления или истребования дополнительных доказательств
|| - совершения иных процессуальных действий
|
|
|* Каждый свидетель допрашивается отдельно. Первым задает вопросы лицо, по заявлению которого|
| вызван свидетель. Судьи вправе задавать вопросы свидетелю в любой момент допроса |
|* Допрошенный свидетель остается в зале заседания до окончания разбирательства дела, если суд не|
| разрешит ему удалиться раньше
|* Допрос свидетеля в возрасте до 14 лет (по усмотрению суда от 14 до 16 лет) производится с|
| участием педагогического работника, а в случае необходимости вызываются родители, усыновители,|
46. Виды судебных постановлений.46
В процессе производства по гражданскому делу принимаются разнообразные процессуальные решения. В правовой литературе отмечено, что в гражданском процессуальном законе указаны не менее нескольких десятков вопросов, по которым могут приниматься судебные акты.
Судебное решение судебный акт, которым дело разрешается по существу (ст.
191 ГП К).
Судебное определение судебный акт, которым дело не разрешается по существу (ст. 223 ГПК).
В то же время в практике достаточно дел, где отсутствует ярко выраженный спор о праве. В этих случаях для дел очевидных и бесспорных существует приказное производство.
Судебный приказ это правоприменительный акт в виде постановления судьи, вынесенного по заявлению кредитора о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника.
47. Порядок постановления и провозглашения решения суда. Законная сила судебного решения.47
Принятие решения суда
1. Постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу, является завершающей стадией судебного процесса, в которой суд выражает свои действия в строго определенной проц форме.
Документальная форма суждения суда по итогам судебного разбирательства, которым дело разрешается по существу, - судебное решение.
2. Судебное решение - это сложный и многосторонний акт.
В первую очередь, судебное решение - акт реализации судебной власти. Суд выносит решение именем РФ, что подтверждает его властный характер. Только суд осуществляет правосудие, опираясь на власть и силу государства. В судебном решении выражается властное суждение суда о наличии (или отсутствии), содержании и объеме прав и обязанностей сторон по существу заявленных требований, бывших предметом спора. Устраняя спорность в правоотношениях субъектов материального права, судебное решение создает правовые гарантии для реализации права или охраняемого законом интереса. Решение суда, независимо от того, удовлетворено требование или в нем отказано, обязательно для всех и подлежит неукоснительному соблюдению и исполнению.
Судебное решение - правоприменительный акт, имеющий свойства, сходные со свойствами нормативных предписаний. Как и норма права, оно является юридически обязательным и составляет активную частицу механизма правового регулирования. Но судебное решение действует только на основе юридических норм. Содержащееся в решении государственно-властное предписание носит индивидуальный характер.
Искл положение в системе органов гос власти суда, наделенного правом осущ-я правосудия, придает судебному решению как акту правосудия особые качества правоприм акта по разрешению споров и защите прав и охраняемых законом интересов. Судебное решение как акт применения права:
- имеет разовое значение - касается конкретной жизненной ситуации и содержит инд предписание в адрес конкретных лиц;
- официальный акт, выражающий волю государства и постановляемый компетентным органом;
- вызывает определенные юр последствия инд характера, будучи последним звеном в определенном юр составе;
- на основе общих норм определяет инд меру возможного и должного поведения для конкр лиц;
- внешнее формальное закрепление результата правоприменения по каждому гр делу;
- способ реального проведения в жизнь государственного принуждения;
- должно отвечать требованиям гр проц зак-ва.
Возможность принудительного осущ-ния суб права, подтвержденного судом, возникает с момента вынесения судебного решения и вступления его в законную силу.
3. Поскольку содержание решения определяется тремя факторами: обстоятельствами рассматриваемого гр дела, правовыми требованиями, предъявляемыми к нему, и проц формой, установленной законом для актов правосудия, оно как проц документ обязательно должно соответствовать правилам современного делопроизводства. Данные требования согласуются с положениями ГПК о письменной форме и содержании решения. Закон, регламентируя порядок изложения решения, последовательность расположения материалов, превращает постановляемый судом акт в процессуальный документ. Требования формы обязательны для суда, разрешающего дело по существу, а нарушение данного требования в силу п. 4 ч. 1 ст. 362 ГПК может быть основанием для отмены принятого судом акта.
4. Положения ч. 2 статьи посвящены важному проц институту - тайне совещания суда. Решение принимается судом в совещательной комнате: присутствие иных лиц помимо судей, входящих в состав суда по данному делу, или судьи, единолично рассматривающего дело, не допускается. До вынесения решения судьям, находящимся в совещательной комнате, запрещается какой-либо контакт с другими судьями и иными лицами по телефону, прием и передача письменных материалов.
Вместе с тем закон, как и прежде, не регламентирует поведение суда в случаях, когда постановление решения требует затраты значительного времени, когда суду для полной оценки доказательств, определения существа правоотношения и содержания норм права, необходимо несколько дней или даже недель. За рамками закона остаются вопросы: где может и должен находиться судья все это время, вправе ли суд в этот период рассматривать другое дело, какие права у судьи есть в такой ситуации.
Закон ориентирует суд на необходимость немедленного вынесения решения и таким образом фактически обязывает суд ограничиваться провозглашением резолютивной части решения, оставляя его составление в окончательном виде (ст. 199 ГПК).
5. Решение принимается судьями по большинству голосов: никто из судей не вправе воздерживаться от голосования, судья, не согласный с решением большинства, может изложить свое особое мнение в письменном виде (см. коммент. к ст. 15 ГПК). Однако важно отметить, что решение в этом случае подписывается всеми судьями, участвующими в его принятии (в том числе судьей, оставшимся при особом мнении).
Решение должно быть постановлено судьями (судьей) рассматривавшими дело от начала до конца. В случае замены одного из судей разбирательство дела производится с самого начала.
6. Тайна совещания судей должна быть сохранена и после того, как оно завершено, а решение суда объявлено. Закон запрещает судьям разглашать суждения (в том числе свои собственные), имевшие место во время совещания и не нашедшие отражения в судебном решении.
Нарушение правил о тайне совещания судей, о порядке подписания решения и вынесения решения непосредственно судьями (судьей), входившими в состав суда и рассматривавшими дело, являются безусловными основаниями для отмены судебного решения (см. коммент. к ст. 364 ГПК).
Статья 195. Законность и обоснованность решения суда
1. Статья, устанавливает требования о законности и обоснованности судебного решения, которые направлены на обязательность точного соблюдения норм процессуального права и применения норм мат права к конкретному исследованному судом правоотношению. Применяя норму мат права или отказывая в ее применении, суд обязан выяснить смысл правовой нормы с точки зрения ее применения к данному конкр случаю.
С точки зрения законности решения не соблюдение требований судом процессуального закона при рассмотрении гражданского дела и принятии решения может повлечь его отмену по основаниям, установленным ст. 364 ГПК.
2. Законным решение является при условии, когда:
- судьи, принимая решения, были независимы и подчинялись только КРФ и федеральному закону;
- решение принято на основании КРФ, действующих на территории РФ ФКЗ, межд договоров РФ, ФЗ и иных НПА;
- судом при противоречии правовых норм принято решение в соответствии с правовыми положениями, имеющими наибольшую юр силу;
- судом при отсутствии правовых норм, регулирующих спорные правоотношения, применен закон, регулирующий сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такого закона судом принято решение, исходя из общего смысла зак-ва и в первую очередь КРФ (аналогия права);
- судом при противоречии законодательства международным договорам применены правила, установленные указанными договорами, ратифицированными Российской Федерацией;
- судом правильно применены нормы действующего процессуального права, регулирующие порядок не только принятия решения, но и подготовку дела к судебному разбирательству, рассмотрения дела по существу и т.д.;
- судом при отсутствии нормы процессуального права, регулирующей возникшие в ходе производства по делу отношения, применена норма, регулирующая сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы суд действовал исходя из принципов осуществления правосудия в РФ (аналогия права).
3. Обоснованность судебного решения означает соответствие выводов суда об обстоятельствах дела действительным взаимоотношениям сторон. Обоснованность судебного решения - предпосылка его законности. Выяснение судом всех юридически значимых для дела фактов необходимо для правильного применения норм материального права. Решение обоснованно, если в нем изложены все имеющие значения для дела обстоятельства, всесторонне и полно выясненные в судебном заседании, и приведены доказательства в подтверждение выводов об установленных обстоятельствах дела, правах и обязанностях сторон.
Важно отметить, что доказыванию подлежат факты, входящие в предмет доказывания, которые определяются судом при применении нормы материального права. Решение суда не обоснованно и подлежит отмене, если, при установленных судом обстоятельствах, не сделан правильный вывод о фактических отношениях сторон, а также, если юридически значимые для дела факты не установлены.
Итак, обоснованным судебное решение считается при условии, если суд:
- основывает решение лишь на тех доказательствах, которые непосредственно были установлены в судебном заседании;
- указывает в решении те доказательства, которые были установлены в судебном заседании и на котором оно основано;
- принимает решение с учетом правил об относимости и допустимости доказательств;
- основывает решение на доказательствах, собранных в порядке выполнения судебных поручений;
- основывает решение на общеизвестных фактах.
Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному решению.
Судебное решение - это сложный и многосторонний акт.
В первую очередь, судебное решение - акт реализации судебной власти. Суд выносит решение именем Российской Федерации, что подтверждает его властный характер. Только суд осуществляет правосудие, опираясь на власть и силу государства. В судебном решении выражается властное суждение суда о наличии (или отсутствии), содержании и объеме прав и обязанностей сторон по существу заявленных требований, бывших предметом спора. Устраняя спорность в правоотношениях субъектов материального права, судебное решение создает правовые гарантии для реализации права или охраняемого законом интереса. Решение суда, независимо от того, удовлетворено требование или в нем отказано, обязательно для всех и подлежит неукоснительному соблюдению и исполнению.
Судебное решение - правоприменительный акт, имеющий свойства, сходные со свойствами нормативных предписаний. Как и норма права, оно является юридически обязательным и составляет активную частицу механизма правового регулирования. Но судебное решение действует только на основе юридических норм. Содержащееся в решении государственно-властное предписание носит индивидуальный характер.
Исключительное положение в системе органов государственной власти суда, наделенного правом осуществления правосудия, придает судебному решению как акту правосудия особые качества правоприменительного акта по разрешению споров и защите прав и охраняемых законом интересов. Судебное решение как акт применения права:
- имеет разовое значение - касается конкретной жизненной ситуации и содержит индивидуальное предписание в адрес конкретных лиц;
- официальный акт, выражающий волю государства и постановляемый компетентным органом;
- вызывает определенные юридические последствия индивидуального характера, будучи последним звеном в определенном юридическом составе;
- на основе общих норм определяет индивидуально меру возможного и должного поведения для конкретных лиц;
- внешнее формальное закрепление результата правоприменения по каждому гражданскому делу;
- способ реального проведения в жизнь государственного принуждения;
- должно отвечать требованиям гражданского процессуального законодательства.
Возможность принудительного осуществления субъективного права, подтвержденного судом, возникает с момента вынесения судебного решения и вступления его в законную силу.
Поскольку содержание решения определяется тремя факторами: обстоятельствами рассматриваемого гражданского дела, правовыми требованиями, предъявляемыми к нему, и процессуальной формой, установленной законом для актов правосудия, оно как процессуальный документ обязательно должно соответствовать правилам современного делопроизводства. Данные требования согласуются с положениями ГПК о письменной форме и содержании решения. Закон, регламентируя порядок изложения решения, последовательность расположения материалов, превращает постановляемый судом акт в процессуальный документ. Требования формы обязательны для суда, разрешающего дело по существу, а нарушение данного требования в силу п. 4 ч. 1 ст. 362 ГПК может быть основанием для отмены принятого судом акта.
Требования, предъявляемые к отдельным видам решений
——————————————————————————————
| Требования, предъявляемые к отдельным видам решений
| ——————————————————————————————
|| Решение | Требования
||————————————————————————————
||Решение о присуждении имущества или его|Суд указывает в решении стоимость этого имущества,||
||стоимости
||
||————————————————————————————
||Решение, обязывающее ответчика совершить|* Суд в решении может указать, что если ответчик не||
||определенные действия, не связанные с| исполнит решение в течение установленного срока,||
||передачей имущества или денежных сумм | истец вправе совершить эти действия за счет||
||
||
||
||
||————————————————————————————
||Решение в пользу нескольких истцов |Суд в решении указывает, в какой доле оно относится к||
||
||
||————————————————————————————
||Решение против нескольких ответчиков |Суд в решении указывает, в какой доле каждый из||
||
||
| ——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————
|
| ——————————————————————————————
| —|Решение суда первой инстанции приводится в исполнение|—
| | ——————————————————————————————
| ——————————————————————————————
| —| после вступления в законную силу |— —| немедленно |— |
|| ——————————————————————————————
||Решение вступает в законную силу: ||* О взыскании алиментов ||
||* по истечении срока на обжалование: ||* О выплате работнику заработной платы в||
|| - 10 дней со дня вынесения решения в|| течение 3-х месяцев ||
|| окончательной форме
|| - 5 дней на обжалование решения о защите||* О включении гражданина РФ в список||
|| избирательных прав или права на участие в|| избирателей, участников референдума ||
|| референдуме граждан РФ ||Суд может по просьбе истца обратить решение||
||* при обжаловании - с момента вынесения||к немедленному исполнению, если вследствие||
|| кассационных или апелляционных определений об||особых обстоятельств замедление может||
|| оставлении решения без изменения ||привести к значительному ущербу для||
||Суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц,||взыскателя или исполнение может оказаться||
||участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя||
||либо исходя из имущественного положения сторон или||обеспечения поворота исполнения на случай||
||других обстоятельств вправе отсрочить или||отмены решения суда) ||
||рассрочить исполнение решения суда, изменить способ||
||и порядок его исполнения (заявления рассматриваются||
||в судебном заседании)
| ——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————
|
|* Протокол составляется секретарем судебного заседания:
| - в ходе каждого судебного заседания суда первой инстанции
| - при совершении вне судебного заседания отдельного процессуального действия |
|* Протокол должен отражать все существенные сведения о разбирательстве дела или совершении|
| отдельного процессуального действия
|* Протокол должен быть составлен и подписан:
| - не позднее чем через 3 дня после окончания судебного заседания (протокол судебного заседания) |
| - не позднее чем на следующий день после дня совершения процессуального действия (протокол|
| отдельного процессуального действия)
|* Лица, участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться с протоколом и в течение пяти|
| дней со дня его подписания подать в письменной форме замечания на протокол с указанием на|
| допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту (замечания на протокол должны быть|
| рассмотрены в течение пяти дней со дня их подачи)
——————————————————————————————
Содержание решения. Устранение недостатков судебного решения.
1. Решение суда, будучи проц актом, имеет четыре части: вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную, которые излагаются в строго опр последовательности.
Вводная часть решения начинается с того, что решение принимается именем РФ. Далее указываются:
- время вынесения решения, которое определяется днем его подписания;
- место вынесения решения, которое определяется местом проведения судебного заседания;
- точное и полное наименование суда, рассматривающего дело;
- состав суда, в котором было принято решение (фамилия, имя, отчество каждого из судей или судьи, если решение принималось судьей единолично). Соблюдение данного правила позволяет проверить правомочность состава суда (судьи) и его неизменность, при этом составы суда, указанные в протоколе судебного заседания и в решении должны обязательно совпадать;
- фамилия, имя, отчество секретаря судебного заседания;
- данные о сторонах (истце и ответчике), а также о других участниках процесса, их процессуальное положение: представитель (на чьей стороне), третье лицо, заявляющее или не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора. В отношении юридических лиц указываются все сведения, характеризующие их в соответствии с зарегистрированными уставами и положениями;
- предмет спора или заявленное требование, исходя из содержания искового заявления. При этом важно, чтобы формулировка предмета спора, исковых требований указывалась как по первоначальному иску, так и по встречному требованию.
2. Описательная часть судебного решения содержит краткое изложение исковых требований, обстоятельств, подтверждающих эти требования, и возражений ответчика. При этом обстоятельства дела излагаются так, как это представляют стороны и другие участвующие в деле лица. В этой части решения указываются также заявления сторон и других участвующих в деле лиц по вопросам обеспечения исполнения решения, обращения решения к немедленному исполнению и т.п.
3. Мотивировочная часть судебного решения должна содержать фактическое и правовое обоснование выводов суда об обстоятельствах дела, установленных судом в ходе судебного разбирательства. В этой части судом анализируются доказательства по делу, определяются подлежащие применению нормы материального права, дается их толкование. Анализ доказательств подтверждает наличие или отсутствие установленных судом фактов, а их оценка позволяет суду сделать вывод о наличии, содержании и характере действительно существующих правоотношений между сторонами. Суд обязан обосновать правовую квалификацию установленных им отношений, а также необходимость применения того или иного закона к конкретным, действительно существующим отношениям. Судом могут применяться не только нормы материального права внутреннего законодательства, но и нормы, содержащиеся в межд договорах и соглашениях, заключенных РФ.
Если сторонами были заявлены требования по проц вопросам, суд обязан обосновать принимаемое по ним решение с указанием норм проц права.
В случае признания иска ответчиком при условии, что это признание не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, суд ограничивается указанием о признании иска и принятии его судом.
Особое правило о содержании мотивировочной части решения установлено для дел, связанных с пропуском срока исковой давности. Закон предоставляет право суду при принятии решения об отказе в иске в его мотивировочной части ограничиться лишь указанием на установление пропуска срока исковой давности либо признания неуважительными причин пропуска срока для обращения в суд.
4. Резолютивная часть судебного решения должна содержать краткий и окончательный вывод суда, вытекающий из установленных им фактических обстоятельств.
Комментируемые нормы обязывают суд четко сформулировать ответ на исковые требования: удовлетворение исковых требований (полностью или частично), отказ в иске (полностью или частично). При этом суд должен дать ответ как по первоначально заявленному иску, так и по встречному требованию, если оно было заявлено, указав, за какой из сторон признается оспариваемое право, кто конкретно, какие действия и в чью пользу должен произвести.
Четкость в изложении резолютивной части решения необходима, чтобы у сторон и других лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя не возникло сомнений в ее содержании, поскольку эта часть судебного решения полностью переносится в исполнительный лист.
Закон обязывает суд распределить судебные расходы, указав, с кого и в каком размере они взыскиваются. Взыскание судебных расходов с нескольких ответчиков производится в долевом, а не солидарном отношении. При определении суммы судебных расходов суд должен руководствоваться Законом о государственной пошлине.
В случаях, когда решение подлежит немедленному исполнению или суд придет к выводу о необходимости принятия мер по обеспечению исполнения решения, суд указывает об этом в резолютивной части решения (ст. 204 ГПК).
В резолютивной части решения указываются срок и порядок обжалования решения в кассационном порядке.
В целях реализации данного требования должно быть указано, в какой суд и каким образом подается кассационная жалоба или принесено кассационное представление (через суд первой инстанции, который вынес решение), срок, в течение которого может быть подана кассационная жалоба или принесено кассационное представление (в течение 10 дней со следующего дня после оглашения решения суда, а в случае принятия резолютивной части решения - со дня, следующего после изготовления решения в окончательном виде).
5. В данной статье указаны общие правила, регулирующие содержание резолютивной части судебного решения. Вместе с тем резолютивные части судебных решений в зависимости от материальных правоотношений и конкретных обстоятельств могут иметь свои особенности.
Статья 200. Исправление описок и явных арифметических ошибок в решении суда
Нормы статьи позволяют суду при обнаружении после оглашения решения описок и явных арифметических ошибок исправить их по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, устанавливая при этом требование неизменности судебного решения.
Исправление ошибок и описок осуществляется в судебном заседании с извещением заинтересованных лиц путем вынесения судом определения. Закон предоставляет право сторонам и лицам, участвующим в деле, подать частную жалобу, а прокурору - представление на определение суда по вопросу о внесении исправлений в решение.
48. Судебный приказ.48
Глава 11-1 Судебный приказ представляет собой постановление судьи, вынесенное по заявлению кредитора о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника Судебный приказ имеет силу исполнительного документа. Взыскание по нему производится по истечении десятидневного срока после выдачи приказа и в порядке, установленном для исполнения судебных решений. (125 -1)
Судья выдает судебный приказ без судебного разбирательства, вызова должника и взыскателя и заслушивания их объяснений.
В судебном приказе указываются: 1) время выдачи приказа; 2) название суда, фамилия и инициалы судьи, выдавшего приказ; 3) наименование и адрес взыскателя; 4) наименование и адрес должника;
5) размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или предметы, подлежащие истребованию, с указанием стоимости этих предметов; 6) неустойка, если таковая причитается; 7) суммы государственной пошлины, уплаченной взыскателем и подлежащей взысканию с должника в пользу взыскателя.
В судебном приказе о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, помимо пунктов 1 - 4 настоящей статьи, указываются: дата и место рождения должника, место его работы, имя и дата рождения ребенка, на содержание которого присуждены алименты, размер платежей, взыскиваемых ежемесячно с должника, и срок их взыскания, а также сумма государственной пошлины, подлежащей взысканию с должника в доход государства.
