Понятие кражи и состав преступления

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Февраля 2013 в 21:37, курсовая работа

Описание

Цель написания курсовой работы –рассмотреть особенности кражи и ее характеристики в уголовном законодательстве Российской Федерации.
Задачи исследования:
• рассмотреть понятие кражи;
• проанализировать квалифицирующие признаки кражи;
• охарактеризовать субъект и объект преступления;
• проанализировать отличия от однородных преступлений.

Содержание

Введение 3
1.Статья 158 УК РФ «Кража» и ее основные характеристики 5
1.1.Понятие кражи и состав преступления 5
1.2.Квалифицирующие признаки кражи 7
1.3.Объективные и субъективные признаки состава преступления 9
2.Характеристика судебной практики в части применения ст. 158 УК РФ и отличие кражи от однородных преступлений 18
2.1.Характеристика применения судами ст. 158 УК РФ 18
2.2.Отличие кражи от однородных преступлений 25
Заключение 28
Список литературы 30

Работа состоит из  1 файл

Кража курсовая уголовное право.doc

— 153.00 Кб (Скачать документ)

Под владением следует  понимать фактическое обладание  или держание вещи. Владение обычно является предпосылкой осуществления  остальных правомочий собственника.

Под правомочием пользования  следует понимать удовлетворение потребностей посредством воздействия на вещь, не связанного с уничтожением ее субстанции, извлечение из вещи ее полезных свойств.

Гражданский кодекс РФ в  ст. 213, 214 и 215 выделяет следующие формы собственности и, следовательно, право на нее: 1) Собственность граждан и юридических лиц; 2) Государственную собственность (Федеральную собственность и собственность субъектов РФ); 3) Муниципальную собственность, то есть имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям.

Согласно прямому указанию ч. 2 ст. 8 Конституции РФ, «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные виды собственности». Из этого следует, что все формы собственности, с точки зрения их юридической защиты, являются равноценными и подлежат одинаковой охране нормами уголовного законодательства. Таким образом, в настоящее время, применение конкретной статьи Уголовного кодекса, установление квалифицирующих признаков состава преступления, а также назначение наказания за юридически однородные деяния, не ставятся в зависимость от формы собственности.

Каждое конкретное деяние посягает не только на отдельное общественное отношение (непосредственный объект), но и на определенную группу однородных общественных отношений, в которую входит это отдельное отношение (родовой объект), а также на всю совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законодательством (общий объект).

Деление объекта на общий, родовой и непосредственный —  имеет важное значение. Общий объект позволяет судить о характере  в целом всех общественно опасных  деяний, ответственность за которые  предусмотрена уголовным законом; родовой объект — отражает специфику определенной группы посягательств, давая возможность правильно систематизировать преступления, что имеет большое значение для кодификации; непосредственный объект раскрывает характер конкретного деяния, создавая предпосылки для правильной его квалификации.

Общим объектом преступления признается совокупность благ, охраняемых уголовным законом от преступных посягательств.

Родовой объект — это  часть общего объекта. Он представляет собой группу однородных благ, общественных отношений, на которые посягает однородная группа преступлений.

Родовым объектом преступлений против собственности являются отношения  собственности, включающие права собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом.

Под собственностью, как  объектом, в уголовном праве понимается не совокупность вещей, а общественные отношения между людьми по поводу производства и распределения материальных благ. Сущность кражи состоит в посягательстве на данные общественные отношения. Виновник посягает непросто на имущественные интересы отдельных собственников, а прежде всего на экономические и связанные с ними социальные устои общества по производству и распределению материальных благ.

Необходимым элементом  отношений собственности является имущество, как материальное выражение наличия данных отношений. Социальный механизм нарушения отношений собственности состоит в том, что, изымая имущество и завладевая им, виновный тем самым нарушает нормальное течение этих отношений. Преступник устраняет имущество как необходимый элемент из отношений собственности, после чего исчезают и сами отношения между субъектами по поводу этого имущества.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что общественные отношения, складывающиеся и существующие в процессе производства и распределения материальных благ, а также осуществление собственником полномочий по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом, и составляет родовой объект кражи.

Непосредственный объект представляет собой конкретную форму  собственности: собственность граждан и юридических лиц; государственная и муниципальная, собственность общественных объединений или иная.

Каждый из видов объекта  обладает свойствами целого — общего объекта преступления, лежит в  одной плоскости общественных отношений, непосредственный объект не может находиться в противоречии с общим объектом, а, наоборот, служит его выражением.

Из вышесказанного можно  сделать вывод, что различие между  общим, родовым и непосредственным объектами может выражаться только в объеме соответствующих отношений. Поэтому непосредственный объект не может отождествляться с предметом.