Судебный приказ изготавливается в двух экземплярах, подписанных судьей, один из которых остается в деле, другой удостоверяется печатью суда и выдается взыскателю. (125-9)
49. Заочное производство. 49
——————————————————————————————
|* Заочное производство - порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел в случае неявки в|
| судебное заседание ответчика, который:
| - извещен о времени и месте судебного заседания
| - не сообщил об уважительных причинах неявки
| - не просил рассмотреть дело в его отсутствие
|* При участии в деле нескольких ответчиков рассмотрение дела в порядке заочного производства|
| возможно в случае неявки в судебное заседание всех ответчиков
|Суд не вправе рассматривать дело в порядке заочного производства:
|* если явившийся в судебное заседание истец не согласен на рассмотрение дела в порядке заочного|
| производства в отсутствие ответчика (суд откладывает рассмотрение дела и направляет ответчику|
| извещение о времени и месте нового судебного заседания)
|* при изменении истцом предмета или основания иска, увеличении размера исковых требований (суд не|
| вправе рассматривать дело в порядке заочного производства в данном заседании) |
| ——————————————————————————————
||
||* Постановление суда выносится в форме заочного решения
||* Помимо общих способов пересмотра дела (в апелляционном и кассационном порядках), установлен||
|| дополнительный упрощенный способ пересмотра путем подачи заявления об отмене решения в суд,||
|| его вынесший
| ——————————————————————————————
| ——————————————————————————————
||
||* Суд проводит судебное заседание в общем порядке, исследует доказательства, представленные||
|| лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы
||* Содержание заочного решения должно соответствовать требованиям, предъявляемым к судебному||
|| решению. В резолютивной части заочного решения должны быть указаны срок и порядок подачи||
|| заявления об отмене этого решения
||* Копия заочного решения суда высылается не явившемуся ответчику и истцу, не присутствовавшему в||
|| судебном заседании и просившему суд рассмотреть дело в его отсутствие, не позднее чем в||
|| течение трех дней со дня принятия решения с уведомлением о вручении
| ——————————————————————————————
| ——————————————————————————————
|| Способы и порядок обжалования заочного решения суда ||
|| ——————————————————————————————
||| Способы обжалования | Сроки, предусмотренные для обжалования |||
|||———————————————————————————
|||Подача ответчиком в суд, принявший заочное|В течение семи дней со дня вручения ответчику|||
|||решение, заявление об отмене этого решения |копии заочного решения |||
|||———————————————————————————
|||Подача сторонами кассационной жалобы на заочное|* В течение 10 дней по истечении срока подачи|||
|||решение суда
|||———————————————————————————
|||Подача сторонами апелляционной жалобы на|* В течение 10 дней со дня вынесения|||
|||заочное решение мирового судьи | определения суда об отказе в удовлетворении|||
|||
|||
|| ——————————————————————————————
||* Заявление об отмене заочного решения суда не подлежит оплате госпошлиной
||* После принятия заявления об отмене заочного решения суд извещает лиц, участвующих в деле, о||
|| времени и месте рассмотрения заявления, направляет им копии заявления и прилагаемых к нему||
|| материалов
||* Заявление рассматривается в судебном заседании в течение 10 дней со дня его поступления в суд||
|| (неявка лиц, участвующих в деле, не препятствует рассмотрению)
||* Суд, рассмотрев заявление об отмене заочного решения, выносит определение:
|| —————————————————————————— ——————————————————————————————
|||об отказе в удовлетворении| |об отмене заочного решения суда и о возобновлении рассмотрения| ||
|||заявления | |дела по существу в том же или ином составе судей | ||
|| —————————————————————————— ——————————————————————————————
||* При отмене заочного решения суд возобновляет|Заочное решение подлежит отмене, если суд|||
|| рассмотрение дела по существу. В случае неявки|установит, что неявка ответчика в судебное|||
|| надлежащим образом извещенного ответчика,|заседание была вызвана уважительными|||
|| принятое при новом рассмотрении дела решение не|причинами, о которых он не имел возможности|||
|| будет заочным. Ответчик не вправе повторно|своевременно сообщить суду, и при этом|||
|| подать заявление о пересмотре этого решения в|ответчик ссылается на обстоятельства и|||
|| порядке заочного производства |представляет доказательства, которые могут|||
||* Заочное решение вступает в законную силу по|повлиять на содержание решения суда |||
|| истечении сроков его обжалования ——————————————————————————————
50.
Производство по делам, возникающим из административно-правовых правонарушений.50
Статьи 245 – 250.
Производство в суде первой инстанции. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений
——————————————————————————————
|Дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваются по общим правилам искового|
|производства с особенностями перечисленными ниже, а также установленными федеральными законами |
| Особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений |
|* не применяются правила заочного производства
|* суд не связан основаниями и доводами заявленных требований
|* суд может признать обязательной явку в судебное заседание представителя органа государственной|
| власти, органа местного самоуправления или должностного лица
|* обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для принятия нормативного|
| правового акта, его законности, а также законности оспариваемых решений, действий (бездействия)|
| органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, государственных и|
| муниципальных служащих возлагаются на орган, принявший нормативный правовой акт, органы и лиц,|
| которые приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия (бездействие) |
|* суд может истребовать доказательства по своей инициативе в целях правильного разрешения дела |
|* после вступления в законную силу решения суда по делу, возникающему из публичных правоотношений,|
| лица, участвующие в деле, а также иные лица не могут заявлять в суде те же требования и по тем|
| же основаниям
|* суд приступает к рассмотрению дела на основании заявления заинтересованного лица |
|* если при подаче заявления будет установлено, что имеет место спор о праве, судья оставляет|
| заявление без движения и разъясняет заявителю необходимость оформления искового заявления |
——————————————————————————————
——————————————————————————————
| Дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваемые судами |
——————————————————————————————
——————————————————————————————
|Дела по заявлениям граждан, организаций,| | |Дела по заявлениям об оспаривании решений|
|прокурора об оспаривании нормативных| | |и действий (бездействия) органов|
———|правовых актов полностью или в части, если|<—|—>|государственной власти и органов местного|—
| |рассмотрение этих заявлений не отнесено| | |самоуправления, должностных лиц,| |
| |федеральным законом к компетенции иных судов| | |государственных и муниципальных служащих | |
| ——————————————————————————————
| ——————————————————————————————
| |Дела по заявлениям о защите избирательных| | |Иные дела, возникающие из публичных| |
| ——|прав или права на участие в референдуме|<———>|
|| |граждан РФ
|| ——————————————————————————————
|| ——————————————————————————————
|| |* Подача заявления об оспаривании| |* К оспариваемым решениям, действиям| |
|| | нормативного правового акта в суд не| | (бездействию) органов государственной| |
|| | приостанавливает действие оспариваемого| | власти, местного самоуправления,| |
|| | нормативного правового акта | | должностных лиц, государственных и| |
|| |* Установив, что оспариваемый акт или его| | муниципальных служащих относятся| |
|| | часть противоречит федеральному закону либо| | коллегиальные и единоличные решения и| |
|| | другому нормативному правовому акту,| | действия (бездействие), в результате| |
|| | имеющему большую юридическую силу, суд| | которых:
|| | признает нормативный правовой акт| | - нарушены права и свободы гражданина | |
|| | недействующим полностью или в части со дня| | - созданы препятствия к осуществлению| |
|| | его принятия или иного указанного судом| | гражданином его прав и свобод | |
|| | времени (решение суда или сообщение о| | - на гражданина незаконно возложена| |
|| | решении публикуется в печатном издании, в| | какая-либо обязанность или он незаконно| |
|>| котором был официально опубликован| | привлечен к ответственности |<
| | нормативный правовой акт) | |* Суд вправе приостановить действие|
| |* Решение суда о признании нормативного| | оспариваемого решения до вступления в|
| | правового акта недействующим не может быть| | законную силу решения суда |
| | преодолено повторным принятием такого же| |* В суд и гражданину должно быть сообщено об|
| | акта
| |
| ——————————————————————————————
| ——————————————————————————————
| |* С заявлением в суд вправе обратиться:
| | - избиратели, кандидаты, избирательные объединения, блоки, их доверенные лица, политические|
| | партии, их региональные отделения, иные общественные объединения, инициативные группы по|
| | проведению референдума и наблюдатели, прокурор, считающие, что их права нарушены |
| | - центральная избирательная комиссии РФ, избирательные комиссии субъектов РФ, муниципальных|
| | образований, окружные, территориальные, участковые избирательные комиссии, комиссии|
| | референдума в связи с нарушением избирательного законодательства
| |* Заявление в суд может быть подано в течение 3-х месяцев со дня, когда заявителю стало|
| | известно или должно было стать известно о нарушении избирательного законодательства, за|
—>| исключением иных сроков, пред-х ст. 260 ГПК РФ (например, заявление, касающееся нарушений|
| имевших место в период избирательной кампании, подготовки и проведения референдума,|
| может быть подано в течение года со дня опубликования результатов выборов; заявление, |
| касающееся решения избирательной, комиссии, комиссии референдума о регистрации, об отказе |
| в регистрации кандидата, иниц группы по проведению референдума, об отмене регистрации канди-|
| дата (списка кандидатов), может быть подано в течение 10 дней со дня принятия соотв решения |
51. Понятие и сущность особого производства.51
Особое производство, как и исковое, служит целям защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов. Особое производство специальный порядок рассмотрения дел в судах первой инстанции, применяемый в отношении определенного, установленного законом круга гражданских дел, общей чертой которых является отсутствие в них материально-правового спора между заинтересованными лицами.
Дела особого производства суд рассматривает с участием заявителя и заинтересованных граждан, органов государственного управления, государственных предприятий, учреждений, организаций, колхозов, иных кооперативных организаций, их объединений, других общественных организаций.
Общие процессуальные особенности рассмотрения дел, по которым предусмотрено особое производство и исполнения вынесенных по ним судебных решений заключаются в следующем. Во-первых, суд не разрешает спор о праве, в связи с чем в процессе нет сторон. Во-вторых, дела особого производства рассматриваются по общим правилам с изъятиями и дополнениями, установленными законом. В-третьих, дела особого производства возбуждаются заявлением, содержание которого определяется в значительной части специальными нормами. В-четвертых, закон в большинстве случаев точно устанавливает круг лиц, по заявлению которых может быть возбуждено дело в суде. В-пятых, дела особого производства рассматриваются в суде с участием заявителя, заинтересованных граждан и организаций. В-шестых, при возникновении по делам особого производства спора о праве заявление оставляется без рассмотрения, с разъяснением заинтересованным лицам их права на предъявление иска. Это правило не действует только по делам о признании гражданина недееспособным
52. Содержание кассационной жалобы или протеста.52
Кассационная жалоба должна отвечать требованиям закона. Она должна быть подана в письменной форме и содержать: 1) наименование суда, которому адресуется жалоба или протест; 2) наименование лица, подающего жалобу; 3) указание на решение, которое обжалуется или опротестовывается, и суд, постановивший это решение; 4) указание, в чем заключается неправильность решения, и просьбу лица, подающего жалобу или протест; 5) перечень прилагаемых к жалобе или протесту письменных материалов.
Кассационная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем. Кассационный протест подписывается прокурором.
К кассационной жалобе, поданной представителем, должна быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя, если в деле не имеется такого полномочия.
53. Производство апелляционной инстанции арбитражного судопроизводства53
Производство в апелляционной инстанции представляет собой новый институт арбитражного процессуального законодательства, предназначенный для проверки законности и обоснованности судебных актов, не вступивших в законную силу. При апелляционном разбирательстве дело подлежит полному пересмотру, т.е. не только в отношении соблюдения при рассмотрении его в первой инстанции норм процессуального и материального права, но и с фактической стороны, по существу проверяемого решения или определения.
Лица, участвующие в деле, вправе подать апелляционную жалобу на решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу. Рассмотрение апелляционной жалобы осуществляет апелляционная инстанция арбитражного суда, принявшего решения в первой инстанции. Апелляционная жалоба подается в течении месяца после принятия арбитражным судом решения. В случае пропуска срока на подачу апелляционной жалобы он может быть восстановлен судом по ходатайству лиц, участвующих в деле, если причины пропуска будут признаны им уважительными. В апелляционной жалобе должны быть указаны:
1. наименование арбитражного суда, которому адресуется жалоба;
2. наименование лица, подающего жалобу, лиц, участвующих в деле;
3. наименование арбитражного суда, принявшего решение, на которое подается жалоба, номер дела и дата принятия решения, предмет спора;
4. требование лица, подающего жалобу и основания, по которым заявитель считает решение неправильным, со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты и материалы дела;
5. перечень прилагаемых к жалобе документов.
Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу и его представителем. К жалобе, подписанной представителем, прилагается доверенность, подтверждающая его полномочия на обжалование судебных актов, если она ранее не была представлена по данному делу. К жалобе прилагаются доказательства уплаты государственной пошлины и направления копий жалобы другим лицам, участвующим в деле.
Лицо, подающее апелляционную жалобу, направляет к другим лицам, участвующим в деле, копии жалобы и приложенных к ней документов, которые у них отсутствуют. Получив копию апелляционной жалобы, лицо, участвующее в деле, вправе направить отзыв на нее арбитражному суду в срок, обеспечивающий поступление отзыва ко дню рассмотрения апелляционной жалобы, и доказательства отсылки копий отзыва другим лицам, участвующим в деле. Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле или его представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность, подтверждающая его полномочия на ведение дела. К отзыву могут быть приложены документы, которые не были представлены ранее. В этом случае к отзыву прилагаются доказательства, направленные другим лицам, участвующим в деле, копии тех документов, которые отсутствуют у этих лиц. Апелляционная жалоба возвращается судьей:
Если апелляционная жалоба не подписана, либо подписана лицом, не имеющим права ее подписывать, или лицом, должностное положение которого не указано;
Если к апелляционной жалобе не приложено доказательство рассылки лицам, участвующим в деле;
Если к апелляционной жалобе не приложены документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере, а в случаях, когда федеральным законом предусмотрена возможность отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины или уменьшение ее размера, отсутствует ходатайство об этом либо ходатайство отклонено;
Если апелляционная жалоба подана по истечении установленного срока и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока;
Если до направления определения о принятии апелляционной жалобы к производству лицам, участвующим в деле, от лица, подавшего жалобу, поступило заявление о ее возвращении.
О возвращении апелляционной жалобы выносится определение. На определение о возвращении апелляционной жалобы может быть подана кассационная жалоба. О принятии апелляционной жалобы к производству судья выносит определение. В определении указываются время и место рассмотрения апелляционной жалобы. Определение направляется лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении. Лицо, подавшее апелляционную жалобу вправе отказаться от нее до вынесения постановления. При принятии отказа от жалобы суд прекращает производство в апелляционной инстанции, если решение не обжаловано другими лицами.
При рассмотрении дела в апелляционной инстанции арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело. Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом, если заявитель обосновал невозможность их представления в суде первой инстанции по причинам, независящим от него. Суд не связан доводами апелляционной жалобы и проверяет законность и обоснованность решения в полном объеме. В апелляционной инстанции не принимаются и не рассматриваются новые требования, которые не были предъявлены при рассмотрении дела в первой инстанции.
Апелляционная жалоба на решение арбитражного суда рассматривается в месячный срок со дня ее поступления в арбитражный суд. Арбитражный суд, рассмотрев дело в апелляционной инстанции, вправе:
1. оставить решение суда без изменения, а жалобу без удовлетворения;
2. отменить решение полностью или в части и принять новое решение;
3. изменить решение;
4. отменить решение полностью или в части и прекратить производство или оставить иск без рассмотрения полностью или в части.
Основаниями к изменению или отмене решения арбитражного суда являются:
1. неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;
2. недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые арбитражный суд считал установленными;
3. несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельством дела;
4. нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.
Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием к изменению или отмене решения, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения. Нарушение норм процессуального права является в любом случае основанием к отмене решения арбитражного суда первой инстанции:
1. если дело рассмотрено судом в незаконном составе;
2. если дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте заседания;
3. если при рассмотрении дела были нарушены правила о языке;
4. если суд принял решение о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле (эти лица в праве обжаловать такое решение в порядке, установленном АПК РФ);
5. если решение не подписано кем-либо из судей или подписано не теми судьями, которые указаны в решении;
6. если решение принято не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело;
7. если в деле отсутствует протокол судебного заседания или он не подписан лицами, указанными в статье 123 АПК РФ.
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы принимается постановление, которое подписывается всеми судьями. В постановлении должны быть указаны:
1. наименование арбитражного суда, принявшего постановление, номер дела и дата принятия постановления, состав суда, принявшего постановление, фамилии присутствовавших на заседании лиц с указанием их полномочий, дата принятия решения в первой инстанции и фамилии судей его принявших;
2. наименование лиц, участвующих в деле, наименование лица, подавшего апелляционную жалобу;
3. краткое изложение сущности принятого решения;
4. основания, по которым поставлен вопрос о проверке законности и обоснованности решения;
5. доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу;
6. объяснение лиц, присутствовавших в заседании;
7. обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, доказательства, на которых основаны выводы арбитражного суда об этих обстоятельствах, и доводы, по которым арбитражный суд отклоняет те или иные доказательства и не применяет законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле, а также законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления;
8. при отмене или изменении решения суда первой инстанции - мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции;
9. выводы по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.
В постановлении указывается о распределении между сторонами судебных расходов. Постановление вступает в законную силу с момента его принятия. Постановление направляется лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается им под расписку в пятидневный срок со дня принятия. Постановление может быть обжаловано.
Апелляционная жалоба может быть подана не только на решение арбитражного суда, но и на вынесенные им определения. Однако в апелляционном порядке могут обжаловаться лишь те определения, в отношении которых это прямо предусмотрено АПК РФ. Речь, в частности, идет о следующих видах определений суда первой инстанции:
1. определение об отказе в удовлетворении ходатайства об обеспечении доказательств;
2. определение об обеспечении иска или отказе в обеспечении иска;
3. определение об отмене обеспечения иска;
4. определение о приостановлении производства по делу;
5. определение о прекращении производства по делу;
6. определение об оставлении иска без рассмотрения;
7. определение об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока;
8. определение о наложении судебного штрафа;
9. определение об отказе в принятии искового заявления;
10. определение об обеспечении или отказе в обеспечении исполнения решения;
11. определение об отмене обеспечения исполнения решения;
12. определение об отказе в принятии дополнительного решения;
13. определение о разъяснении решения и об исправлении ошибок, опечаток или арифметических ошибок;
14. частное определение.
Не обжалуются следующие определения арбитражного суда:
1. о разбирательстве дела в закрытом заседании;
2. по результатам о рассмотрении вопроса об отводе судьи (судей);
3. о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда;
4. о привлечении в дело другого ответчика с согласия истца;
5. о замене ненадлежащей стороны по делу;
6. о вступлении в дело третьих лиц на стороне истца, ответчика;
7. о процессуальном правопреемстве;
8. по вопросам распоряжения вещественными доказательствами;
9. о назначении экспертизы;
10. об обеспечении доказательств;
11. о судебном поручении и исполнении судебного поручения;
12. об объединении дел и о выделении одного или нескольких требований в отдельное производство;
13. о принятии искового заявления;
14. о подготовке дела к судебному разбирательству;
15. по результатам рассмотрения заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле;
16. об отложении рассмотрения дела;
17. о принятии или отклонении замечаний на протокол.
54. Пересмотр судебных решений, определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.54
Решения, определения и постановления, вступившие в законную силу, могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам.
Основаниями для пересмотра решений, определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам являются:
1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю; 2) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность документов либо вещественных доказательств, повлекшее за собой постановление незаконного или необоснованного решения; 3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия сторон, других лиц, участвующих в деле, либо их представителей или преступные деяния судей, совершенные при рассмотрении данного дела; 4) отмена решения, приговора, определения или постановления суда либо постановления иного органа, послужившего основанием к вынесению данного решения, определения или постановления.
Вступившее в законную силу решение пересматривается по вновь открывшимся обстоятельствам судом, вынесшим решение. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам определений и постановлений кассационной или надзорной инстанций, которыми изменено решение суда первой инстанции или постановлено новое решение, производится судом, изменившим решение или вынесшим новое решение.
Заявление о пересмотре решения, определения или постановления по вновь открывшимся обстоятельствам подается лицами, участвующим в деле, или прокурором в суд, вынесший решение, определение или постановление. Такое заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня установления обстоятельств, служащих основанием для пересмотра. Трехмесячный срок исчисляется в соответствии со ст. 355 ГПК РСФСР.
Заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам рассматривается в судебном заседании.
Суд, рассмотрев заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, либо удовлетворяет заявление и отменяет решение, либо отказывает в пересмотре.
Определение суда об удовлетворении заявления о пересмотре решения, определения или постановления по вновь открывшимся обстоятельствам обжалованию не подлежит.
В случае отмены решения, определения или постановления дело рассматривается судом по правилам, установленным ГПК РСФСР.
55. Исполнительными документами являются55:
1) исполнительные листы, выдаваемые на основании решений, приговоров, определений и постановлений судов (судей), мировых соглашений, утвержденных судом, решений товарищеских судов, решений третейских судов по спорам между гражданами, решений Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате СССР и арбитражей, специально образуемых для рассмотрения отдельных дел, решений иностранных судов; 1-1) судебные приказы; 2) исполнительные надписи нотариальных органов; 3) исполнительные листы арбитражного суда, выдаваемые в предусмотренных законом случаях на основании судебных актов арбитражного суда и решений третейских судов; 4) надписи председателя Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР о вступлении решения в законную силу; 5) не оплаченные в срок платежные требования, акцептованные плательщиком; 6) удостоверения, выдаваемые по трудовым спорам профсоюзными комитетами предприятий, учреждений, организаций на основании решений комиссии по трудовым спорам или постановлений профсоюзных комитетов предприятий, учреждений, организаций и удостоверения профсоюзных комитетов предприятий, учреждений, организаций по спорам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца; 7) постановления, выдаваемые комиссиями по делам несовершеннолетних, о денежных взысканиях; 8) постановления, выдаваемые административными органами, о производстве взысканий с граждан в бесспорном порядке 9) постановления прокуроров о выселении в административном порядке граждан, самоуправно занявших жилое помещение или проживающих в домах, грозящих обвалом *(и др) Содержание исполнительного листа.
Статья 342 В исполнительном листе должны быть указаны: 1) наименование суда, выдавшего исполнительный лист; 2) дело, по которому выдан исполнительный лист; 3) время вынесения решения; 4) резолютивная часть решения (дословно); 5) время вступления решения в законную силу; 6) время выдачи исполнительного листа; 7) наименование взыскателя и должника и их адреса.
56. Источники АП56. Это законодательные и иные нормы, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие арбитражное судопроизводство. Источники классифицируются: 1. по юридической значимости (ст.11АПК: Конституция РФ, где есть нормы, определяющие судебную власть; законы РФ; указы президента; постановления правительства); Конституция: отнесенным законом к его ведению (ст. 118), независимость судей и подчинение их только закону (ст. 120), гласность (ст. 123), состязательность (ст. 123), процес.равноправие сторон (ст. 123), назначаемость судей АС (ст. 128) и др. ст. 46: каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. ст. 50: при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. 2. по предметной направленности – а) спец.нормат.акты, регулирующие арб.судопроиз-во (АПК, закон об АС РФ, Постановления Пленума ВАС РФ ); б) др.норм.акты, регулирующие отношения в иной сфере, но содержащие отдельные нормы, затрагивающие вопросы арб.судопроиз-ва (напр.:закон о пошлине и инструкции к нему; закон о судебной системе РФ). ?(под вопросом) Постановления Пленума ВАС РФ не явл. источником арбитражного процесса. Пленум ВАС РФ в соотв.со своими полномочиями дает разъяснения по вопросам применения законодательства при рассмотрении и разрешении дел АС. Постановления Пленума ВАС РФ не явл. нормативным актом. Это акт судебного толкования норм права и обобщения практики АС в целях единообразной правоприменительной деятельности всей системы АС РФ.)
Система АС РФ, их структура. Трехзвенная система АС: 1. Низшие АС субъектов РФ; 2. Окружные АС (их 10); 3. Высший АС РФ (ВАС). Суды субъектов РФ рассматривают дела в I инстанции, а также в апелляционной. Окружной пересматривает решения судов в кассационном порядке. ВАС рассматривает дела в первой инстанции, но те, которые отнесены к его подсудности, а также в порядке надзора пересматривают дела. Структура АС. Закреплена в законе от 5.04.95 «Об АС». Структура АС субъекта РФ – в этом суде имеется коллегия по рассмотрению дел, вытекающих из гражданско-правовых и административных правоотношений; 3 судьи; возглавляет председатель. В окружных судах аналогичная система, здесь тоже есть председатель. ВАС возглавляет председатель, который назначается Советом Федерации по представлению Президента. У председателя есть замы. Пленум Вас РФ действует в составе председателя, его замов и судей ВАС. В пленуме могут принять участие: депутаты ГД; Ген.прокурор; министр юстиций; председатель Конст.суда; председатель Верх.суда. Пленум Вас обладает законодательной инициативой, также может утверждать регламент АС. По решению Пленума ВАС могут быть выявлены сульи ВАС. В ВАС также есть коллегия по рассмотрению дел, вытекающих из гражданско-правовых, административных и иных правоотношений.
57. Рассмотрение дел в суде первой инстанции начинается с предъявления иска.57
Обращение в арбитражный суд за защитой нарушенных прав и законных интересов происходит путем передачи искового заявления либо заявления. Форма и содержание искового заявления определены статьей 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В исковом заявлении должно быть указано:
· наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;
· наименование истца, его местонахождение; если истцом является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
· наименование ответчика, его местонахождение или место жительства;
· требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам — требования к каждому из них;
· обстоятельства, на которых основаны исковые требования, подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
· цена иска, если иск подлежит оценке;
· расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
· сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
· сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;
· перечень прилагаемых документов.
В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.
К исковому заявлению прилагается в соответствии со статьей 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следующие документы:
· уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;
· документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;
· документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
· копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
· доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;
· копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска;
· документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
· проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор.
О принятии искового заявления к производству суда единолично судьей выносится определение. В случае нарушения требования статьями 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судья выносит определение об оставлении искового заявления без движения, а если нарушения в указанный срок не устраняются, исковое заявление возвращается истцу. Помимо указанных обстоятельств исковое заявление возвращается и по следующим основаниям:
· дело неподсудно данному арбитражному суду;
· в одном исковом заявлении соединено несколько требований к одному или нескольким ответчикам, если эти требования не связаны между собой;
· до вынесения определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда от истца поступило ходатайство о возвращении заявления.
Ответчик должен направить в арбитражный суд отзыв на исковое заявление с приложением документов, которые подтверждают возражения относительно иска, а также документы, которые подтверждают направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в деле. До принятия арбитражным судом судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, ответчик вправе предъявить встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным.
Основным этапом рассмотрения дела в суде первой инстанции является подготовка дела к судебному разбирательству. В соответствии со статьей 134 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подготовка дела к судебному разбирательству должна быть завершена в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд, проведением предварительного судебного заседания, если в соответствии с настоящим Кодексом не установлено иное.
В предварительном судебном заседании дело рассматривается судьей единолично.
В предварительном судебном заседании арбитражный суд разрешает следующие вопросы:
· разрешает ходатайства сторон;
· определяет достаточность представленных доказательств, до водит до сведения сторон доказательства, имеющиеся в деле;
· выносит на рассмотрение вопросы, разрешаемые при подготовке дела к судебному разбирательству, и совершает предусмотренные АПК РФ иные процессуальные действия.
После завершения рассмотрения всех вынесенных в предварительном заседании вопросов арбитражный суд с учетом мнения сторон и привлекаемых к участию в деле третьих лиц решает вопрос о готовности дела к судебному разбирательству.
Суд, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству.
Одной из важных стадий рассмотрения дела в суде первой инстанции является обязанность арбитражного суда принимать меры для примирения сторон, содействовать им в урегулировании спора путем заключения мирового соглашения и использовать другие примирительные процедуры, если это не противоречит федеральному закону. Стороны вправе заключить мировое соглашение как по экономическим спорам, вытекающим из гражданских правоотношений, так и по делам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений. Мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающем полномочия представителя.
Мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело. Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается судом в судебном заседании. Если мировое соглашение заключается в процессе исполнения судебного акта, то дело рассматривается арбитражным судом в срок, не превышающий месяца со дня поступления в суд заявления о его утверждении.
По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение. Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. Об отказе в утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение. Разбирательство дела осуществляется на судебном заседании арбитражного суда с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте.
В основном дела в первой инстанции рассматриваются судьей единолично, за исключением споров об обжаловании нормативного правового акта, которые рассматриваются с участием арбитражных заседателей.
Судебное заседание проводится в условиях, обеспечивающих нормальную работу суда и безопасность участников арбитражного процесса. В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции, а также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания ведется протокол. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с протоколами судебного заседания и отдельных процессуальных действий и представлять замечания относительно полноты и правильности их составления в 3-дневный срок после подписания.
О принятии или об отклонении замечаний на протокол судебного заседания арбитражный суд выносит определение не позднее следующего дня после поступления замечаний в суд.
После исследования доказательств по делу и судебных прений председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение дела по существу законченным, и арбитражный суд удаляется для принятия решения, о чем объявляется присутствующим в зале судебного заседания.
При разрешении спора по существу арбитражный суд первой инстанции принимает решение именем Российской Федерации.
Решение принимается судьями (судьей), участвующими в деле, на судебном заседании в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей.
При принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.
Решение излагается в виде отдельного документа и должно быть написано от руки или выполнено с помощью технических средств. Судебное решение арбитражного суда должно состоять из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей. Решение арбитражного суда объявляется председательствующим в том судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу, после принятия решения арбитражным судом.
В первой инстанции решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Решение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и решения по делам об оспаривании нормативных правовых актов вступают в законную силу немедленно после их принятия. По делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
Решение арбитражного суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения.
58. Судебные акты арбитражных судов (понятие, виды, значение)58
Властная деятельность арбитражного суда по осуществлению правосудия выражается в виде принимаемых им различных актов - судебных актов.
Судебным актам, вступившим в законную силу, свойственна обязательность исполнения для органов государственной власти, органов МСУ, иных органов, организаций и должностных лиц и граждан на всей территории РФ. Их неисполнение влечет за собой ответственность, установленную АПК и другими федеральными законами (ст. 16 АПК).
Арбитражный суд принимает судебные акты в форме решения, постановления, определения (ч. 1 ст. 15 АПК) (
Применительно к деятельности арбитражных судов первой инстанции АПК различает два вида судебных актов:
1) решение,
2) определение.
Суды, пересматривающие дела в апелляционном и кассационном порядке, а также в порядке надзора, выносят:
1) постановления,
2) определения.
Судебный акт, принятый арбитражным судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу, именуется решением.
Судебные акты, принимаемые арбитражными судами апелляционной и кассационной инстанций по результатам рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб, а также судебные акты, принимаемые Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ по результатам пересмотра судебных актов в порядке надзора, именуются постановлениями.
Все иные судебные акты арбитражных судов, принимаемые в ходе осуществления судопроизводства, именуются определениями (ч. 2 ст. 15 АПК).
Акты судебной власти суда I инстанции умеют форму судебных решений и определений.
Судебные акты суда I инст., которыми дело разрешается по существу, т. е. в которых дается ответ на заявленные требования, именуются судебными решениями. Все остальные судебные акты суда первой инстанции именуются определениями.
По общему правилу дело завершается вынесением одного решения.
Однако АПК предусмат. возможность вынести по одному делу не одно, а несколько решений.
1) если в исковом заявлении соединены требование об установлении оснований ответственности и связанное с ним требование о применении мер ответственности, например о признании сделки недействительной и возмещении убытков.
Первоначально суд рассматривает первое требование(о признании сделки недействительной) и выносит по нему решение. Если в требовании отказано, второе заседание не проводится.
При удовлетворении требования суд, если стороны не разрешили вопрос о мерах ответственности мирным путем, рассматривает это требование в другом судебном заседании и выносит второе решение, особенность которого состоит в том, что в нем дается ответ на все заявленные требования, в том числе и на те, ответ на которые был дан в первом решении (ч.3 ст.160 АПК).
Поэтому в резолютивной части второго решения должен быть дан ответ на все требования. В мотивировочной части не дается фактическое и правовое обоснование выводов суда, подтверждающих основание ответственности ответчика, т.к. во втором судебном заседании эти вопросы не рассматривалис; .
В силу того, что первое решение в дачном случае является промежуточным, а второе - окончательным, можно прийти к выводу, что оба решения вступают в законную силу одновременно в срок, установленный для вступления в законную силу второго решения.
2) когда это целесообразно для ускорения рассмотрения дела, например, когда по одному из требований имеются все доказательства, а по другому требованию необходимо привлечение дополнительных материалов. Но во всех случаях должны быть соблюдены два условия:
- решения выносятся в разных судебных заседаниях;
- между требованиями нет неразрывной связи, и, следовательно, существует реальная возможность их раздельного рассмотрения и разрешения.
Судебное решение - акт правосудия, осуществляемый от имени государства. Оно выносится именем РФ.
Сущность судебного решения проявляется в воздействии на материальные правоотношения и выражается в том, что решение властно подтверждает:
- взаимоотношения субъектов матер.права (наличие или отсутствие правоотн., его преобразование)
- устраняет их спорность,
- создает правовую возможность беспрепятственной реализации П или охр. законом И и тем самым оказывает им защиту.
Решение суда обязательно для всех и подлежит обязательному соблюдению и исполнению.
Однако по некоторым делам судебное решение не оказывает непосредственного воздействия на конкретные материальные правоотношения,
1) а ограничивается лишь констатацией юр. фактов (гл.27 АПК).
АС рассматривает дела об установлении:
1) факта владения и пользования юр. лицом или инд. предпр. недвиж. имуществом как своим собственным;
2) факта гос. регистрации юр. лица или инд. предпр. в определенное время и в определенном месте;
3)факта принадлежности правоустанавливающего документа, действующего в сфере пред. и иной экон. деятельности, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, если наименование юридического лица, имя, отчество или фамилия индивидуального предпринимателя, указанные в документе, не совпадают с наименованием юридического лица по его учредительному документу, именем, отчеством или фамилией индивидуального предпринимателя по его паспорту или свидетельству о рождении;
4) других фактов, порождающих юр. последствия в сфере предпр. и иной экон. деятельности.
Решение АС по делу об установлении факта, имеющего юр. значение:
-принимается АС по правилам, установленным в главе 20 настоящего Кодекса.
-при удовлетворении судом заявления об установлении факта, имеющего юр. значение, в резолютивной части решения указывается на наличие факта, имеющего юр. значение, и излагается установленный факт.
-является основанием для регистрации такого факта или оформления прав, которые возникают в связи с установленным фактом, соот. органами и не заменяет собой документы, выдаваемые этими органами.
2) по делам о признании недействующими НПА полностью или в части (глава 23 АПК). Суд не решает вопрос о наличии или отсутствии конкретного материального правоотношения между объектами права, а ограничивается решением вопроса о действии НПА.
Суд своим решением:
-подтверждает наличие или отсутствие, преобразования правоотношения, реализуя в случае необходимости санкцию правовой нормы.
-служит правовой основой принуждения, реализуемого в исполн. производстве.
-во всех случаях, независимо от его содержания (удовлетворено заявленное требование или нет), воздействует на субъектов материальных правоотношений: все должны действовать согласно предписаниям, содержащимся в судебном решении.
- воспитывает граждан в духе уважения к закону, способствует преодолению правового нигилизма, пропаганде права.
- Провозглашение тех или иных прав еще не свидетельствует об их реальном существовании.
Судебное решение показывает реальное действие правовых норм.
Определение - это судебный акт, которым дело не разрешается по существу спора.
Согласно ст. 184 АПК арбитражный суд выносит определения в случаях, предусмотренных АПК, а также по отдельным вопросам, требующим разрешения в ходе судебного разбирательства. Определение выносится арбитражным судом в письменной форме в виде отдельного судебного акта или протокольного определения.
Определение в виде отдельного судебного акта арбитражный суд выносит во всех случаях, если АПК предусмотрена возможность обжалования определения отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.
В других случаях арбитражный суд вправе вынести определение как в виде отдельного судебного акта, так и в виде протокольного определения.
Определение в виде отдельного судебного акта арбитражный суд выносит в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей, по правилам, установленным для принятия решения. Протокольное определение может быть вынесено арбитражным судом без удаления из зала судебного заседания.
Протокольное определение - это определение, которое объявляется судом устно и заносится в протокол судебного заседания (ч. 5 ст. 184 АПК). Оно имеет равную юридическую силу с определением, выносимым в виде отдельного судебного акта, и представляет собой разновидность письменной формы определения суда, обусловленной лишь особым порядком его принятия (без удаления из зала судебного заседания), фиксации (излагается в протоколе судебного заседания, а не в виде отдельного судебного акта) и обжалования (не может быть обжаловано отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, но могут быть заявлены возражения при обжаловании самого судебного акта).
Согласно ст. 185 АПК в определении должны быть указаны:
1) дата и место вынесения определения;
2) наименование арбитражного суда, состав суда, фамилия лица, которое вело протокол судебного заседания;
3) наименование и номер дела;
4) наименования лиц, участвующих в деле;
5) вопрос, по которому выносится определение;
6) мотивы, по которым арбитражный суд пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;
7) вывод по результатам рассмотрения судом вопроса;
8) порядок и срок обжалования определения.
Определение, выносимое в виде отдельного судебного акта, подписывается судьей или составом арбитражного суда, вынесшими это определение.
В протокольном определении должны быть указаны вопрос, по которому выносится определение, мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и вывод по результатам рассмотрения вопроса.
Копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, в 5-дневный срок со дня вынесения определения направляются лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам заказным письмом с уведомлением или вручаются им под расписку (ст. 186 АПК).
Определение, вынесенное арбитражным судом, исполняется немедленно, если иное не установлено АПК или арбитражным судом (ст. 187 АПК).
Определение арбитражного суда может быть обжаловано отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, в случаях, если АПК предусмотрено обжалование этого определения, а также если это определение препятствует дальнейшему движению дела. В отношении определения, обжалование которого не предусмотрено АПК, а также в отношении протокольного определения могут быть заявлены возражения при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.
Жалоба на определение может быть подана в срок, не превышающий одного месяца со дня вынесения определения, если иной срок не установлен АПК (ст. 188 АПК).
59. Сравнительный анализ функций судов апелляционной и кассационной инстанций приведен в 59гл. 2 настоящей работы. Однако наделив один суд субъекта Федерации функциями суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции, законодатель не проявил воли окончательно упразднить устаревшую конструкцию обжалования решения в пределах одного государственного арбитража, а впоследствии - и одного арбитражного суда. Допустив, что решение, принятое судом по первой инстанции, перепроверяется тем же судом в апелляционной инстанции, законодатель отошел от инстанционного принципа построения судебной системы в классическом его понимании, предполагающем раздельное существование судов низшей и высшей судебных инстанций.
Таким образом, понятие инстанционной системы, суть которой заключается в последовательном разрешении дела разными судами, нивелируется тем, что законодатель применяет термины "первая инстанция" и "апелляционная инстанция" по отношению к одному суду субъекта Российской Федерации.
Сравнение полномочий судов кассационной и апелляционной инстанций показывает, что отступление от принципа инстанционности влечет за собой смешение функций обоих арбитражных судов и в конечном итоге диктует необходимость практического последовательного воплощения этого принципа путем образования по-настоящему самостоятельной, отделенной от суда первой инстанции, апелляционной инстанции в виде отдельного апелляционного суда.
Следует отметить, что на этом пути первый шаг сделан при принятии АПК РФ 2002 г. Статья 258 нового АПК так и называется: "Арбитражный суд апелляционной инстанции". В главе 34 АПК РФ 2002 г., регулирующей производство в арбитражном суде апелляционной инстанции, данный суд неоднократно упоминается в различных ее статьях.
Следовательно, законодатель недвусмысленно высказался о необходимости создания отдельного от суда первой инстанции арбитражного суда апелляционной инстанции <*>.
Однако любой юрист понимает: пока соответствующие изменения не будут внесены в уже названные Федеральные конституционные законы "О судебной системе Российской Федерации" и "Об арбитражных судах в Российской Федерации", арбитражные суды апелляционной инстанции, вопреки законодательной власти и воле высшей исполнительной власти Российской Федерации, останутся существовать лишь на бумаге.
Определенная непоследовательность законодателя в проведении в жизнь принципа инстанционности выражается и в том, что отсутствует поступательность в разрешении дела разными арбитражными судами.
Действительно, решение арбитражного суда первой инстанции, не обжалованное в апелляционную инстанцию, вступив в законную силу, может быть предметом пересмотра суда кассационной инстанции. Иными словами, то обстоятельство, что решение суда первой инстанции не оспорено в апелляционной инстанции, ни в коей мере не служит препятствием для пересмотра дела в кассационной инстанции и не ограничивает права участников процесса на обжалование судебного акта. И наоборот, возможность рассмотрения дела в суде кассационной инстанции не обусловлена необходимостью его пересмотра апелляционной инстанцией, т.е. рассмотрение дела в апелляционной инстанции не является обязательным условием его пересмотра в суде кассационной инстанции.
Положение с принятием АПК РФ 2002 г. не изменилось. Более того, появились целые категории дел, не подлежащих пересмотру в суде апелляционной инстанции.
Если для решений по делам об оспаривании нормативных правовых актов такой подход представляется закономерным, поскольку по ним не требуется установления фактических обстоятельств по делу, то аналогичный подход к обжалованию определений по делу об оспаривании решений третейских судов, определений по делу о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, определений по делу о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения требует последующего осмысления и анализа судебно-арбитражной практики.
Таким образом, выстраивается последовательная инстанционная система: арбитражный суд субъекта Российской Федерации - федеральный арбитражный суд округа - ВАС РФ.
Это позволяет сделать вывод о том, что под вышестоящей судебной инстанцией в системе арбитражных судов понимается суд, полномочный пересматривать в пределах своей компетенции судебные акты, принятые судом нижестоящей судебной инстанции.
При этом, хотя ВАС РФ и назван в ч. 2 ст. 23 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации" непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к арбитражным судам субъектов Федерации, принцип последовательной инстанционности нашел свое воплощение в положении ст. 185 АПК РФ 1995 г., согласно которому соответствующему должностному лицу ВАС РФ по сути запрещено приносить протест на решение суда, не бывшее предметом рассмотрения в апелляционной или кассационной инстанции.
Однако в АПК РФ 2002 г. такой запрет уже отсутствует. Видимо, сыграло свою роль ранее упоминавшееся Определение Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г. в отношении ч. 1 ст. 185 АПК РФ 1995 г.
Правда, в ч. 3 ст. 292 АПК РФ 2002 г. содержится условие принятия заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора: должны быть исчерпаны другие имеющиеся возможности для проверки в судебном порядке законности указанного акта.
Более того, ч. 6 ст. 299 АПК РФ 2002 г. предоставляет высшей судебной инстанции право при определенных условиях направить дело на рассмотрение в арбитражный суд кассационной инстанции, если судебный акт не пересматривался в порядке кассационного производства.
Таким образом, принцип последовательной инстанционности нашел воплощение и в АПК РФ 2002 г.
Тем не менее мы вновь сталкиваемся с определенной непоследовательностью законодателя в отношении апелляционной инстанции.
С одной стороны, в различных законодательных актах апелляционная стадия рассмотрения дела названа инстанцией, т.е. ей придано значение суда вышестоящей судебной инстанции по проверке решений суда первой инстанции. С другой стороны, в формулировке ст. 25 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации" апелляционная инстанция в качестве самостоятельной инстанции в арбитражном суде субъекта Федерации не выделена.
Это свидетельствует о том, что понятие апелляционной инстанции в системе арбитражных судов окончательно не сформировалось.
Более последовательно принцип инстанционности законодательно воплощен в построении судебной системы судов общей юрисдикции, что вполне объяснимо. Арбитражный суд именно как судебная система, в отличие от судов общей юрисдикции, создан лишь в 1992 г.
В соответствии с содержанием ст. 19, 20 и 21 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации" выстраивается цепочка: мировой судья - районный суд - верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа - Верховный Суд РФ.
Верховный Суд РФ, в отличие от ВАС РФ, назван непосредственно вышестоящей судебной инстанцией лишь по отношению к верховным судам республик, краевым (областным) судам, судам городов федерального значения, судам автономной области и автономных округов, т.е. соблюдена жесткая инстанционная последовательность в судебной системе.
Все перечисленные суды, за исключением мирового судьи, рассматривают дела в пределах своей компетенции в качестве суда первой и второй инстанций.
Таким образом, четко определено, что в системе судов общей юрисдикции действуют две инстанции - низшая, или первая, и высшая, или вторая. Причем ни один из этих судов, в отличие от арбитражного суда субъекта Российской Федерации, не наделен полномочиями по пересмотру своих же решений, принятых им по первой инстанции. Функции второй инстанции суды общей юрисдикции осуществляют только по отношению к судам нижестоящей инстанции: районный - по отношению к мировым судьям, верховный суд республики, краевой (областной) суд, суды городов федерального значения, автономной области и автономного округа - по отношению к районным, Верховный Суд РФ - по отношению к верховным судам республик, краевым (областным) судам, судам городов федерального значения, автономной области и автономных округов. Правда, и здесь имеется исключение, но касается оно высшей судебной инстанции судов общей юрисдикции - Верховного Суда РФ, который наделен правом пересмотра в кассационном порядке им же принятых решений. Этот порядок был закреплен и в разделе III ГПК РСФСР и также сохранился в разделе III ГПК РФ 2002 г.
Из сказанного можно сделать вывод, что, в отличие от двухинстанционной системы судов общей юрисдикции, в России действует трехуровневая система арбитражных судов, хотя прямо в законодательстве и не обозначенная, но включающая суды первой инстанции, апелляционные суды в рамках судов субъектов Федерации и кассационные суды.
Трехуровневую систему арбитражных судов, в которой в качестве третьего уровня названы окружные федеральные суды, рассматривает и В.Ф. Яковлев в публикации, посвященной юбилеям системы арбитражных судов <*>.
------------------------------
§ 2. Полномочия кассационного суда
Функции федерального арбитражного суда округа определяются стоящей перед ним задачей по проверке правильности применения норм материального и процессуального права арбитражными судами первой и апелляционной инстанций при пересмотре решения арбитражного суда первой инстанции, вступившего в законную силу, и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, что закреплено в ст. 273 и 286 АПК РФ 2002 г. (ранее - в ст. 161 и 174 АПК РФ 1995 г.).
При этом федеральный арбитражный суд округа согласно ст. 287 АПК РФ 2002 г., как и ранее по ст. 175 АПК РФ 1995 г., вправе:
1) оставить решение первой инстанции или постановление апелляционной инстанции без изменения, а жалобу - без удовлетворения;
2) отменить или изменить решение первой инстанции или постановление апелляционной инстанции полностью или в части и принять новое решение;
3) отменить или изменить решение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции и передать дело на новое рассмотрение в инстанцию арбитражного суда, решение или постановление которой отменено;
4) отменить решение первой инстанции или постановление апелляционной инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу или оставить иск без рассмотрения полностью или в части;
5) оставить в силе одно из ранее принятых решений или постановлений.
В то же время у суда кассационной инстанции в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 287 АПК РФ 2002 г. появилось новое полномочие - отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и передать дело на рассмотрение другого арбитражного суда первой или апелляционной инстанции в пределах одного и того же судебного округа, если судебные акты повторно проверяются арбитражным судом кассационной инстанции, и содержащиеся в них выводы не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.
Необходимость наделения федерального арбитражного окружного суда таким полномочием автор настоящего Комментария обосновывала исходя из сложившейся судебно-арбитражной практики судов Московского региона, не выполнявших указания ФАС МО, содержащиеся в его постановлениях <*>.
Подобный подход законодателя должен окончательно устранить администрирование из деятельности суда кассационной инстанции, который ранее, будучи не в силах повлиять на сложившуюся практику, зачастую прибегал к переписке между судами, что не основано ни на ранее действовавшем, ни на новом процессуальном законодательстве.
Статья 288 АПК РФ 2002 г. позволяет раскрыть содержание этих полномочий. В ней определено, что основаниями к изменению либо отмене решения или постановления арбитражного суда являются, в частности, нарушение либо неправильное применение норм материального или процессуального права. Аналогичная норма содержалась в ст. 176 АПК 1995 г.
Верен и обратный вывод: если арбитражным судом субъекта Российской Федерации соблюдены и правильно применены нормы материального и процессуального права, федеральный арбитражный суд округа, используя полномочия, предоставленные ему п. 1 ч. 1 ст. 287 АПК РФ, оставляет решение или постановление арбитражного суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения.
В остальных случаях суд кассационной инстанции пользуется полномочиями, определенными в п. 2 - 6 ч. 1 ст. 287 АПК РФ. Правда, существует одно исключение, закрепленное в ч. 3 ст. 288 АПК РФ и позволяющее оставить в силе решение или постановление арбитражного суда, если нарушение или неправильное применение норм процессуального права не привело к принятию неправильного решения.
Казалось бы, так просто применить п. 1 ч. 1 ст. 287 АПК РФ, предписывающий оставить решение или постановление арбитражного суда без изменения в случае правильного применения последним норм материального и процессуального права, однако судебная практика ставит перед судом кассационной инстанции целый ряд проблем.
Главная из них, с которой столкнулись федеральные арбитражные суды округов с первых же дней своего существования и которая вызвала ожесточенные споры, - это проблема применения ст. 174 АПК РФ 1995 г., устанавливающей пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции. Согласно данной статье при рассмотрении дела в кассационной инстанции арбитражный суд проверяет только правильность применения норм материального и процессуального права арбитражным судом первой и апелляционной инстанций.
Если по вопросам проверки правильности применения судами субъектов Российской Федерации норм процессуального права в ч. 2 и 3 ст. 176 АПК РФ 1995 г. были даны четкие ориентиры деятельности федерального арбитражного суда округа, то критерии правильного понимания судом кассационной инстанции предела своих полномочий при проверке применения судом первой и апелляционной инстанций норм материального права не просто вырабатывались в ходе судебной практики <*>.
Проверяя правильность применения судом первой и апелляционной инстанций той или иной нормы материального права, суд кассационной инстанции постоянно сталкивается с попытками противоборствующих сторон заставить его переоценить собранные по делу доказательства.
В настоящее время в связи с принятием нового АПК РФ следует прийти к выводу о том, что кассационная инстанция должна будет изменить сложившуюся практику пересмотра судебных актов с точки зрения права кассационного суда на переоценку имеющихся в деле доказательств.
В АПК РФ 2002 г. прямо закреплена норма ч. 3 ст. 286 АПК, согласно которой арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.
При этом в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 287 АПК РФ 2002 г. суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить судебный акт первой или апелляционной инстанций, если выводы, содержащиеся в них, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.
Это может означать лишь одно: суд кассационной инстанции вправе не согласиться с выводами судов нижестоящих инстанций, что предполагает возможность переоценки имеющихся в деле доказательств, и, следовательно, расширение пределов полномочий кассационной инстанции.
Ранее упоминалось о том, что нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием к изменению либо отмене решения или постановления, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения.
Конкретность формулировки указанной нормы права не исключает некоторых проблем при ее применении судом кассационной инстанции.
Одна из проблем возникает в связи с тем, что вывод суда кассационной инстанции о том, могло ли привести к принятию неправильного решения нарушение или неправильное применение судом первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, всегда носит оценочный характер и поэтому наиболее часто подвергается критике со стороны нижестоящей судебной инстанции.
60. Сущность производства в надзорной инстанции.60
Производство в надзорной инстанции является самостоятельной стадией процесса, существенно отличается от кассационной проверки законности и обоснованности судебных решений и определений- Производство в суде второй инстанции возбуждается волеизъявлением сторон и других лиц, участвующих в деле, а также прокурором. Пересмотр судебных решений в порядке надзора возможен лишь по протесту специально управомоченных на это законом должностных лиц суда и прокуратуры, круг которых определен ст. 320 ГПК
РСФСР,
Предметом кассационного производства могут быть решения и определения суда первой инстанции, которые не вступили в законную силу. Предметом пересмотра в порядке надзора могут быть решения суда, определения и постановления, вступившие в законную силу.
Производство в надзорной инстанции, как и кассационное производство, направлено на устранение судебных ошибок, единообразного понимания закона и правильного его применения..
61. Кoллeктивныи дoroвop -пpaвoвoи aкт, peгyлиpyющии61 coциaльнo-тpyдoвыe oтнoшeния в opгaнизaции или y индивидyaльнoгo пpeдпpинимaтeля и
зaключaeмый paбoтникaми и paбoтoдaтeлeм в лицe иx пpeдcтaвитeлeй.
Ocнoвнaя зaдaчa -peгyлиpoвaниe coциaльнo-тpyдoвыx oтнoшeний. Cтopoны кoллeктивнoгo дoгoвopa -paбoтники в лицe иx пpeдcтaвитeлeй и
paбoтoдaтeль, пpeдcтaвляeмый pyкoвoдитeлeм пpeдпpиятия либo дpyгим пoлнoмoчным лицoм.
Кoллeктивный дoгoвop мoжeт зaключaтьcя в opгaнизaции в цeлoм, в ee филиaлax, пpeдcтaвитeльcтвax и иныx oбocoблeнныx cтpyктypныx
пoдpaздeлeнияx.
Coдepжaниe кoллeктивнoro дoroвopa -coглacoвaнныe cтopoнaми ycлoвия (пoлoжeния), пpизвaнныe peгyлиpoвaть coциaльнo-тpyдoвыe oтнoшeния в
дaннoй opгaнизaции. Эти ycлoвия oпpeдeляют пpaвa и oбязaннocти cтopoн и oтвeтcтвeннocть зa иx нapyшeниe. Кoллeктивный дoгoвop cocтoит из
вcтyпитeльнoй чacти; paздeлa, coдepжaщeгo пpaвa и oбязaннocти aдминиcтpaции, paбoтoдaтeля, и paздeлa, coдepжaщeгo пpaвa и oбязaннocти paбoтникoв
opгaнизaции и иx пpeдcтaвитeльныx opгaнoв. B пpилoжeнияx к кoллeктивнoмy дoгoвopy coдepжaтcя нopмaтивныe пoлoжeния -нopмы, ycтaнoвлeнныe в
цeнтpaлизoвaннoм пopядкe, кoтopыe пocpeдcтвoм кoллeктивнoгo дoгoвopa дoвoдятcя дo cвeдeния paбoтникoв opгaнизaции, и лoкaльныe нopмы,
пpимeняeмыe нa дaннoм пpeдпpиятии.
B кoллeктивнoм дoгoвope мoгyт ycтaнaвливaтьcя льгoты и пpeимyщecтвa для paбoтникoв, ycлoвия тpyдa, бoлee блaгoпpиятныe пo cpaвнeнию c
ycтaнoвлeнными зaкoнaми, иными нopмaтивными пpaвoвыми aктaми, coглaшeниями. Cyщecтвeнныe ycлoвия дoгoвopa: a) cpoк дeйcтвия; б) пopядoк
измeнeния; в) cpoк oтчeтa cтopoн o выпoлнeнии ycлoвии дoгoвopa.
Пoдпиcaнныи cтopoнaми кoллeктивныи дoгoвop в ceмиднeвныи cpoк нaпpaвляeтcя paбoтoдaтeлeм в cooтвeтcтвyющии opгaн пo тpyдy пo мecт o
нaxoждeни ю opгaнизaции для yвeдoмитeльнoи peгиcтpaции, пpи ocyщecтвлeнии кoтopoи выявляютcя ycлoвия, yxyдшaющиe пoлoжeниe paбoтникoв.
Кoллeктивный дoгoвop вcтyпaeт в cилy co дня пoдпиcaния eгo cтopoнaми либo co дня, ycтaнoвлeннoгo в caмoм дoгoвope. Cpoк дeйcтвия
кoллeктивнoгo дoгoвopa мoжeт быть пpoдлeн cтopoнaми, нo нe бoлee чeм нa тpи гoдa.
Фyнкции кoллeктивнoro дoroвopa:
1) opгaнизaция тpyдoвыx oтнoшeний;
2) oбecпeчeниe cтaбильнocти тpyдoвыx oтнoшeний;
3) oбecпeчeниe и зaщитa интepecoв paбoтникoв и paбoтoдaтeлeй;
4) пpиcпocoблeниe тpyдoвыx oтнoшeний в opгaнизaции к peaльным экoнoмичecким oтнoшeниям;
5) дocтижeниe кoмпpoмиcca мeждy paбoтникaми и paбoтoдaтeлeм пocpeдcтвoм зaключeния дoгoвopa;
6) oбecпeчeниe экoнoмичecкoгo пpoгpecca, пoвышeния пpoизвoдитeльнocти тpyдa, cнижeния ceбecтoимocти тoвapa.
62. Tpyдoвoй дoroвop -coглaшeниe мeждy paбoтoдaтeлeм62 и paбoтникoм, в cooтвeтcтвии c кoтopым paбoтoдaтeль oбязyeтcя пpeдocтaвить paбoтникy paбoтy
пo oбycлoвлeннoй тpyдoвoй фyнкции, oбecпeчить ycлoвия тpyдa, пpeдycмoтpeнныe тpyдoвым зaкoнoдaтeльcтвoм и иными нopмaтивными пpaвoвыми aктaми,
coдepжaщими нopмы тpyдoвoгo пpaвa, кoллeктивным дoгoвopoм, coглaшeниями, лoкaльными нopмaтивными aктaми и дaнным coглaшeниeм, cвoeвpeмeннo
и в пoлнoм paзмepeвыплaчивaть paбoтникy зapaбoтнyю плaтy, a paбoтник oбязyeтcя личнo выпoлнять oпpeдeлeннyю этим coглaшeниeм тpyдoвyю фyнкцию,
coблюдaть пpaвилa внyтpeннeгo тpyдoвoгo pacпopядкa, дeйcтвyющиe y дaннoгo paбoтoдaтeля.
Cтopoнaми тpyдoвoгo дoгoвopa являютcя paбoтoдaтeль и paбoтник. Oбязaтeльными для включeния в тpyдoвoй дoгoвop являютcя cлeдyющиe
ycлoвия:
a) мecтo paбoты либo мecтo paбoты c yкaзaниeм oбocoблeннoгo cтpyктypнoгo пoдpaздeлeния и eгo мecтoнaxoждeния;
б) тpyдoвaя фyнкция (paбoтa пo дoлжнocти в cooтвeтcтвии co штaтным pacпиcaниeм, пpoфeccии, cпeциaльнocти c yкaзaниeм квaлификaции; кoнкpeтный
вид пopyчaeмoй paбoтникy paбoты);
в) дaтa нaчaлa paбoты, a в cлyчae, кoгдa зaключaeтcя cpoчный тpyдoвoй дoгoвop, -тaкжe cpoк eгo дeйcтвия и oбcтoятeльcтвa (пpичины), пocлyжившиe
ocнoвaниeм для зaключeния cpoчнoгo тpyдoвoгo дoгoвopa;
г) ycлoвия oплaты тpyдa (в тoм чиcлe paзмep тapифнoй cтaвки или oклaдa (дoлжнocтнoгo oклaдa) paбoтникa, дoплaты, нaдбaвки и пooщpитeльныe
выплaты);
д) peжим paбoчeгo вpeмeни и вpeмeни oтдыxa (ecли для дaннoгo paбoтникa oн oтличaeтcя oт oбщиx пpaвил, дeйcтвyющиx y дaннoгo paбoтoдaтeля);
e) кoмпeнcaции зa тяжeлyю paбoтy и paбoтy c вpeдными и (или) oпacными ycлoвиями тpyдa c yкaзaниeм xapaктepиcтик ycлoвий тpyдa нa paбoчeм
мecтe;
ж) ycлoвия, oпpeдeляющиe в нeoбxoдимыx cлyчaяx xapaктep paбoты;
з) ycлoвиe oб oбязaтeльнoм coциaльнoм cтpaxoвaнии paбoтникa;
и) дpyгиe ycлoвия в cлyчaяx, пpeдycмoтpeнныx тpyдoвым зaкoнoдaтeльcтвoм и иными нopмaтивными пpaвoвыми aктaми, coдepжaщими нopмы тpyдoвoгo
пpaвa.
B тpyдoвoм дoгoвope мoгyт пpeдycмaтpивaтьcя дoпoлнитeльныe ycлoвия, нe yxyдшaющиe пoлoжeниe paбoтникa пo cpaвнeнию c ycтaнoвлeнным
тpyдoвым зaкoнoдaтeльcтвoм и иными нopмaтивными пpaвoвыми aктaми, coдepжaщими нopмы тpyдoвoгo пpaвa, кoллeктивным дoгoвopoм, coглaшeниями,
лoкaльными нopмaтивными aктaми.
Tpyдoвыe дoгoвopы мoгyт зaключaтьcя:
1) нa нeoпpeдeлeнный cpoк;
2) нa oпpeдeлeнный cpoк нe бoлee 5 лeт (cpoчный тpyдoвoй дoгoвop).
Зaпpeщaeтcя тpeбoвaть oт paбoтникa выпoлнeния paбoты, нe oбycлoвлeннoй тpyдoвым дoгoвopoм, зa иcключeниeм cлyчaeв, пpeдycмoтpeнныx Tpyдoвым
кoдeкcoм и иными фeдepaльными зaкoнaми.
63. Tpyдoвoй дoгoвop paбoтoдaтeлeм мoжeт63 быть pacтopгнyт в cлyчaяx:
1) ликвидaции opгaнизaции либo пpeкpaщeния дeятeльнocти индивидyaльным пpeдпpинимaтeлeм;
2) coкpaщeния чиcлeннocти или штaтa paбoтникoв opгaнизaции, индивидyaльнoгo пpeдпpинимaтeля, ecли нeвoзмoжнo пepeвecти paбoтникa c eгo
coглacия нa дpyгyю paбoтy;
3) нecooтвeтcтвия paбoтникa зaнимaeмoй дoлжнocти или выпoлняeмoй paбoтe вcлeдcтвиe:
a) cocтoяния здopoвья в cooтвeтcтвии c мeдицинcким зaключeниeм;
б) нeдocтaтoчнoй квaлификaции, пoдтвepждeннoй peзyльтaтaми aттecтaции;
4) cмeны coбcтвeнникa имyщecтвa opгaнизaции (в oтнoшeнии pyкoвoдитeля opгaнизaции, eгo зaмecтитeлeй и глaвнoгo бyxгaлтepa);
5) нeoднoкpaтнoгo нeиcпoлнeния paбoтникoм бeз yвaжитeльныx пpичин тpyдoвыx oбязaннocтeй, ecли oн имeeт диcциплинapнoe взыcкaниe;
6) oднoкpaтнoгo гpyбoгo нapyшeния paбoтникoм тpyдoвыx oбязaннocтeй:
a) пpoгyлa;
б) пoявлeния нa paбoтe в cocтoянии aлкoгoльнoгo, нapкoтичecкoгo или инoгo тoкcичecкoгo oпьянeния;
в) paзглaшeния oxpaняeмoи зaкoнoм тaины;
г) coвepшeния пo мecтy paбoты xищeния (в тoм чиcлe мeлкoгo) чyжoгo имyщecтвa, pacтpaты, yмышлeннoгo eгo yничтoжeния или пoвpeждeния,
ycтaнoвлeнныx вcтyпившим в зaкoннyю cилy пpигoвopoм cyдa или пocтaнoвлeниeм opгaнa, yпoлнoмoчeннoгo нa пpимeнeниe aдминиcтpaтивныx
взыcкaнии;
д) нapyшeния paбoтникoм тpeбoвaний пo oxpaнe тpyдa, ecли этo нapyшeниe пoвлeклo зa coбoй тяжкиe пocлeдcтвия либo зaвeдoмo coздaвaлo peaльнyю
yгpoзy нacтyплeния тaкиx пocлeдcтвии;
7) coвepшeния винoвныx дeйcтвий paбoтникoм, нeпocpeдcтвeннo oбcлyживaющим дeнeжныe или тoвapныe цeннocти, ecли эти дeйcтвиядaют ocнoвaниe
для yтpaты дoвepия к нeмy co cтopoны paбoтoдaтeля;
8) coвepшeния paбoтникoм, выпoлняющим вocпитaтeльныe фyнкции, aмopaльнoгo пpocтyпкa, нe coвмecтимoгo c пpoдoлжeниeм дaннoй paбoты;
9) пpинятия нeoбocнoвaннoгo peшeния pyкoвoдитeлeм opгaнизaции (филиaлa, пpeдcтaвитeльcтвa), eгo зaмecтитeлями и глaвным бyxгaлтepoм,
пoвлeкшeгo зa coбoй нapyшeниe coxpaннocти имyщecтвa, нeпpaвoмepнoe eгo иcпoльзoвaниe или инoй yщepб имyщecтвy opгaнизaции;
10) oднoкpaтнoгo гpyбoгo нapyшeния pyкoвoдитeлeм opгaнизaции (филиaлa, пpeдcтaвитeльcтвa), eгo зaмecтитeлями cвoиx тpyдoвыx oбязaннocтeй;
11) пpeдcтaвлeния paбoтникoм paбoтoдaтeлю пoдлoжныx дoкyмeнтoв или зaвeдoмo лoжныx cвeдeний пpи зaключeнии тpyдoвoгo дoгoвopa;
12) пpeдycмoтpeнныx тpyдoвым дoгoвopoм c pyкoвoдитeлeм opгaнизaции, члeнaми кoллeгиaльнoгo иcпoлнитeльнoгo opгaнa opгaнизaции;
13) в дpyгиx cлyчaяx, ycтaнoвлeнныx TК PФ и дpyгими фeдepaльными зaкoнaми
64. Paбoчee вpeмя64 -этo вpeмя, в тeчeниe кoтopoгo paбoтник в cooтвeтcтвии c пpaвилaми внyтpeннeгo тpyдoвoгo pacпopядкa opгaнизaции и ycлoвиями
тpyдoвoгo дoгoвopa дoлжeн иcпoлнять тpyдoвыe oбязaннocти, a тaкжe иныe пepиoды вpeмeни, кoтopыe в cooтвeтcтвии c зaкoнaми и иными нopмaтивными
пpaвoвыми aктaми oтнocятcя к paбoчeмy вpeмeни.
Paбoтoдaтeль oбязaн вecти yчeт вpeмeни, фaктичecки oтpaбoтaннoгo кaждым paбoтникoм. Уcтaнoвлeниe зaкoнoдaтeльcтвoм нopмы paбoчeгo вpeмeни
пoзвoляeт oбecпeчить oxpaнy здopoвья paбoтникoв, cпocoбcтвyeт иx тpyдoвoмy дoлгoлeтию, oбecпeчивaeт вoзмoжнocть пoлyчить oт кaждoгo paбoтникa
oбщecтвeннo нeoбxoдимyю мepy тpyдa, пoвыcить кyльтypнoтexничecкий ypoвeнь paбoтникoв, пpoизвoдитeльнocть тpyдa. Hopмaльнoe paбoчee вpeмя являeтcя
ocнoвнoи гapaнтиeи пpaвa paбoтникa нa oтдыx.
Bиды paбoчeгo вpeмeни:
1) нopмaльнoe;
2) coкpaщeннoe;
3) нeпoлнoe.
Hopмaльнaя пpoдoлжитeльнocть paбoчeгo вpeмeни нe мoжeт пpeвышaть 40 ч в нeдeлю. Paбoтa зa пpeдeлaми нopмaльнoй пpoдoлжитeльнocти
paбoчeгo вpeмeни мoжeт пpoизвoдитьcя кaк пo инициa тивe paбoтникa (coвмecтитeльcтвo), тaк и пo инициaтивe paбoтoдaтeля (cвepxypoчнaя paбoтa).
Coкpaщeннoe paбoчee вpeмя пpeдycмaтpивaeтcя: для лиц, нe дocтигшиx вoзpacтa 18 лeт (в вoзpacтe дo 16 лeт -нe бoлee 24 ч в нeдeлю, oт 16 дo 18
лeт -нe бoлee 35 ч в нeдeлю); для paбoтникoв, зaнятыx нa paбoтax c вpeдными или oпacными ycлoвиями тpyдa, -нe бoлee 36 ч в нeдeлю; для инвaлидoв
I или IIгpyппы-нe бoлee 35 ч в нeдeлю; для oтдeльныx кaтeгopий paбoтникoв, paбoтa кoтopыx cвязaнa c пoвышeнным интeллeктyaльным и нepвным
нaпpяжeниeм (пeдaгoгичecкиx, мeдицинcкиx paбoтникoв).
Heпoлнaя пpoдoлжитeльнocть paбoчero вpeмeни -нeпoлный paбoчий дeнь или нeпoлнaя paбoчaя нeдeля -ycтaнaвливaeтcя пo coглaшeнию мeждy
paбoтникoм и paбoтoдaтeлeм кaк пpи пpиeмe нa paбoтy, тaк и впocлeдcтвии. Heпoлный paбoчий дeнь мoжeт быть ycтaнoвлeн в coчeтaнии c нeпoлнoй
paбoчeй нeдeлeй c oплaтoй пpoпopциoнaльнo oтpaбoтaннoмy вpeмeни или в зaвиcимocти oт выpaбoтки бeз гapaнтии минимaльнoй oплaты.
Oплaтa тpyдa пpи нeпoлнoм paбoчeм вpeмeни пpoизвoдитcя пpoпopциoнaльнo oтpaбoтaннoмy вpeмeни или в зaвиcимocти oт выпoлнeннoгo oбъeмa
paбoт.
Кaкиx-либo зaпиceй в тpyдoвyю книжкy o тoм, чтo paбoтник paбoтaeт нa ycлoвияx coкpaщeннoгo или нeпoлнoгo paбoчeгo вpeмeни, нe внocитcя. Oтличиe
coкpaщeннoгo oт нeпoлнoгo paбoчeгo вpeмeни cocтoит в тoм, чтo coкpaщeннoe paбoчee вpeмя ycтaнaвливaeтcя зaкoнoм, a нe пoлнoe -coглaшeниeм cтopoн.
Peжим paбoчero вpeмeни -этo pacпpeдeлeниe вpeмeни paбoты в пpeдeлax кoнкpeтнo гo кaлeндapнoгo пepиoдa. Peжим paбoчeгo вpeмeни дoлжeн
пpeдycмaтpивaть пpoдoлжитeльнocть paбoчeй нeдeли (пятиднeвнaя c двyмя выxoдными днями, шecтиднeвнaя c oдним выxoдным днeм, paбoчaя нeдeля c
пpeдocтaвлeниeм выxoдныx днeй пo cкoльзящeмy гpaфикy), paбoтy c нeнopмиpoвaнным paбoчим днeм для oтдeльныx кaтeгopий paбoтникoв,
пpoдoлжитeльнocть eжeднeвнoй paбoты (cмeны), вpeмя нaчaлa и oкoнчaния paбoты, вpeмя пepepывoв в paбoтe, чиcлo cмeн в cyтки, чepeдoвaниe paбoчиx и
нepaбoчиx днeй, кoтopыe ycтaнaвливaютcя кoллeктивным дoгoвopoм или пpaвилaми внyтpeннeгo тpyдoвoгo pacпopядкa opгaнизaции в cooтвeтcтвии c TК PФ,
кoллeктивным дoгoвopoм, coглaшeниями.
Paбoчим днeм являeтcя ycтaнoвлeннoe зaкoнoм paбoчee вpeмя в тeчeниe cyтoк. Пpoдoлжитeльнocть eжeднeвнoй paбoты, ee нaчaлo и кoнeц,
пepepывы в тeчeниe paбoчeгo дня пpeдycмaтpивaют пpaвилa внyтpeннeгo тpyдoвoгo pacпopядкa, a пpи cмeннoй paбoтe -гpaфик cмeннocти, в тoм чиcлe и
пpи вaxтoвoм мeтoдe.
Cмeннaя paбoтa -этo paбoтa в двe, тpи или чeтыpe cмeны, кoтopaя ввoдитcя в тex cлyчaяx, кoгдa длитeльнocть пpoизвoдcтвeннoгo пpoцecca пpeвышaeт
дoпycтимyю пpoдoлжитeльнocть eжeднeвнoй paбoты, a тaкжe в цeляx бoлee эффeктивнoгo иcпoльзoвaния oбopyдoвaния, yвeличeния oбъeмa выпycкaeмoй
пpoдyкции или oкaзывaeмыx ycлyг.
Heнopмиpoвaнный paбoчий дeнь -ocoбый peжим paбoты, в cooтвeтcтвии c кoтopым oтдeльныe paбoтники мoгyт пo pacпopяжeнию paбoтoдaтeля пpи
нeoбxoдимocти эпизoдичecки пpивлeкaтьcя к выпoлнeнию cвoиx тpyдoвыx фyнкций зa пpeдeлaми нopмaльнoй пpoдoлжитeльнocти paбoчeгo вpeмeни. Пpи
paбoтe в peжимe гибкoгo paбoчeгo вpeмeни нaчaлo, oкoнчaниe или oбщaя пpoдoлжитeльнocть paбoчeгo дня oпpeдeляeтcя пo coглaшeнию cтopoн.
Paбoтoдaтeль пpи этoм oбязaн oбecпeчить oтpaбoткy paбoтникoм cyммapнoгo кoличecтвa paбoчиx чacoв в тeчeниe cooтвeтcтвyющиx yчeтныx пepиoдoв.
Учeт paбoчeгo вpeмeни вeдeтcя aдминиcтpaциeй.
Cyщecтвyют и пpимeняютcя тpи видa yчeтa paбoчero вpeмeни:
1) пoдeнный -пpoдoлжитeльнocть eжeднeвнoй paбoты, ycтaнoвлeннaя зaкoнoдaтeльcтвoм, peaлизyeтcя бeз кaкиxлибo oтклoнeний и paбoтники
paбoтaют oднo и тo жe ycтaнoвлeннoe кoличecтвo чacoв;
2) нeдeльный -пpoдoлжитeльнocть eжeднeвнoй paбoты мoжeт oтличaтьcя дpyг oт дpyгa, нo нeдeльнaя нopмa дoлжнa быть peaлизoвaнa в paмкax
кaждoи кaлeндapнoи нeдeли;
3) cyммиpoвaнный -нopмa paбoчeгo вpeмeни, ycтaнoвлeннaя в зaкoнe, дoлжнa coблюдaтьcя в тeчeниe бoлee длитeльнoгo пepиoдa (мecяцa, квapтaлa
и дp.).
65. Дисциплинарные взыскания. Порядок применения и снятия65.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово -хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.
66. Основные признаки внедоговорных обязательств и их отличие от обязательств договорных66
В науке гражданского права широко распространено деление обязательств на две группы: договорите и внедоговорные. Это деление проводится по признаку оснований возникновения обязательств: договорные возникают главным образом из договоров, т. е. по соглашению сторон, а внедоговорные – из оснований, предусмотренных законом1. Названные группы обязательств имеют значительное сходство, что позволило выделить в законе общие положения об обязательствах, которые применимы при наличии предусмотренных в них условий и к договорным, и к внедоговор-ным обязательствам.
Вместе с тем между договорными и внедоговорными обязательствами существуют различия, определяющие их самостоятельное значение и место в системе обязательственного права. Во-первых, внедоговорные обязательства отличаются от договорных по характеру имущественных отношений, лежащих в их основе. Для договорных обязательств характерно то, что они оформляют нормальный имущественный оборот, т. е. отношения, основанные на соглашении участников, на их свободном волеизъявлении, влекущем возникновение прав и обязанностей2.
В отличие от этого внедоговорные обязательства опосредуют отношения, не характерные для нормального течения жизни, т. е. аномальные имущественные отношения. Наиболее ярким примером могут служить отношения, связанные с повреждением или уничтожением чужого имущества лицом, с которым собственник по
1 См.: Белякова А. М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. Теория и практика. М., 1986. С. 17.
2 Точнее было бы говорить об обязательствах из сделок, поскольку основанием возникновения обязательств являются не только договоры, но и односторонние сделки. См.: Иоффе О. С. Обязательственное право. С. 20.
поводу этого имущества не состоит в договорных отношениях. Не характерным для нормальных отношений между субъектами гражданского права будет и случай, когда лицо получает имущество, ошибочно присланное в его адрес другим лицом, вследствие чего у передавшего это имущество образуется юридически не обоснованная убыль, а у получившего – неосновательное приращение. Во-вторых, внедоговорные обязательства отличаются от договорных по основаниям их возникновения: они возникают не по воле, а преимущественно вопреки воле их участников, в силу юридических фактов, указанных в законе. Чаще всего они возникают из неправомерных действий, но основанием их возникновения могут быть и действия правомерные, если они совершены ошибочно1. Так, ГК предусматривает, что лицо, причинившее вред, обязано возместить его (п. 1 ст. 1064). Равным образом и лицо, увеличившее вследствие допущенной ошибки свое имущество за счет другого, обязано возвратить неосновательно приобретенное (п. 1 ст. 1102 ГК). В обоих случаях они обязаны не по своей воле, а в силу закона. Внедоговорные обязательства возникают вне зависимости от воли не только того, кто причинил вред или неосновательно обогатился, но и от воли другой стороны – потерпевшего. Иное дело, что потерпевший может не реализовать свои права, возникшие из такого обязательства, что будет соответствовать принципу автономии воли, характерному для гражданского права.
2. Виды внедоговорных обязательств
Понятием «внедоговорные обязательства» охватываются два вида этих обязательств, которые будут предметом дальнейшего рассмотрения:
а) обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обязательства). Эти обязательства занимают наряду с договорными обязательствами основное место в системе гражданско-правовых обязательств; им принадлежит главное значение в ряду внедоговорных обязательств. Содержанием деликтных обязательств является ответственность причини-теля вреда. Поэтому и в законодательстве, и в литературе понятия «деликтное обязательство» и «ответственность за вред» (т. е. деликтная ответственность) употребляются чаще всего как однозначные;
б) обязательства вследствие неосновательного обогащения, т. е. приобретения или сбережения имущества одним лицом за счет другого без необходимых юридических оснований.
1 См.: Тархов В. А. Гражданское право. Общая часть. Уфа, 1998. С. 283.
3. Функции внедоговорных обязательств
Функции присущи гражданскому праву как правовой отрасли, они характеризуют ее место в системе права. Также функции присущи и отдельным институтам гражданского права, в том числе и институту внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных обязательств заключаются в назначении, служебной роли этого правового института при выполнении задач, определяемых законом. Основными функциями внедоговорных обязательств и вне-договорной ответственности являются охранительная, компенсационная (восстановительная) и предупредительно-
Как известно, основными функциями гражданского права и, соответственно, его институтов являются регулятивная и охранительная.
Внедоговорным обязательствам и внедоговорной ответственности присуща главным образом охранительная функция. Она заключается в том, что внедоговорные обязательства предназначены служить обеспечению прав и интересов субъектов гражданского права от различных нарушений и защищать эти права и интересы в случаях, когда их нарушение произошло. С учетом указанного назначения внедоговорных обязательств в науке гражданского права их принято относить к числу охранительных обязательств.
Представляется, что в понятии «охранительные обязательства» соединяются фактически две функции – охраны и защиты прав и интересов. Поэтому надо признать не совсем корректным наименование «охранительные обязательства», поскольку понятия «охрана» и «защита» не совпадают по содержанию. Охрана представляет собой систему мер, которые предназначены для того, чтобы не допустить нарушений прав и интересов участников гражданских правоотношений, а защита вступает в действие, когда нарушение прав и интересов уже произошло. В сущности, обязательства, которые именуют охранительными, предстают перед нами как «охранительно-защитительные». Вместе с тем необходимо отметить, что признаки охранительных имеются и в договорных обязательствах, в особенности в правилах об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих договорных обязанностей. Однако во внедоговорных обязательствах их охранительная
1 См.: Белякова А. М. Указ. соч. С. 11–15; Суханов Е. А. Превентивная функция имущественной ответственности // СГиП. 1982. № 6; Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. С. 157.
и защитительная направленность существенно отличается тем, что она составляет сущность этих обязательств.
Таким образом, охранительная функция характерна не только для внедоговорных обязательств, но именно в этих обязательствах она находит наиболее полное проявление. Это относится как к деликтным обязательствам, так и к обязательствам из неосновательного обогащения.
Компенсационная (восстановительная) функция заключается в решении задачи устранения отрицательных имущественных последствий, возникших вследствие противоправных действий лица (повреждение, порча, уничтожение имущества другого субъекта права, причинение смерти, вреда здоровью и т. д.) либо в результате ошибочной передачи другому лицу денег, иных ценностей, вещей.
Устранение указанных последствий происходит путем возмещения причиненного вреда, а в случае неосновательного обогащения – путем возврата потерпевшему имущества, неосновательно приобретенного или сбереженного другим лицом. В результате происходит восстановление (компенсация) имущественной сферы потерпевшего.
Согласно специальным нормам ГК (ст. 1099 – 1101) компенсации подлежит и причиненный лицу моральный вред.
Предупредительно-
67. Под гражданским правонарушением (деликтом)67 понимается виновное, противоправное неисполнение обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, нанесшее вред правам других лиц.
Выделяют следующие элементы состава правонарушения: противоправность поведения, наличие вреда, причинная связь между противоправным поведением и возникшим вредом, вина причинителя вреда. Если в составе конкретного гражданского правонарушения налицо все перечисленные элементы, то оно является генеральным деликтом, однако иногда элемент вины может отсутствовать. Тогда возникает усеченный деликт. Так, предприниматель несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (п. 3 ст. 403 ГК), владелец источника повышенной опасности обязан возместить даже случайно причиненный вред, если не докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего (ст. 1079 ГК). Под виной кредитора понимается его недолжное психическое отношение к своему противоправному поведению и его последствиям. Возможны ситуации, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине и должника, и кредитора. В этом случае, суд уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.
68. Возникновение деликтного обязательства. Понятие генерального деликта68
Обязательство вследствие причинения вреда, как и другие гражданско-правовые обязательства, возникает при наличии определенных юридических фактов. Юридическим фактом, с которым закон связывает возникновение данного обязательства, является факт причинения вреда, деликт.
Но обязательство вследствие причинения вреда имеет своим содержанием ответственность за причиненный вред. Поэтому следует признать, что закон, определяя основание и условия возникновения деликтного обязательства, одновременно решает вопрос и о возникновении ответственности за вред. Другими словами, условия возникновения деликтного обязательства и условия ответственности за причиненный вред совпадают. Было бы необоснованным выделение таких оснований для обязательства из причинения вреда, с одной стороны, и для ответственности за вред - с другой*(365).
Определяя применение мер ответственности за причиненный вред, закон исходит из общего принципа, который в литературе обычно именуется "принцип генерального деликта". Согласно этому принципу причинение вреда одним лицом другому само по себе является основанием возникновения обязанности возместить причиненный вред. Следовательно, потерпевший не должен доказывать ни противоправность действий причинителя вреда, ни его вину. Наличие их презюмируется. В связи с этим причинитель вреда может освободиться от ответственности, лишь доказав их отсутствие. Считается, что принцип генерального деликта получил наиболее полное выражение в ст. 1382 Гражданского кодекса Франции, согласно которой "какое бы то ни было действие человека, которое причинило другому ущерб, обязывает того, по вине которого ущерб произошел, к возмещению ущерба"*(366).
В ГК принцип генерального деликта выражен в п. 1 ст. 1064, установившем, что вред, причиненный субъекту гражданского права, "подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред". Предусматривая возмещение причиненного вреда в соответствии с принципом генерального деликта, закон не ограничивается провозглашением главной идеи этого принципа, но определяет условия, при наличии которых вред подлежит возмещению. Следовательно, принцип генерального деликта никоим образом не означает, что ответственность должна применяться в силу самого факта причинения вреда. Законом определены общие условия ответственности за причиненный вред, которые входят в содержание понятия "генеральный деликт". К числу этих условий относятся:
- противоправность поведения причинителя вреда;
- причинная связь между его противоправным поведением и вредом;
- вина (см. § 3 настоящей главы).
Наряду с генеральным деликтом, определяющим общие условия ответственности за вред, закон предусматривает ряд особых случаев, к каждому из которых применяются специальные правила, образующие специальные деликты. Например, к числу специальных деликтов относятся нормы, регулирующие ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности (ст. 1079 ГК), ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними (ст. 1073, 1074) и др.
Соотношение между генеральным деликтом и специальными деликтами можно выразить следующим образом: если закон предусмотрел специальный деликт, то к соответствующим отношениям должны применяться нормы этого деликта; нормы генерального деликта подлежат применению при отсутствии специального деликта. И тем не менее основные, изначальные категории деликтного права содержатся в правилах о генеральном деликте, а нормы специальных деликтов опираются на них. Названные элементы любого обязательственного правоотношения присутствуют и в деликтном обязательстве. Однако при их характеристике должны учитываться особенности деликтных обязательств.
Субъектами деликтного, как и любого гражданско-правового обязательства, являются должник и кредитор. Должником является лицо, обязанное возместить причиненный вред, а кредитором потерпевший.
Причинителем вреда (должником) может быть любой субъект гражданского права - гражданин (физическое лицо), юридическое лицо, а также публично-правовые образования - Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования.
Гражданин может быть признан субъектом деликтного обязательства, ответственным за причиненный вред, при условии, что он обладает способностью отвечать за свои действия (поступки) - деликтоспособностью. Такое качество присуще совершеннолетним лицам и лицам, признанным полностью дееспособными по предусмотренным законом основаниям, а также несовершеннолетним, достигшим 14-летнего возраста (ст. 26, 27, 29 ГК).
К числу неделиктоспособных, т.е. не способных отвечать за причиненный вред, относятся несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, лица, признанные недееспособными, и лица, причинившие вред в таком состоянии, когда они не могли понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 1073, 1076 ГК).
Иногда субъектом ответственности за причинение вреда в деликтном правоотношении выступает не сам гражданин - причинитель вреда, а другое лицо. Имеется в виду, что фактически вред может быть причинен лицом, не способным нести ответственность, т.е. неделиктоспособным Агарков М.М. Возникновение обязательства из причинения вреда//Гражданское право. Т. 1. М., 1944. С. 332.. Например, нередки случаи, когда вред причиняет ребенок 4-5 лет или гражданин, признанный недееспособным. Обязанность возмещения такого вреда возлагается на лиц, указанных в законе, которые и выступают субъектами в возникшем деликтном обязательстве (ст. 1073, 1076 ГК).
Юридические лица могут быть причинителями вреда - субъектами деликтной ответственности независимо от их вида - как коммерческие, так и некоммерческие организации. Проблема объектов гражданских правоотношений, в том числе и гражданско-правовых обязательств, не получила в литературе единообразного решения. Правильной представляется концепция "множественности объектов", признающая объектами вещи, иное имущество, действия (работы, услуги), личные неимущественные блага и др.
Применительно к деликтным обязательствам некоторые авторы предлагают считать объектом "возмещение, которое должник (ответственное лицо) обязан предоставить потерпевшему". В приведенном определении, по нашему мнению, дается характеристика не объекта правоотношения, а содержания обязанности правонарушителя. Иногда объект обязательства по возмещению вреда трактуется как "действия должника, обеспечивающие наиболее полное восстановление материальных и личных нематериальных благ кредитора, которым причинен вред" Братусь С.Н. Некоторые вопросы учения о субъектах права// Советское государство и право. 1949. № 11. С. 78.. И в данном случае понятие объекта деликтного правоотношения содержит скорее характеристику субъективной обязанности причинителя вреда, а не объекта деликтного правоотношения.
Представляется, что в понятии объекта деликтного обязательства должен содержаться ответ на вопрос, в связи с чем, по поводу чего возникает данное правоотношение. Деликтное правоотношение возникает в связи с обнаружившимся повреждением, уничтожением какого-то имущества, причинением увечья или смерти человеку и т.д. Объектом деликтного обязательства следует считать указанные блага в том состоянии, в котором они оказались после правонарушения, либо их утрату.
С учетом сказанного объект деликтного обязательства можно определить как подвергшиеся вредоносному воздействию со стороны правонарушителя материальные ценности или нематериальные блага, принадлежащие субъекту гражданского права. До такого воздействия эти ценности и блага представляли собой обычные объекты права собственности, иных вещных прав либо личные неимущественные блага. Объектами деликтных обязательств они становятся с момента, когда произошло правонарушение и имеются основание ответственности (вред) и условия ответственности (противоправность действий причинителя вреда, причинная связь между этими действиями и вредом, вина причинителя вреда).
69. Лицо, которое без установленных законом, иными69 правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему, неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК (п. 1 ст. 1102 ГК).
Как вытекает из определения, в обязательстве из неосновательного обогащения кредитором является потерпевший, а должником – приобретатель – лицо, неосновательно приобретшее или сберегшее имущество.
Приобретение имущества одним лицом за счет другого означает увеличение объема имущества у одного лица и одновременное уменьшение его объема у другого.
Сбережение имущества означает, что лицо должно было израсходовать свои средства, но не израсходовало их либо благодаря затратам другого лица, либо в результате невыплаты другому лицу положенного вознаграждения.
Действия, порождающие обязательства из неосновательного обогащения, могут быть как правомерными, так и неправомерными.
Неосновательным считается приобретение или сбережение, не основанное на законе, ином правовом акте либо сделке.
70. Формы неосновательного приобретения или сбережения имущества70
Наиболее распространенной формой неосновательного обогащения является получение приобретателем недолжного, т.е. передача потерпевшим приобретателю имущественной выгоды, которая не должна была передаваться, потому что лежащие в основе передачи сделка или иное правовое основание изначально отсутствовали, или были недействительны, или отпали впоследствии.
Самостоятельной формой неосновательного обогащения является сбережение имущества за счет покушения (посягательства) на чужие права.
Неосновательное обогащение одного лица за счет другого независимо от того, в какой форме оно произошло, порождает между приобретателем и потерпевшим обязательство по возмещению потерпевшему имущества, неосновательно утраченного им или сбереженного за его счет. Предметом требования потерпевшего (кредитора) по данному обязательству могут быть только вещи, определяемые родовыми признаками; имущественные права; деньги.
В соответствии со ст. 1109 ГК не подлежат возврату, в качестве неосновательного обогащения:
а) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
б) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;
в) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
г) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
Норма п. 4 ст. 1109 ГК содержит указание на два безусловных основания для отказа потерпевшему в возврате неосновательного обогащения:
а) правовая ошибка – предоставление имущества потерпевшим, заведомо знающим об отсутствии обязательства по предоставлению имущества;
б) предоставление имущества в целях благотворительности.
В ст. 1103 ГК закреплено (случаи субсидиарного применения обязательства из неосновательного обогащения), что, поскольку иное не установлено ГК, другим законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные гл. 60 ГК, также применяются к требованиям:
а) о возврате исполненного, по недействительной сделке;
б) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;
в) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного, в связи с этим обязательством;
г) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.
Право на реституцию предоставляется потерпевшему вне зависимости от того, была ли сделка изначально недействительной или стала такой впоследствии, была ли недействительная сделка ничтожной или оспоримой.
Требование о возврате исполненного по недействительной сделке может быть предъявлено только непосредственно к лицу, в пользу которого совершалась и исполнялась сделка.
Для защиты прав и охраняемых законом интересов применятся кондикационные и виндикационные иски.
Главное различие между кондикационным и виндикационным исками состоит в том, что виндикационный иск является вещно-правовым, а кондикационный – обязательственно-правовым способом защиты.
В случае удовлетворения кондикационного иска ответчика лишают права (титула) на изымаемое у него имущество. По виндикационному иску изъятию подлежит индивидуально-определенная вещь, которая в состав имущества ответчика не входит.
71. Иcключитeльныe пpaвa (интeллeктyaльнaя coбcтвeннocть)71 -гpyппa пpaв, oтличнaя oт пpaвa coбcтвeннocти, выпoлняющaя в oтнoшeнии
нeмaтepиaльныx oбъeктoв фyнкции, aнaлoгичныe фyнкциям пpaвa coбcтвeннocти для мaтepиaльныx oбъeктoв. Иcключитeльными пpизнaютcя пpaвa '
oтнocящиecя к литepaтypным, xyдoжecтвeнным и нayчным пpoизвeдeниям (aвтopcкиe пpaвa); иcпoлнитeльcкoй дeятeльнocти apтиcтoв, звyкoзaпиcям, paдиo и
тeлeвизиoнным пepeдaчaм (cмeжныe пpaвa); изoбpeтeниям, пoлeзным мoдeлям и пpoмышлeнным oбpaзцaм (пaтeнтныe пpaвa); ceлeкциoнным
дocтижeниям; тoпoлoгиям интeгpaльныx микpocxeм; тoвapным знaкaм, знaкaм oбcлyживaния, фиpмeнным нaимeнoвaниям, кoммepчecким oбoзнaчeниям и
нaимeнoвaниям мecт пpoиcxoждeния тoвapoв (пpaвa нa cpeдcтвa индивидyaлизaции юpидичecкoгo лицa, тoвapoв, paбoт и ycлyг), a тaкжe ceкpeтaм
пpoизвoдcтвa (нoyxay).
Иcключитeльныe пpaвa нa peзyльтaты интeллeктyaльнoй дeятeльнocти и cpeдcтвa индивидyaлизaции oблaдaют oбщими cвoйcтвaми :
a) oни вoзникaют тoлькo пpи нaличии пpямoгo yкaзaния зaкoнa. Кaждый нoвый oxpaняeмый вид oбъeктoв иcключитeльныx пpaв дoлжeн быть нaзвaн в
зaкoнe;
б) oни пpeдcтaвляют coбoй ocoбyю вeтвь aбcoлютныx пpaв. Для иcключитeльнoгo пpaвa xapaктepнo тo, чтo oнo вoзникaeт y пpaвooблaдaтeля
нeзaвиcимo oт вoли тpeтьиx лиц и чтo тaкoмy пpaвy кoppecпoндиpyeт oбязaннocть вcex oкpyжaющиx вoздepживaтьcя oт дeйcтвий, cпocoбныx нapyшить этo
пpaвo. Пpaвooблaдaтeль мoжeт caмocтoятeльнo ocyщecтвлять иcпoльзoвaниe тaкoгo oбъeктa тeм или иным cпocoбoм, a тaкжe paзpeшить дpyгoмy лицy
иcпoльзoвaть cooтвeтcтвyющий oбъeкт. Иcключитeльнoe пpaвo пo cвoeмy coдepжaнию являeтcя имyщecтвeнным пpaвoм . Oнo пepeдaвaeмo, oтчyждaeмo, лeгкo oбocoбляeтcя oт личнocти
aвтopa или инoгo пpaвooблaдaтeля. Aвтopы (coздaтeли) твopчecкиx peзyльтaтoв тaкжe имeют личныe нeимyщecтвeнныe пpaвa (пpaвo aвтopcтвa, пpaвo нa
aвтopcкoe имя), кoтopым пpиcyщи нeoтчyждaeмocть и нeпepeдaвaeмocть (cт.150 ГКP Ф).
Иcключитeльныe пpaвa мoгyт пepexoдить пo нacлeдcтвy. Cпeцификa зaключaeтcя в тoм, чтo иcключитeльныe пpaвa пepexoдят пo нacлeдcтвy тoлькo нa
oпpeдeлeнныи cpoк, a пo eгo oкoнчaнии peзyльтaты интeллeктyaльнoи дeятeльнocти и cpeдcтвa индивидyaлизaции cтaнoвятcя oбщecтвeнным дocтoяниeм.
Зaщитa иcключитeльныx пpaв ocyщecтвляeтcя oбщими cпocoбaми. Ocoбeннocти зaщиты иcключитeльныx пpaв ycтaнaвливaютcя cпeциaльными
зaкoнaми (нaпpимep, в Зaкoнe o тoвapныx знaкax нaзвaн тaкoй cпocoб зaщиты, кaк yдaлeниe зa cчeт нapyшитeля c кoнтpaфaктныx тoвapoв, этикeтoк,
yпaкoвoк нeзaкoннo иcпoльзyeмoгo тoвapнoгo знaкa и дp.).
72. Объекы авторского права72.
АП распр на произвед науки, лит и искусства, явл результатом творческой деят, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. 2. АП распространяется как на обнародованные произведения, так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме: письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и так далее); устной (публичное произнесение, публичное исполнение и тд); звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и так далее); изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и так далее); объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и тд); в других формах. 3. Часть произв (включая его название является объектом АП. 4. АП не распростр на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты. 5. АП на произведение не связано с правом собственности на матер объект, кот произведение выражено.
Пoнятиe aвтopcкoe пpaвo пoнимaeтcя в oбъeктивнoм и cyбъeктивнoм cмыcлe. B oбъeктивнoм cмыcлe aвтopcкoe пpaвo -этo coвoкyпнocть пpaвoвыx
нopм, peгyлиpyющиx oтнoшeния, вoзникaющиe в cвязи c coздaниeм и иcпoльзoвaниeм пpoизвeдeнии литepaтypы, нayки и иcкyccтвa (выcтyпaeт в кaчecтвe
пoдoтpacли гpaждaнcкoгo пpaвa). B cyбъeктивнoм cмыcлe aвтopcкoe пpaвo -coвoкyпнocть cyбъeктивныx пpaв, вoзникaющиx y aвтopa в cвязи c coздaниeм
кoнкpeтнoгo пpoизвeдeния литepaтypы, нayки и иcкyccтвa. Tepмин aвтopcкoe пpaвo пoнимaeтcя нe тoлькo кaк пpaвo aвтopa (coздaтeля) пpoизвeдeния, нo
и кaк пpaвo зaкoннoгo oблaдaтeля aвтopcкoгo пpaвa.
Ocнoвнoй зaдaчeй aвтopcкoro пpaвa являeтcя, c oднoй cтopoны, oбecпeчeниe интepecoв aвтopoв и иx пpaвoпpeeмникoв, a c дpyгoй cтopoны -
интepecы oбщecтвa в цeлoм.
Пpинципы aвтopcкoro пpaвa:
a) пpинцип cвoбoды твopчecтвa -oзнaчaeт, чтo кaждый cвoбoдeн в выбope cфepы твopчecкoй дeятeльнocти, cпocoбa ee ocyщecтвлeния,
пpeзюмиpyeтcя paвeнcтвo в ocyщecтвлeнии cвoиx пpaв aвтopa;
б) пpинцип coчeтaния личныx интepecoв aвтopa c интepecaми oбщecтвa -зaключaeтcя в тoм, чтo нapядy c иcключитeльным пpaвoм aвтopa
иcпoльзoвaть cвoe пpoизвeдeниe (вocпpoизвoдить любым cпocoбoм, пepeдaвaть пpaвa тpeтьим лицaм и т. д.) зaкoнoм пpeдycмoтpeны cлyчaи, кoгдa
oбecпeчивaeтcя oбщecтвeнный интepec (cлyчaи иcпoльзoвaния пpoизвeдeния бeз coглacия aвтopa и бeз выплaты eмy aвтopcкoгo вoзнaгpaждeния). Oбщecтвo
зaинтepecoвaнo нe тoлькo в эффeктивнoй зaщитe aвтopcкoгo пpaвa, нo и в cвoбoднoм дocтyпe к aвтopcким пpoизвeдeниям;
в) пpинцип нeoтчyждaeмocти личныx нeимyщecтвeнныx пpaв aвтopa -oзнaчaeт, чтo ни пpи кaкиx oбcтoятeльcтвax пpaвa, oтнocящиecя к личным
нeимyщecтвeнным, нe пoдлeжaт кaкoй-либo пepeдaчe тpeтьим лицaм в cилy иx нeoтчyждaeмoй пpиpoды. Личнoe нeимyщecтвeннoe пpaвo aвтopa
нeoтъeмлeмo oт личнocти, нepaзpывнo cвязaнo c личнocтью aвтopa и нe пepeдaeтcя тpeтьим лицaм дaжe в cлyчae вoлeизъявлeния aвтopa нa тaкyю
пepeдaчy. B цeляx эффeктивнoгo иcпoльзoвaния пpoизвeдeния и зaщиты aвтopcкoгo пpaвa из этoгo пpинципa ecть изъятия (пpaвo oбнapoдoвaть
пpoизвeдeниe, пpaвo нa зaщитy чecти, дocтoинcтвa и дeлoвoи peпyтaции aвтopa)
Oбъeкты aвтopcкoro пpaвa -пpoизвeдeния литepaтypы, нayки и иcкyccтвa, являющиecя peзyльтaтoм твopчecкoй дeятeльнocти, нeзaвиcимo oт
нaзнaчeния и дocтoинcтвa пpoизвeдeния, a тaкжe cпocoбa eгo выpaжeния.
B Зaкoнe coдepжитcя пpимepный пepeчeнь пpoизвeдeний, являющиxcя oбъeктaми aвтopcкoгo пpaвa:
a) литepaтypныe пpoизвeдeния (включaя пpoгpaммы для ЭBM) -xyдoжecтвeнныe, дoкyмeнтaльныe, yчeбныe пpoизвeдeния, тeкcты пeceн и дp.;
б) дpaмaтичecкиe и мyзыкaльнo-дpaмaтичecкиe пpoизвeдeния, cцeнapныe пpoизвeдeния -пocтaнoвки в тeaтpe, мюзиклы и дp.;
в) xopeoгpaфичecкиe пpoизвeдeния и пaнтoмимы -тaнцeвaльныe пpoизвeдeния, бaлeтныe шoy, cцeны изoбpaжeния дeйcтвий бeз cлoвecнoгo
coпpoвoждeния;
г) мyзыкaльныe пpoизвeдeния c тeкcтoм или бeз тeкcтa -пecни, мeлoдии для фильмa и дp.;
д) ayдиoвизyaльныe пpoизвeдeния (кинo, тeлe и видeoфильмы, cлaйдфильмы, диaфильмы и дpyгиe кинo и тeлeпpoизвeдeния);
e) пpoизвeдeния живoпиcи (oтoбpaжeниe oбъeктивнoгo миpa нa плocкocти), cкyльптypы (oбъeмныe, тpexмepныe пpoизвeдeния), гpaфики (pиcyнки, иx
пeчaтнoe вocпpoизвeдeниe), дизaйнa (внeшний и внyтpeнний oблик здaния), гpaфичecкиe paccкaзы (paccкaз пpи пoмoщи pиcyнкoв), кoмикcы (paccкaз пpи
пoмoщи pиcyнкoв и cлoвecныx пoяcнeний) и дpyгиe пpoизвeдeния изoбpaзитeльнoгo иcкyccтвa;
ж) пpoизвeдeния дeкopaтивнoпpиклaднoгo (двyxмepнoe или тpexмepнoe пpoизвeдeниe иcкyccтвa, пepeнeceннoe нa пpeдмeты пpaктичecкoгo
пoльзoвaния, включaя пpoизвeдeниe xyдoжecтвeннoгo пpoмыcлa или пpoизвeдeниe, изгoтoвляeмoe пpoмышлeнным cпocoбoм) иcцeнoгpaфичecкoгo иcкyccтвa
(oфopмлeниe oбpaзa aктepa для cцeничecкoгo пpoизвeдeния);
з) пpoизвeдeния apxитeктypы, гpaдocтpoитeльcтвa и caдoвoпapкoвoгo иcкyccтвa -здaния, coopyжeния и т. д.;
и) фoтoгpaфичecкиe пpoизвeдeния и пpoизвeдeния, пoлyчeнныe cпocoбaми, aнaлoгичными фoтoгpaфии, -oтпeчaтки нeгaтивoв фoтoгpaфичecкoй плeнки,
oтпeчaтки кaдpoв c цифpoвыx нocитeлeи и дp.;
к) гeoгpaфичecкиe, гeoлoгичecкиe и дpyгиe кapты, плaны, эcкизы и плacтичecкиe пpoизвeдeния, oтнocящиecя к гeoгpaфии, тoпoгpaфии и к дpyгим
нayкaм;
л) дpyгиe пpoизвeдeния -тaкиe пpoизвeдeния, нaпpимep, кoтopыe coчeтaют в ceбe элeмeнты нecкoлькиx пpoизвeдeний.
Cyбъeктoм aвтopcкoгo пpaвa пpeждe вceгo являeтcя aвтop пpoизвeдeния -coздaтeль пpoизвeдeния, oблaдaющий coвoкyпнocтью имyщecтвeнныx и
личныx нeимyщecтвeнныx пpaв, и, ecли нe дoкaзaнo инoe, лицo, yкaзaннoe в кaчecтвe aвтopa нa opигинaлe или инoм экзeмпляpe пpoизвeдeния. Paзличaют пepвoнaчaльныx и пpoизвoдныx cyбъeктoв aвтopcкoгo пpaвa. Cyбъeктoм пepвoнaчaльнoro aвтopcкoro пpaвa вceгдa являeтcя гpaждaнин
(физичecкoe лицo), кoтopый и пpиoбpeтaeт вecь кoмплeкc иcключитeльныx имyщecтвeнныx и личныx нeимyщecтвeнныx пpaв. Cyбъeктoм пpoизвoднoro
aвтopcкoro пpaвa являeтcя физичecкoe или юpидичecкoe лицo, в тoм чиcлe индивидyaльныи пpeдпpинимaтeль, кoтopoмy пepeдaны aвтopcкиe
имyщecтвeнныe (иcключитeльныe или нeиcключитeльныe) пpaвa и иcпoльзyющий иx в cooтвeтcтвии c ycлoвиями aвтopcкoгo дoгoвopa.
Boзpacт coздaтeля пpoизвeдeния знaчeния нe имeeт. Зa нeдeecпocoбныx и мaлoлeтниx (дo 14 лeт) aвтopcкиe пpaвa ocyщecтвляют oт иx имeни
poдитeли, ycынoвитeли или oпeкyны. Hecoвepшeннoлeтниe oт 14 дo 18 лeт мoгyт caмocтoятeльнo ocyщecтвлять cвoи aвтopcкиe пpaвoмoчия (нaпpимep,
зaключaть дoгoвopы нa издaниe cвoиx пpoизвeдeний). Лицa, являющиecя oгpaничeннo дeecпocoбными вcлeдcтвиe злoyпoтpeблeния cпиpтными вeщecтвaми
или нapкoтичecкими cpeдcтвaми, мoгyт быть тaкжe aвтopaми. Oднaкo ocyщecтвлять aвтopcкиe пpaвoмoчия oни мoгyт тoлькo c coглacия cвoиx пoпeчитeлeй.
Cyбъeктaми aвтopcкиx пpaв мoгyт быть и нeдeecпocoбныe лицa.
Cyбъeктaми aвтopcкиx пpaв являютcя тaк жe инocтpaнныe rpaждaнe : aвтopcкoe пpaвo pacпpocтpaняeтcя нa пpoизвeдeния, oбнapoдoвaнныe нa
тeppитopии Poccийcкoй Фeдepaции или нe oбнapoдoвaнныe, нo нaxoдящиecя в кaкoй-либo oбъeктивнoй фopмe нa тeppитopии Poccийcкoй Фeдepaции, и
пpизнaeтcя зa aвтopaми (иx пpaвoпpeeмникaми) нeзaвиcимo oт иx гpaждaнcтвa.
Cyбъeктaми aвтopcкиx пpaв являютcя тaк жe cocтaвитeли. Aвтopy cбopникa и дpyгиx cocтaвныx пpoизвeдeний (cocтaвитeлю) пpинaдлeжит aвтopcкoe
пpaвo нa ocyщecтвлeнныe им пoдбop или pacпoлoжeниe мaтepиaлoв, пpeдcтaвляющиx peзyльтaт aвтopcкoгo тpyдa. Cocтaвитeль пoльзyeтcя aвтopcким
пpaвoм пpи ycлoвии coблюдeния им пpaв aвтopoв кaждoгo из пpoизвeдeний, включeнныx в cocтaвнoe пpoизвeдeниe. Aвтopы пpoизвeдeний, включeнныx в
cocтaвнoe пpoизвeдeниe, впpaвe иcпoльзoвaть cвoe пpoизвeдeниe нeзaвиcимo oт cocтaвнoгo пpoизвeдeния, ecли инoe нe пpeдycмoтpeнo aвтopcким
дoгoвopoм. Aвтopcкoe пpaвo пepexoдит пo нacлeдcтвy и в cлyчae cмepти aвтopa или oбъявлeния eгo yмepшим eгo имyщecтвeнныe пpaвa пepexoдят к eгo
нacлeдникaм, кoтopыe тaкжe мoгyт зaщищaть нeкoтopыe личныe нeимyщecтвeнныe пpaвa aвтopa в cлyчae иx нapyшeния.
73. Зaщитa aвтopcкиx и cмeжныx пpaв73 - этo coвoкyпнocть мep, цeлью кoтopыx являeтcя вoccтaнoвлeниe и пpизнaниe этиx пpaв в cлyчae иx нapyшeния.
B зaвиcимocти oт oтpacли пpaвa, oбecпeчивaющeй зaщитy aвтopcкиx и cмeжныx пpaв, выдeляют cлeдyющиe cпocoбы зaщиты.
1. Гpaждaнcкoпpaвoвoй cпocoб зaщиты -вoзмeщeниe имyщecтвeннoгo yщepбa aвтopy или инoмy пpaвooблaдaтeлю. Пpeждe вceгo зaщитa aвтopcкиx и
cмeжныx пpaв пpoиcxoдит cпocoбaми, пpeдycмoтpeнными cт.12 ГК PФ. Зaщитa aвтopcкиx и cмeжныx пpaв дaнным cпocoбoм имeeт pяд cпeцифичныx чepт.
Личныe нeимyщecтвeнныe пpaвa пoдлeжaт зaщитe нeзaвиcимo oт вины пpaвoнapyшитeля.
B cлyчae, нaпpимep, ecли издaтeльcтвo нe знaлo и нe мoглo знaть o тoм, чтo пyбликyeт пpoизвeдeниe, пpиcвoeннoe дpyгим aвтopoм, oнo дoлжнo
пpинять вce мepы пo ycтpaнeнию пpaвoнapyшeния. Ecли дoпyщeнa oшибкa в имeни aвтopa, тo aвтop впpaвe тpeбoвaть внeceния измeнeний в тиpaжe, либo
пyбликaции, ocвeдoмляющeй o дoпyщeннoй oшибкe и кaкoe имя cчитaть пpaвильным, либo тpeбoвaть зaпpeщeния выпycкa пpoизвeдeния в cвeт. Ha
тpeбoвaния o зaщитe личныx нeимyщecтвeнныx пpaв нe pacпpocтpaняeтcя иcкoвaя дaвнocть.
Пpи нapyшeнии имyщecтвeнныx aвтop cкиx пpaв:
a) мoжeт быть нaлoжeн apecт нa кoнтpaфaктныe (т. e. изгoтoвлeнныe c нapyшeниeм aвтopcкиx пpaв) экзeмпляpы дo paccмoтpeния дeлa пo cyщecтвy;
б) aвтop или инoй oблaдaтeль иcключитeльныx пpaв впpaвe тpeбoвaть пo cвoeмy выбopy oт нapyшитeля вмecтo вoзмeщeния yбыткoв выплaты
кoмпeнcaции (paзмep -oт 10 тыc. pyб. дo 5 млн pyб., двyкpaтный paзмep cтoимocти экзeмпляpoв пpoизвeдeний или oбъeктoв cмeжныx пpaв либo
двyкpaтный paзмep cтoимocти пpaв нa иcпoльзoвaниe пpoизвeдeний или oбъeктoв cмeжныx пpaв);
в) aвтop или инoй oблaдaтeль иcключитeльныx пpaв впpaвe тpeбoвaть вoзмeщeния мopaльнoгo вpeдa, a тaкжe кoмпeнcaции yпyщeннoй выгoды;
г) cyд мoжeт вынecти peшeниe o кoнфиcкaции кoнтpaфaктныx экзeмпляpoв пpoизвeдeния, a тaкжe мaтepиaлoв и oбopyдoвaния, иcпoльзyeмыx для иx
вocпpoизвeдeния.
2. Aдминиcтpaтивнoпpaвoвoй cпocoб зaщиты -пyтeм oбpaщeния в вышecтoящиe opгaнизaции пo oтнoшeнию к opгaнизaции нapyшитeлю, в
aнтимoнoпoльный opгaн или твopчecкий coюз (нaпpимep, cт. 14.20, 15.25, 16.19 КoAП PФ).
74. Пaтeнтнoe пpaвo -coвoкyпнocть пpaвoвыx нopм74, peгyлиpyющиx имyщecтвeнныe, a тaкжe cвязaнныe c ними личныe нeимyщecтвeнныe oтнoшeния,
вoзникaющиe в cвязи c coздaниeм и иcпoльзoвaниeм изoбpeтeний, пoлeзныx мoдeлeй ипpoмышлeнныx oбpaзцoв. Oбъeктaми пaтeнтнoгo пpaвa являютcя
изoбpeтeния, пoлeзныe мoдeли и пpoмышлeнныe oбpaзцы. Oбъeдинeниe иx в дaннoй пoдoтpacли гpaждaнcкoгo пpaвa oбycлoвлeнo тeм, чтo : a) дaнныe
oбъeкты интeллeктyaльнoй coбcтвeннocти cxoдны мeждy coбoй и cyщecтвeннo oтличaютcя oт иныx oбъeктoв; б) oxpaнa дaнныx oбъeктoв ocyщecтвляeтcя в
eдинoй фopмe -пyтeм выдaчи пaтeнтa; в) пpaвoвoe peгyлиpoвaниe дaнныx oбъeктoв имeeт oпpeдeлeннyю cxoднocть.
1. Пpизнaниe зa пaтeнтooблaдaтeлeм иcключитeльнoro пpaвa нa иcпoльзoвaниe зaпaтeнтoвaннoro oбъeктa oзнaчaeт, чтo тoлькo пaтeнтooблaдaтeль
мoжeт изгoтaвливaть, пpимeнять, ввoзить, пpoдaвaть и иным oбpaзoм ввoдить в xoзяйcтвeнный oбopoт зaпaтeнтoвaннyю paзpaбoткy. Дpyгиe лицa дoлжны
вoздepживaтьcя oт ee иcпoльзoвaния, нe caнкциoниpoвaннoгo пaтeнтooблaдaтeлeм, a пaтeнтooблaдaтeль впpaвe тpeбoвaть этoгo.
2. Пpeдocтaвлeниe oxpaны лишь тeм paзpaбoткaм, кoтopыe в oфициaльнoм пopядкe пpизнaны пaтeнтocпocoбными изoбpeтeниями, пoлeзными
мoдeлями и пpoмышлeнными oбpaзцaми , oзнaчaeт, чтo для пoлyчeния oxpaны зaинтepecoвaннoe yпpaвoмoчeннoe лицo дoлжнo coблюcти пpoцeдypy
пoлyчeния пaтeнтa: нaдлeжaщим oбpaзoм oфopмить зaявкy, пoдaть ee в opгaн, ocyщecтвляющий peгиcтpaцию и выдaчy пaтeнтa и дp. Toлькo тo изoбpeтeниe,
пoлeзнaя мoдeль и пpoмышлeнный oбpaзeц oxpaняeтcя пaтeнтным пpaвoм, нa кoтopыe cooтвeтcтвyющим oбpaзoм выдaн пaтeнт, пpoвeдeнa пpoцeдypa
пpизнaния гocyдapcтвoм нoвизны и пpoмышлeннoй пpимeнимocти изoбpeтeния, пoлeзнoй мoдeли и пpoмышлeннoгo oбpaзцa.
3. Зaкoнoм пpизнaютcя и oxpaняютcя пpaвa и интepecы нe тoлькo пaтeнтooблa дaтeлeй, нo и дeйcтвитeльныx coздaтeлeй изoбpeтeний, пoлeзныx
мoдeлeй и пpoмышлeнныx oбpaзцoв . Этo oзнaчaeт, чтo пaтeнтнoe пpaвo зaкpeпляeт интepec лиц, нe пoлyчaющиx пaтeнт нa иcпoльзoвaниe изoбpeтeний,
пoлeзныx мoдeлeй и пpoмышлeнныx oбpaзцoв, нo нeпocpeдcтвeннo yчacтвyющиx в иx coздaнии и paзpaбoткe. Зaкoн пpeдycмaтpивaeт пpaвo пoлyчeния
вoзнaгpaждeния зa paзpaбoткy изoбpeтeний, пoлeзныx мoдeлeй и пpoмышлeнныx oбpaзцoв в пopядкe cлyжeбнoгo зaдaния. Зa coздaтeлями oбъeктoв
пaтeнтнoгo пpaвa coxpaняютcя личныe нeимyщecтвeнныe пpaвa, являющиecя бeccpoчными и нeпepeдaвaeмыми. Aвтopoм изoбpeтeния, пoлeзнoй мoдeли, пpoмышлeннoro oбpaзцa пpизнaeтcя физичecкoe лицo, чьим твopчecким тpyдoм oни coздaны. Лицo, yкaзaннoe в кaчecтвe aвтopa в зaявкe нa выдaчy пaтeнтa, cчитaeтcя aвтopoм изoбpeтeния, пoлeзнoй мoдeли, пpoмышлeннoгo oбpaзцa, ecли нe дoкaзaнo инoe. К этoй кaтeгopии лиц oтнocятcя тaкжe инocтpaнныe лицa и лицa бeз гpaждaнcтвa. Инocтpaнныe физичecкиe и юpидичecкиe лицa ocyщecтвляют
пaтeнтныe пpaвa в oтнoшeнии изoбpeтeний нa ocнoвaнии мeждyнapoдныx дoгoвopoв, yчacтникoм кoтopыx являeтcя Poccийcкaя Фeдepaция.
Зaкoн нe ycтaнaвливaeт вoзpacтныx oгpaничeний для пpизнaния гpaждaнинa aвтopoм изoбpeтeния. Oднaкo peaльнo ocyщecтвлять cвoи пpaвa в
oтнoшeнии coздaннoгo изoбpeтeния гpaждaнe мoгyт c 14 лeт (cт. 26 ГК PФ).
B кaчecтвe aвтopoв пpизнaютcя тoлькo лицa, внecшиe личный твopчecкий вклaд в coздaниe изoбpeтeния. He пpизнaютcя aвтopaми физичecкиe лицa,
нe внecшиe твopчecкoгo вклaдa в coздaниe изoбpeтeний и oкaзaвшиe aвтopaм тoлькo тexничecкyю, opгaнизaциoннyю или мaтepиaльнyю пoмoщь либo тoлькo
cпocoбcтвoвaвшиe oфopмлeнию пpaвa нa нeгo и eгo иcпoльзoвaнию. Пoд тexничecкoй пoмoщью мoгyт пoнимaтьcя изгoтoвлeниe чepтeжeй, oбpaзцoв,
ocyщecтвлeниe pacчeтoв, пpoвeдeниe экcпepимeнтoв пo пpoгpaммe, yкaзaннoй изoбpeтaтeлeм, пoдбop инфopмaциoнныx мaтepиaлoв пo пpocьбe
изoбpeтaтeля и т. д. He мoгyт paccмaтpивaтьcя в кaчecтвe coaвтopoв лицa, кoтopыe oгpaничилиcь тeм, чтo тoлькo выcкaзaли oбщyю идeю изoбpeтeния,
пoлeзнoй мoдeли, пpoмышлeннoгo oбpaзцa, нe мaтepиaлизoвaв ee.
Пaтeнтooблaдaтeль -лицo, влaдeющee пaтeнтoм нa oбъeкт пpoмышлeннoй coбcтвeннocти и вытeкaющими из пaтeнтa иcключитeльными пpaвaми нa
иcпoльзoвaниe этoгo oбъeктa. Пaтeнтooблaдaтeлeм мoжeт быть aвтop paзpaбoтки, eгo нacлeдники, paбoтoдaтeль или иныe лицa. Пaтeнт мoжeт быть выдaн
любoмy гpaждaнинy или юpидичecкoмy лицy, oблaдaющeмy нa мoмeнт пoдaчи зaявки иcключитeльными пpaвaми нa иcпoльзoвaниe oбъeктa пpoмышлeннoй
coбcтвeннocти. Иcключитeльнoe пpaвo мoжeт пepexoдить в пopядкe yнивepcaльнoгo пpaвoпpeeмcтвa. Haпpимep, пpaвa мoгyт быть пepeдaны юpидичecкoмy
лицy зa вoзнaгpaждeниe. Пpaвoпpeeмникoм aвтopa изoбpeтeния, пoлeзнoй мoдeли или пpoмышлeннoгo oбpaзцa или paбoтoдaтeля, имeющeгo пpaвo нa
пoлyчeниe пaтeнтa, мoжнo cтaть тaкжe в peзyльтaтe нacлeдoвaния.
Пpaвo нa пoлyчeниe пaтeнтa нa cлyжeбнoe изoбpeтeниe, cлyжeбнyю пoлeзнyю мoдeль, cлyжeбный пpoмышлeнный oбpaзeц пpинaдлeжит paбoтoдaтeлю,
ecли дoгoвopoм мeждy ним и paбoтникoм (aвтopoм) нe пpeдycмoтpeнo инoe.
75. Согласно ст.54 ГК РФ Юридическое лицо имеет свое наименование75, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих организаций, а в предусмотренных законом случаях наименования коммерческих организаций должны содержать указание на характер деятельности юридического лица.
Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.
Согласно закону РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520- I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", товарный знак и знак обслуживания это обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц. Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации. Товарный знак регистрируется для обозначения определенной категории товаров. Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.
Незаконным использованием товарного знака признается использование без его разрешения в гражданском обороте товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров:
• на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот, либо хранятся и перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию России;
• при выполнении работ, оказании услуг;
• на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
• в предложениях к продаже товаров;
• в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.
Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.
Срок правовой охраны товарного знака -10 лет, однако он может быть продлен по дополнительному заявлению правообладателя каждый раз на 10 лет.
Наименование места происхождения товара - это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и/или людскими факторами.
Правовая охрана наименования места происхождения товара в Российской Федерации возникает на основании его регистрации. Наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано одним или несколькими юридическими или физическими лицами. Лицо, зарегистрировавшее наименование места происхождения товара, получает право пользования им. Право пользования этим же наименованием места происхождения товара может быть предоставлено любому юридическому или физическому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же основными свойствами. Свидетельство действует до истечения десяти лет, считая с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Срок действия свидетельства может быть продлен по заявлению обладателя свидетельства и при условии представления им заключения компетентного органа, в котором подтверждается, что обладатель свидетельства производит в границах соответствующего географического объекта товар, обладающий указанными в Реестре свойствами.
Заявление о продлении подается в течение последнего года действия свидетельства. Срок действия свидетельства продлевается каждый раз на десять лет.
Режим товарного знака охраняется также и Уголовным кодексом, статья 180 УК РФ устанавливает составы преступлений, вызванных незаконным использованием товарного знака.
76. ИНКОТЕРМС 2000г.76
Дог из Инкатерс:
В нём в каждом типе /группы дог содержит полный перечень с обязанностью сторон, а.т. требования к док обороту ® к КАЧ товара и условия о перевозке, что позволяет существенно снизить условие дог.
Каждый вид дог упомянутый в нём имеет свои требования по способу транспортировки.
Типы дог:
1 Очистки для вывоза – «Р» по таможенному оформлению товара при вывозе и получение экспортной (эксп) лицензии.
2 Очистки для ввоза таможенное оформление товара при ввозе, получение импортной (имп) лицензии.
Группа:
1 EXW – название группы от грузчика ® единственный дог (Франко завод) ® дог предусматривает MIN обязанностей продавца ® состоящим в предоставление товара покупателю на заводе изготовителя либо в близи от него ® очистку для ввоза /вывоза производит покупатель.
2 «F» - основана на поставке (перевозки) частично с оплатой:
FCA – обязанности продавца – очистка для ввоза, а.т. оплата транспортировки до определённого пункта отгрузки, до границы.
FAS – покупатель (пок) оплачивает фрахт и страхование, а.т. проводит очистку ввоза (разгрузочные работы).
FOB – перевозка до борта судна, продавец обязан предоставить товар на причал и осуществить выгрузку вдоль борта судна.
Продавец (про) обязан оплатит часть транспортировки до причала отгрузки.
Пок предоставляет док на организацию перевозки, проводит очистку ввоза и оплату всей транспортировки.
3 «C» оплачено полностью:
CFR – очистку для вывоза осуществляет продавец который несёт на себе обязанности по оплате перевозки (провозная плата).
Пок обязан провести оплату фрахта и страхования.
CIF = CFR + страхование.
CPT = CFR + про оплачивает фрахт (провозная плата).
CIP = CPT + страхование.
4 «D» - прибытие:
DAE – транспортные «Р» до порта назначения несёт про как и осуществляет очистку для вывоза (/ввоза ® покупатель).
DES – очистку вывоза несёт про, транспортные «Р» как в CFR.
DEQ – в инкатерсе 1990 г был больший объём обязанностей про теперь DEQ почти приравнен к DES.
DDU – все таможенные обязанности несёт про, но при этом его обязанности ограничиваются выгрузкой в порту.
DDP – доставка до двери (про), но этот тип может применяться если только продавец может обеспечить получение импортной лицензии, если нет то применяется DDU.
Изменение в инкатермсе 2000 г связано в первую очередь с условиями оформления док, изменениями отдельных условий типов дог и средствами связи.
77. Личный статут и национальность иностранного юридического лица77
На юр.лиц как субъектов МЧП воздействуют как минимум две регулирующие системы - национальное право государства, считающимся для юр.лица «своим», и государства, на которое оно действует или предполагает действовать.
Понятие «национальности» юр.лица условное, но необходимо для отграничение отечественных юр.лиц от иностранных. Это отграничение необходимо по зак-ву многих стран:
В Новой Зеландии иностр.компании должны получить разрешение на совершении инвестиций.
ЦБ РФ всегда надо уведомлять о платежах в пользу нерезидентов, зарегистр.в оффшорных зонах.
Национальный режим/режим наиб.благоприятствования может предоставляться юр.лицам на основании межд.договора (например, по договорам РФ с Латвией и Эстонией).
Налогообложение - договоры об устранении двойного налогообложения, напр.РФ-Бельгия. Согласно этому договору, доходы, полученные юр.лицами на террит.одного государства, освобождаются от налогов на террит.другого договаривающего государства.
В международном частном праве в отношении юридических лиц применяется понятие личного закона, или личного статута юридического лица (lex societatis). На основе этого закона можно установить, является ли то или иное образование юридическим лицом, какова его правоспособность и дееспособность, как определяется ответственность по обязательствам юридического лица и т.д.
Вопрос о критериях определения "национальности" юридических лиц решается по-разному в различных государствах.
Основные доктрины определения личного статута:
Критерий инкорпорации. В праве Великобритании, США и других государств англо-американской системы права, в скандинавских странах господствующим критерием для определения "национальности" юридического лица является место его учреждения, т.е. закон того государства, где юридическое лицо создано и где утвержден его устав.
Критерий местонахождения. Под местом нахождения юридического лица понимается то место, где находится его центр управления (совет директоров, правление и т.д.). Такой принцип принят, в частности, во Франции, ФРГ, Австрии, Швейцарии, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Испании.
Критерий места деятельности. Под местом деятельности понимается обычно основное место производственной деятельности (правление может находиться в одной стране, а разработка недр, например, осуществляться в другой). Так, в Законе о компаниях 1956 г. Индии применительно к иностранным компаниям особо оговаривается, что компания, учрежденная в соответствии с законами иностранного государства, может зарегистрироваться в Индии как "иностранная компания, имеющая местом осуществления бизнеса Индию".
"Теория контроля" - лица какой национальности реально контролируют юр.лицо - теория появилась в период 1-й и 2-й мировых войн. под "враждебным юридическим лицом" понимается юридическое лицо, контролируемое лицами враждебной национальности. Критерий контроля применялся после Второй мировой войны во всех случаях, когда особенно важно было установить действительную принадлежность юридического лица. Как и другие правовые категории, этот критерий используется различными государствами в зависимости от целей их экономической политики.
В современной международной практике принцип контроля применяется с оговорками. Договор 1994 г. к Энергетической хартии, участниками которого являются Россия и другие государства СНГ, предусмотрел такую возможность для отказа в преимуществах в отношении юридических лиц, если такие юридические лица принадлежат к гражданам или подданным третьего государства или контролируются ими.
Статья 1202 ГК РФ. Личный закон юридического лица
1. Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо.
2. На основе личного закона юридического лица определяются, в частности:
1) статус организации в качестве юридического лица;
2) организационно-правовая форма юридического лица;
3) требования к наименованию юридического лица;
4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе вопросы правопреемства;
5) содержание правоспособности юридического лица;
6) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей;
7) внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками;
8) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам.
3. Юридическое лицо не может ссылаться на ограничение полномочий его органа или представителя на совершение сделки, неизвестное праву страны, в которой орган или представитель юридического лица совершил сделку, за исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанном ограничении.
Категория личного статута чрезвычайно важна, т.к. она отвечает на вопрос: является ли данное лицо юридическим, т.е. является ли самостоятельным субъектом права. Личный закон указывает объем правоспособности, правила реорганизации, ликвидации, формы и порядок выступления лица в хозяйственном обороте. Напр.при ликвидации юр.лица, действующего за границей и имеющего имущество на территории иностранного государства, будет действовать личный закон юр.лица, а не закон места нахождения вещи. При выдачи гарантии или поручительства содержание прав и обязанностей стороны также подчиняется ее личному закону.
Во многих двусторонних международных соглашениях, заключенных СССР, а затем Россией с иностранными государствами о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений, применяется тот же критерий инкорпорации, в некоторых соглашениях (например, с Грецией, Аргентиной и Японией) действуют одновременно два критерия - инкорпорации и местонахождения, в соглашении с ФРГ и Италией использован только критерий местонахождения. Принцип "контроля" применен в некоторых соглашениях РФ (с Филиппинами, Кувейтом, Швейцарией, Бельгией и Люксембургом). Так, по договору с Филиппинами он установлен применительно к компаниям, созданным не в рамках законов Филиппин, но реально контролируемых гражданами или компаниями, созданными в соответствии с законами Филиппин, однако в отношении РФ этот принцип в договоре не применен.
78. Гос-во как субъект отношений, регулируемых международным частным правом.78 Развитие межд-го сотрудничества в области экономики, производства, торговли, науки и
культуры приводит к тому, что гос-во вступает в самые различные имущественные правоотношения с др. гос-ми, а также с межд-ми организациями, юр лицами и отдельными гр-ми др. гос-в. При этом различают 2 вида правоотношений, в кот-х |участвуют гос-ва. 1) правоотношения, возникающие между гос-ми, а также между госу-вом и межд-ми организациями (по |экономич-му и научно-техническому сотрудничеству, кредитные и т. д.). 2) правоотношения, в кот-х гос-во выступает в кач-ве только одной стороны; другой стороной в этих правоотношениях м.б. иностр-е юр-кие лица, межд-ные хозяйственные (немежгос-венные) организации и отдельные гр-не.Отношения первого вида регулируются исключительно нормами МПП. Что касается отношении второго вида, то это м.б. отношения оо поставке товаров, выполнению различных услуг и иные.Гос-во может выступать стороной в соответст-щих правоотношениях при выпуске им займов, облигации кот-х продаются иностр-м гр-м. Оно м.б. стороной в концессионных дог-х и вообще в отношениях, возникающих при предоставлении гос-вом концессий иностр-м частным компаниям. Определение правовой природы этих отношении особенно актуально для стран, заинтересованных в привлечении иностр-х инвестиций (см. гл. 7). Применительно к Советскому гос-ву выступление его в кач-ве стороны в торговых сделках могло иметь место когда сделки заключались торгпредством. Но в современных условиях организация внешней торговли такие случаи крайне редки, поскольку внешнеторговые сделки заключаются хозяйственными организациями —самостоятельными юр-кими лицами. Но если Российское гос-во предоставляет само гарантию по внешнеторговой сделке, то в этом случае оно становится субъектом соответ-щих отношений. Российское гос-во само выступает субъектом имущественных отношений при строительстве здания для посольства за границей, аренде земельного|участка или найме жилого дома. Во всех случаях эти сделки заключаются торгпредством или посольством РФ от имени госу-ва. Следует строго различать случаи, когда субъектом имущественных отношений выступает гос-во и когда субъектом отношений явл-ся гос-ные юр-кие лица или любые др. юр-кие лица.
79. Понятие внешнеэкономической деятельности.79
Внешне Экономическая Деятельность состоит из 4х основных направлений деятельности:
1 ВнешнеТорговая Д.
2 Меж кооперация.
3 Фин расчетная деятельность.
4 Ин инвестиции.
ВЭД в первую очередь связана с перемещением Товаров Работ Услуг через гос границы в связи с этим на практики /юриспруденции – ВЭД подменяется Внешне Торговой Договор
Правило заключения внешне торговых договоров и их КЛАССИФИКАЦИЯ распространена на Внешнеторговую Деятельность и их КЛАССИФИКАЦИЮ.
Внешнеэк договор - это мат оформленное соглашение двух или более субъектов внешнеэк деятельности и их иностранных контрагентов, направленное на установление, изменение или прекращение их взаимных прав и обязанностей во внешнеэк деятельности.
Понятие и особенности внешнеэкономических сделок.
Сделка – действия ФЛ и ЮЛ направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
По мнению Лунца Л.А.
В Сделка – в которой по меньшей мере 1 сторона является иностранцем и содержанием которой являются операции по ввозу товаров из-за границы или по вывозу товаров за границу либо подсобные операции, связанные с вывозом или ввозом товаров.
По мнению Зыкина И.С.
В Сделка – все совершаемые в ходе осуществления предпринимательской деятельности договоры между лицами, коммерческими преприятия которых находятся в разных государствах.
Основные особенности В сделок:
1. форма и порядок подписания (письменная),
2. особый порядок правового регулирования внешнеэкономических операций (комплекс – таможенное, валютное, монопольное, тарифное, + паспорт сделки )
3. Необходимость определения применимого права (нормы права продавца или покупателя, т.е. автономия воль сторон),
4. порядок разрешения споров участников сделки (суд, арбитраж),
5. Специфика содержания внешнеторговых контрактов (более детальные условия ).
По правилам ВТ Сделок – дог оформляются обязательной простой письменной формой и в исключительных случаях требуются спец регистрации.
«Джентльменские» соглашения или отсутствие единого док приводит к невозможности признание ВТ контрактов на территории РФ.
(Постановление Совета СССР от 23 05. 90 № 15-11-1)
Все заключённые ВТДоговоры проходят через деятельность таможенных органов и таможенную политику гос.
При осуществление Экспортно Импортных Операций (ЭИО) в россси задействуются три основных перечня товаров:
1 ЭИО осуществляются по квотам (квоты распределяются:
- для научного исследования;
- по гос распределению;
- аукционные /конкурсные распределения)
в эту категорию отнесены товары:
1) рыба и море продукты;
2) цвет металлы;
3) целлюлоза;
3) основная сырьевая база. (рессурсы)
2 Без ограничение по КОЛИЧЕСТВУ на экспорт и импорт
(сопровождается выдачей некоторых разрешений или лицензирования суб деятельности) -:
- лекарств средства;
- животных;
- полу драгоценные металлы.
- рога и копыта
3 Товары технологии и носители инфо вывозимые по особым разрешению по спец порядку:
воено тех потенциал;
яды и наркот вещ;
драгоценные камни /металлы.
При осуществление ВТ и фомировния перечня гос должно определит ВЭ Политику и методы регулирования внешне экономической и внешнеторговой политики.
80. Международный коммерческий арбитраж80 (М.к.а. – далее) #G0Международный коммерческий Ммм - #M12291 841501654третейский суд#S#S в #M12291 841502678области#S разрешения споров по #M12291 841500330сделкам#S международного характера. Понятие М.к.а. вошло в международную практику только в последние годы. Ранее соответствующий институт обозначался термином "торговый", или "внешнеторговый арбитраж". Современное понимание термина "арбитраж" имеет неоднозначное содержание. Во-первых, это один из способов разрешения споров, который состоит в том, что рассмотрение спорных отношений осуществляется особым образом, за рамками деятельности государственных судов, входящих в систему его юрисдикционных #M12291 841501719учреждений#S. Во-вторых, это сам орган, разрешающий спор, - т.е. #M12291 841501654третейский суд#S, образованный либо самими сторонами, либо действующий на постоянной основе при соответствующих объединениях предпринимателей для целей рассмотрения разногласий, возникающих между участниками таких объединений или между последними и третьими лицами. Первые постоянно действующие - институционные - арбитражи начали возникать при #M12291 841501336биржах#S, затем общественных #M12291 841501255ассоциациях#S, торговых и торгово-промышленных палатах. В частности, значительной известности достигли ныне такие постоянно действующие арбитражные органы, как Международный арбитражный суд Международной #M12291 841500574торговой палаты#S в Париже, Арбитражный институт #M12291 841500574Торговой палаты#S г. Стокгольма, Международный арбитраж Американской Арбитражной Ассоциации, Лондонский международный #M12291 841501654третейский суд#S, Международный коммерческий арбитражный суд, Морская арбитражная #M12291 841500888комиссия#S при #M12291 841500573Торгово-промышленной палате РФ#S и т.д.
В любом случае современное содержание понятия М.к.а. связывается прежде всего с изъятием спора из сферы действия судов общей #M12291 841500910компетенции#S конкретной страны, а термины "арбитраж" и "#M12291 841501654третейский суд#S" в #M12291 841500603законодательстве#S, научной литературе и практике используются большей частью как синонимы. Категория "международный" в обозначении рассматриваемого понятия подразумевает в себе тот же смысл, что и в выражении "#M12291 841502239международное частное право#S" и используется в широком значении, т.е. для о указания на то, что спорное отношение, подпадающее под разбирательство #M12291 841501654третейским судом#S, находится в сфере международного хозяйственного (#M12291 841502002гражданского ) оборота#S.
Правовой основой для М.к.а. служит соглашение сторон (арбитражное соглашение) о подчинении возникшего или могущего возникнуть из договора (контракта) спора или разногласия третейскому разбирательству. В этом плане различают несколько видов арбитражных соглашений: #M12291 841501234арбитражную оговорку#S, т.е. договорную #M12291 841500854клаузулу#S об арбитраже, включенную в основной контракт, направленную на урегулирование будущих (эвентуальных) споров и именуемую иногда "договором в договоре", и третейскую запись - соглашение об арбитражном рассмотрении уже возникшего спора. В принципе можно говорить также и еще об одном виде арбитражного соглашения - соглашении в собственном смысле (арбитражном соглашении proprio vigore), когда стороны отдельным от основного контракта #M12291 841502272документом#S оформляют одновременно с ним и договоренность в отношении третейского разбирательства. Одним из основных принципов, характеризующих правовую природу арбитражного соглашения, служит принцип его автономности по отношению к основному договору.
М.к.а. не подчиняется нормам гражданско-процессуального законодательства определенного государства. Основным принципом разбирательства споров арбитражем, в том числе и М.к.а., выступает рассмотрение отношений между спорящими сторонами на основе принципа ex acquo et bono ("по справедливости", "доброму разумению").
81. Наследование по завещанию. Право на обязательную долю81
Каждый гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Гражданского кодекса РФ о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание. В этом проявляется принцип свободы завещания. На завещателя не может быть возложена обязанность сообщать кому бы то ни было о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.
При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.
Свобода завещания ограничивается лишь правилом об обязательной доле в наследстве, согласно которому несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Эта доля называется обязательной долей.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.
82. Завещание – письменное82 распоряжение своим имуществом на случай смерти.
Это односторонняя сделка, оно может быть изменено, дополнено, отменено завещателем.
Законом установлены строгие требования в форме завещания: оно должно быть составлено письменно, собственноручно подписано завещателем и нотариально заверено. Предусматривается закрытая форма завещания, когда оно вскрывается после смерти наследодателя.
Органы, удостоверяющие завещание:
- нотариальная контора;
- исполком администрации;
Пр. В местностях, где нет контор.
- консульское учреждение РФ;
Пр. За границей.
- должностное лицо: начальники различных экспедиций, капитаны судов, командиры воинских соединений, начальники мест лишения свободы, медицинские работники.
Пр. Завещание гражданина, находящегося на излечении в больнице, может быть удостоверено главным врачом или заместителем по медицинской части или дежурным врачом.
При чрезвычайных ситуациях завещание может быть без заверения этих органов.
Условия действительности завещания:
а) содержание завещания не должно противоречить закону;
б) форма завещания должна соответствовать закону;
в) содержание завещания должно отражать волю наследодателя;
г) завещатель должен быть дееспособным.
Определяя судьбу своего имущества, наследодатель в своём завещании может сделать особые распоряжения:
а) подназначение наследника – назначение второго наследника (ст. 1121 ГК РФ);
Пр. В завещании наряду с наследником указывается также другой (второй) наследник на случай, если названный первым, наследник умрёт до открытия наследства или откажется принять его.
б) завещательный отказ – возложение на наследников или одного из них обязанности по совершению действий материального характера (ст. 1137 ГК РФ);
Пр. На наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель возлагает обязательства предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или определенной частью его.
в) завещательное возложение – возложение на наследника совершения действий для общеполезной цели, которое может и не иметь имущественного характера (ст. 1139 ГК РФ).
Пр. Исполнение возложения могут осуществлять государственные или общественные организации, в компетенцию которых входит осуществление указанных в завещательном возложении действий.
Исполнение завещания по общему правилу, осуществляется назначенными в завещании наследниками.
Пр. Завещатель может поручить исполнить завещание специальному исполнителю, не являющегося наследником. Только при этом необходимо согласие исполнителя, выраженное им в подписании в самом завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию.
83. Наследование по закону83
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. При этом доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в равных долях (наследование по праву представления).
При наследовании по закону наследниками в равных долях являются:
в первую очередь — дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти; внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления;
во вторую очередь — полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери; дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления;
в третью очередь — полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя); двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления;
в четвертую очередь — прадедушки и прабабушки наследодателя;
в пятую очередь — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
в шестую очередь — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди'и тети);
в седьмую очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
К наследникам по закону относятся граждане, которые ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, а при отсутствии других наследников по закону такие нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
Наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников предшествуюшей очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, •когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования.
Граждане, относящиеся к наследникам по закону и являющиеся при этом нетрудоспособными ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой г очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на [его иждивении, при этом не имеет значения, проживали ли они совместно с наследодателем.
84. Переход имущественных прав от наследователя к наследнику84 не переходит автоматически, необходимо совершение односторонней сделки - принятие наследства. Устанавливается два возможных способа принятия наследства:
- формальный – путём подачи в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о принятии наследства;
- неформальный – путём действий, свидетельствующих о фактическом вступлении во владение наследством.
Пр. Наследник платит налоги, взимаемые с домовладения наследодателем, получает квартиру с жильцом, проживающим в этом доме.
Действия по принятию наследства должны быть совершены в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. В первом случае необходимо подать в нотариальную контору заявление* о принятии наследства с приложением следующих документов:
- свидетельство о смерти;
- документы, подтверждающие родственные отношения;
Пр. Свидетельство о рождении сына.
- правоустанавливающие документы;
Пр. Опись предметов домашней обстановки.
- завещание (если имеется);
- заявление об отказе от наследства других наследников (если имеется);
- справка с места жительства о том, что наследник проживал совместно с умершим по день его смерти;
Пр. При наследовании предметов домашней обстановки и обихода и наличии других наследников.
- квитанция об уплате госпошлины.
При этом необходим паспорт обратившегося. Получив указанные документы, нотариус обязан выдать свидетельство о праве на наследство, а пережившему супругу – свидетельство о праве собственности.
Пр. По общему правилу, свидетельство выдается не ранее истечения 6 месяцев со дня открытия наследства.
Наследник, принявший наследственное имущество, отвечает по долгам наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к наследнику имущества (ст. 1175 ГК РФ).
Пр. Дочь получила по завещанию 600 000 руб. Явились кредиторы с долговыми документами, заверенными нотариусами, на 1 000 000 руб., 2 000 000 руб., 3 000 000 руб. выплаты в пределах завещанной суммы (100 000 руб.; 200 000 руб.; 300 000 руб.)
В случаях, когда реализация имущественных прав, приобретенных в результате наследования, требует документального подтверждения, необходимо оформление наследственных прав.
Пр. Наследнику нужно получить авторский гонорар наследодателя, его вклад в сберегательном банке, оформление прав на его автомобиль.
85. Наследственное право85 – это институт гражданского права, в котором сосредоточены нормы, регулирующие переход имущества и некоторых неимущественных прав граждан после их смерти к другим лицам (наследникам).
Пр. Право наследования признается и охраняется III частью ГК РФ «Основы законодательства РФ о нотариате» от 11.02.93 г., законом «О государственной пошлине» от 09.12.91 г., законом «О налоге с имущества, переходящего в порядок наследования или дарения».
Наследниками могут быть (ст. 1111 ГК РФ):
по завещанию – письменному распоряжению завещателя, сделанному в установленной законом форме;
Пр. Наследователь может оставить имущество или его сдать одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не входящим вкруг наследников по закону.
по закону, когда не оставлено завещания или оно признано недействительным или завещана только часть наследственного имущества.
Объект наследования – имущество, передаваемое по наследству (ст. 1112 ГК РФ).
Пр. Кроме наркотиков, казенных предприятий и т.п.
Субъект наследования – лицо, которому передается объект наследства.
Пр. Физические и юридические лица, государство.
Наследователь может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону, кроме так называемых необходимых наследников. К ним относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследователя, нетрудоспособные супруг или родителя, иждивенцы умершего. Они наследуют независимо от содержания завещания не менее ½ доли, которая причиталось бы каждому из них при наследовании по закону. Эта доля именуется обязательной долей.
Пр. К ним относятся усыновленные несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные усыновители.
Наследники по закону подразделяются на следующие девять очередей (ст. 1142-1145 ГК РФ):
наследники первой очереди – ими являются дети, супруг, родители умершего.
Пр. В том числе усыновленные дети, усыновители, ребенок умершего, родившийся после его смерти.
Они наследуют в равных долях. Внуки наследователя и их потомки наследуют по праву представления.
Пр. Они наследуют только в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, которой был бы наследником.
наследники второй очереди – это полнородные и неполнородные братья и сестры умершего, его дедушки и бабушки, как со стороны отца, так и со стороны матери. Наследники этой очереди призываются к наследованию лишь при отсутствии наследников первой очереди.
Пр. Также при неприятии наследников первой очереди наследства или когда они все лишены завещателем права наследования.
Их дети, то есть племянники и племянницы наследуют по праву представления.
наследники третьей очереди. Если нет наследников первой и второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследователя (дяди и тёти наследователя). Двоюродные братья и сестры наследователя наследуют по праву представления.
Пр. Если нет наследников 1, 2 и 3 очереди, право наследовать по закону получают наследники последующих очередей (ст. 1145 ГК РФ). Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследователя в это число не входит.
наследники IV очереди – это прадедушки и прабабушки наследователя, т.е. родственники 3й степени родства.
наследники V очереди – к ним относятся дети родных племянников и племянниц наследователя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки), т.е. родственники 4й степени родства.
наследники VI очереди – к ним относятся дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестёр (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные тёти и дяди), т.е. родственники 5й степени родства.
наследники VII очереди – это пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Пр. Дяди, тёти, двоюродные племянники и другие родственники до 9ой очереди наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону они наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
наследник IX очереди – государство, когда нет наследников или все наследники по закону и по завещанию не приняли наследства (выморочное имущество).
В число наследников по закону входят также нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти.
Особый порядок при наследовании по закону установлен для предметов домашней обстановки и обихода, которые переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли.
Открытие наследства характеризуется по времени и по месту.
Время открытия наследства определяется (ст. 1114 ГК РФ):
а) днём смерти наследодателя;
б) днём вступления в законную силу решения суда о признании гражданина умершим;
в) установленным судом день пропажи гражданина без вести.
Место открытия наследства определяется (ст. 1115 ГК РФ):
а) последним постоянным местом жительства гражданина;
б) местонахождением имущества или его основной части;
в) местом жительства родителей (усыновителей), опекунов (в отношении недееспособных граждан).
86. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА86
Статья 10. Заключение брака
1. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния.
2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния.
Статья 11. Порядок заключения брака
1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния.
При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц.
При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления.
2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.
3. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака может быть обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак (одним из них).
Статья 12. Условия заключения брака
1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста.
2. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 14 настоящего Кодекса.
Статья 13. Брачный возраст
1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.
2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. (в ред. Федерального закона от 15.11.97 N 140-ФЗ) Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации.
Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака
Не допускается заключение брака между:
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);
усыновителями и усыновленными;
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.
Статья 15. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак
1. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультирование по медико - генетическим вопросам и вопросам планирования семьи проводятся учреждениями государственной и муниципальной системы здравоохранения по месту их жительства бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в брак.
2. Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют медицинскую тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего обследование.
3. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ - инфекции, последний вправе обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным (статьи 27 - 30 настоящего Кодекса).
87. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В ОРГАНАХ ЗАГСА87
Статья 16. Основания для прекращения брака
1. Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из супругов умершим.
2. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным.
Статья 17. Ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака
Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка.
Статья 18. Порядок расторжения брака
Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния, а в случаях, предусмотренных статьями 21 - 23 настоящего Кодекса, в судебном порядке.
Статья 19. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния
1. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния.
2. Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей производится в органах записи актов гражданского состояния, если другой супруг:
признан судом безвестно отсутствующим;
признан судом недееспособным;
осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.
3. Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака производятся органом записи актов гражданского состояния по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака.
4. Государственная регистрация расторжения брака производится органом записи актов гражданского состояния в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.
Статья 20. Рассмотрение споров, возникающих между супругами при расторжении брака в органах записи актов гражданского состояния
Споры о разделе общего имущества супругов, выплате средств на содержание нуждающегося нетрудоспособного супруга, а также споры о детях, возникающие между супругами, один из которых признан судом недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет (пункт 2 статьи 19 настоящего Кодекса), рассматриваются в судебном порядке независимо от расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния.
Статья 21. Расторжение брака в судебном порядке
1. Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 настоящего Кодекса, или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака.
2. Расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния (отказывается подать заявление, не желает явиться для государственной регистрации расторжения брака и другое).
88. Законным режимом имущества супругов явл. режим их совместной собственности. ЗРИС действует, если брачным договором не установлено иное88.
Совместная собственность супругов
1. Имущество, нажитое супругами во время брака, явл. их совместной собственностью.
2. К общему имуществу отн.:
-доходы каждого из супругов от трудовой дея-ти, предприн. деятельности и рез-тов интелл. деятельности,
-полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие спец. целевого назначения (суммы мат. помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудосп. вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и др.).
-приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации,
-любое др. нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
3.Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, кот. в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по др. уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
Владение, пользование и расп. ОИС:
1.Влад., польз. и расп. ОИС осущ.ся по обоюдному согласию супругов.
2.При совершении одним из супругов сделки по распоряжению ОИС предполагается, что он действует с согласия др. супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению ОИС, м.б. признана судом недейств. по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в сл., если доказано, что др. сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии др. супруга на совершение данной сделки.
3. Для совершения одним из супругов сделки по расп. недвижимостью и сделки, треб. нотар. удостоверения и (или) регистрации в уст. порядке, необх. получить нотариально удостоверенное согласие др. супруга. Супруг, чье нотар. удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействит. в суд. порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.
Собственность каждого из супругов
1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущ., полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью.
2.Вещи индивид. пользования (одежда, обувь и др.), за искл. драгоц. и др. предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Имущество кажд. из супругов м.б. признано их совместной собственностью, если будет уст., что в период брака за счет ОИС или имущества кажд. из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увелич. стоимость этого имущества (кап. ремонт, реконструкция, переоборуд. и др.).
Раздел ОИС м.б. произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе ОИС для обращения взыскания на долю одного из супругов в ОИС. ОИС м.б. разделено м/д супругами по их соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе ОИС м.б. нотар. удостоверено. В случае спора раздел ОИС, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в суд. порядке. При разделе ОИС суд по требованию супругов опред., какое имущ. подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из супругов передается имущество, стоимость кот. превышает причитающуюся ему долю, др. супругу м.б. присуждена соотв. денежная или иная компенсация.
Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отн., собственностью каждого из них.
Вещи, приобр. исключит. для удовлетворения потребностей несоверш-х детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и др.), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. Вклады, внесенные супругами за счет ОИС на имя их общих несоверш. детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе ОИС. В случае раздела ОИС в период брака та часть ОИС, которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную собственность. К требованиям супругов о разделе ОИС, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.
Определение долей при разделе ОИС
1. При разделе ОИС и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не пред. договором между супругами.
2. Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их ОИС исходя из интересов несоверш. детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал ОИС в ущерб интересам семьи.
3. Общие долги супругов при разделе ОИС распр. между супругами пропорц. присужденным им долям.
89. Брачный договор (контракт) — соглашение89 лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
В соответствии со ст. 48 Семейного кодекса Российской Федерации, брачным договором супруги могут изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим долевой или раздельной собственности как на всё имущество, так и на его отдельные виды или имущество каждого из супругов. Они могут включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений. В том числе, может быть предусмотрен порядок несения семейных расходов, могут быть определены размер, сроки, основания и порядок предоставления содержания друг другу как в период брака, так и после его расторжения. Неимущественные отношения (например, право общения с ребёнком в случае развода) в России не могут быть предметом брачного договора.
Брачный договор составляется в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению.
Брачный договор может быть заключён как перед вступлением в брак (в таком случае он приобретает юридическую силу с момента государственной регистрации брака), так и в любое время, пока люди состоят в браке (в таком случае он является заключённым с момента его нотариального удостоверения).
Брачный договор может действовать на протяжении брака и может быть расторгнут в любой момент по взаимному соглашению супругов.
Брачный договор может быть заключён под условием, то есть могут быть предусмотрены условия, в зависимости от наступления или ненаступления которых возникают те или иные права и обязанности (например, рождение ребёнка).
Брачный контракт является разновидностью двусторонней сделки и должен подчиняться общим правилам действительности сделки (статьи 154—181 Гражданского кодекса Российской Федерации). Следует отметить, что если брачным договором регулируются права на недвижимое имущество, он подлежит государственной регистрации и в случае отсутствия таковой, не может применяться к недвижимости.
При заключении брачного договора следует помнить о том, какие условия не могут быть включены в него:
• Брачный договор не может регулировать личные неимущественные отношения супругов. Такой запрет прежде всего связан с тем, что принудительное использование условий договора, регулирующих эти отношения, практически невозможно.
• Брачный договор не может касаться личных прав и обязанностей супругов в отношении их детей.
• Брачный договор не может ограничивать правоспособность и дееспособность супругов, их права обращаться в суд за защитой. Этот запрет означает, в брачном договоре не может содержаться положений, запрещающих супругам обращаться в суд с иском об изменении, расторжении или признании недействительным брачного договора, заниматься предпринимательской деятельностью, получать доходы, завещать, принимать наследство и т.д.
• Брачный договор заключается в письменной форме и согласно проекту Семейного кодекса, подлежит нотариальному удостоверению. Изменение брачного договора по взаимному соглашению сторон может быть произведено в любое время. В этом случае супруги в письменной форме заключают соглашение об изменении или расторжении брачного договора и удостоверяют его у нотариуса. Отказ от использования брачного договора в одностороннем порядке невозможен. В случае такого отказа другой супруг имеет право обратиться в суд с иском о принудительном исполнении договора.
90. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ АЛИМЕНТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА90
Под алиментным обязательством понимается установленное законом обязательство определенных членов семьи содержать других сленов семьи которые в этом нуждаются. В основе алиментного правоотношения всегда лежат те или иные семейные отношения. Закон устанавливает круг лиц обязанных платить алименты и круг лиц управомоченных на их получение. Алиментные обязанности носят строго личный характер. Содержанием алиментного обязательства является обязанность плательщиков алиментов по их уплате и право получателя алиментов на их получение. Основная цель алиментного обязательства - редоставление содержания нуждающимся в нем лицам. Общими основаниями возникновения алиментных правоотношений являются:
1. Наличие между субъектами семейной связи
2. Наличие предусмотренных законом и (или) предусмотренных соглашением сторон условий
3. Решение суда о взыскании алиментов или добровольное согласие сторон на их уплату
К алиментным обязанным первой очереди относят супругов, родителей и детей. Это значит, что их обязанность по уплате алиментов возникает независимо от того, имеются ли другие лица, которые также обязаны содержать членов своей семьи. К алиментным обязанным второй очереди относят бабушек, дедушек, внуков, внучек, Падчериц, пасынков, фактических воспитанников. Для них эта обязанность является санкцией. Обязательным условием возложения на них алиментной обязанности является невозможность получения содержания от алиментнообязанных первой очереди. Алиментные правоотношения регулируются в основном диспозитивными нормами. Алименты взыскиваются и уплачиваются до наступления определенного времени или события. Эти сроки могут быть установлены соглашением сторон, либо установлены судом в соответствии со ст. 120 СК Р.Ф.
------------------------------
Статья 120. Прекращение алиментных обязательств
1. Алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате алиментов, прекращаются смертью одной из сторон, истечением срока действия этого соглашения или по основаниям, предусмотренным этим соглашением.
2. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:
по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия;
при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались алименты;
при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов;
при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга - получателя алиментов в новый брак;
смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты.
------------------------------
Изменение алиментного правоотношения возможно при изменении материального положения либо плательщика либо получателя алиментов, при болезни и иных обстоятельств. Индексация алиментов производится в соответствии со ст. 117 СК Р.Ф.
------------------------------
Статья 117. Индексация алиментов
1. Индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, производится администрацией организации по месту удержания алиментов пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда.
2. В целях индексации размер алиментов устанавливается судом в твердой денежной сумме, соответствующей определенному числу минимальных размеров оплаты труда.