И хотя установление непосредственного  объекта преступления не оказывает  влияния на квалификацию деяния, это  важно для решения вопросов о  признании потерпевшим либо гражданским истцом, а также о порядке возмещения ущерба и других важных вопросов.

Преступное деяние при похищении  посягает непосредственно на предметы и вещи, принадлежащие отдельным  лицам. Поэтому, наряду с понятием объекта  преступления, которым являются определенные общественные отношения, следует еще различать предметы преступления, как материальное выражение этих общественных отношений.

Предметом преступления при краже  является чужое движимое имущество, на которое непосредственно направлено воздействие преступника.

Под имуществом понимают совокупность вещей, определенную совокупность предметов  внешнего мира, обладающих свойствами экономической, хозяйственной полезности. Для того, чтобы стать материальным выражением соответствующих общественных отношений, предмет кражи должен характеризоваться определенными признаками.

В отличие от объекта, который представляет собой общественные отношения между  людьми по поводу материальных благ, Уголовный  кодекс в примечании к ст. 158 УК РФ, формулируя понятие хищения, прежде всего говорит об изъятии и (или) обращении «чужого имущества» и, тем самым, определяет его как определенный предмет материального мира, обладающий вещными свойствами (числом, количеством, весом, объемом и т.д.)

Прежде всего предмет хищения  — это предмет материального мира, который может быть изъят из фондов собственника или иного законного владельца и обращен в пользу отдельных лиц, то есть он должен обладать физическим признаком.

По физическим свойствам имущество  при хищении должно быть вещественным, материальным предметом внешнего мира, очерченным в пространстве. Он может быть в газообразном, жидком, твердом состоянии, одушевленным или неодушевленным, частью целого.

Также можно сказать, что предметом  краж могут быть только товарно-материальные ценности, обладающие экономическим свойством стоимости и ее денежным выражением — ценой, а также деньги, как особый товар, представляющий собой всеобщий эквивалент любых других видов имущества.

Необходимым признаком для характеристики предмета кражи является то, что  он должен обладать стоимостью, которая является выражением меры, вложенного в вещь человеческого труда. По этой причине не могут быть предметом хищения природные ресурсы и другие объекты, в которые не вложен труд человека. В то же время рыбный улов, животные и птицы, выращенные в специальных водоемах и питомниках, могут служить предметом хищения.

Также необходимым элементом предмета кражи является потребительская  стоимость вещи — полезность, то есть способность вещи удовлетворять  потребности человека. Стоимость вещи находи свое выражение в цене.

Для того, чтобы имущество можно  было признать предметом хищения, оно  должно иметь объективно определенную хозяйственную стоимость, которая  может изменяться в зависимости  от конкретных условий, места, времени  и других обстоятельств. [13, С.109].

Если в конкретных условиях ценность похищенного имущества незначительна  и деяние не причинило и не могло  причинить существенного ущерба, привлечение к уголовной ответственности  не допустимо.

Не являются имуществом вообще и, поэтому не могут быть предметом хищения вещи, не имеющие объективно никакой экономической, хозяйственной или иной ценности и представляющие собой отходы, выбрасываемые организациями, предприятиями или гражданами.

Экономическая значимость предмета должна быть такой, чтобы хищение существенно нарушало отношения собственности, представляло определенную, присущую для данного преступления общественную опасность.

Преимущественно предметом хищения  является движимое имущество. Под ним  понимается все то, что можно переместить в пространстве, захватить. А сюда включаются не только вещи, которые по своей природе могут быть передвигаемы или движущимися, но и отдельные части от недвижимого целого.

Из юридической характеристики предмета хищения вытекает ряд важных последствий. Во-первых, предметом кражи может быть собственное имущество лица, которое находилось в правомерном владении другого лица. Во-вторых, предметом кражи не может быть спорное имущество до разрешения предмета спора судом, при наличии на стороне берущего действительного или предполагаемого права на эту вещь. В-третьих, понятие кражи не может распространяться на присвоение вещей утерянный, поскольку в посягательстве на такое имущество отсутствует признак нарушения чужого владения. В-четвертых, предметом кражи не может быть имущество, принадлежащее на праве общей совместной собственности.

Из этого следует, что участник, самостоятельно распорядившийся этим имуществом не нарушает права собственности, а следовательно, данное имущество  не может быть предметом кражи.

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, виновно совершившее общественно опасное деяние и способное нести за него уголовную ответственность в соответствии с законом.

Уголовной ответственности и наказанию  может подлежать только лицо, которое  до совершения преступления достигло установленного возраста и было способно отдавать себе отчет в своих действиях и руководить их совершением.

Из этого следует, что основными  юридическими признаками субъекта хищения  являются, во-первых, вменяемость и, во-вторых, достижение установленного законом возраста.

Первым общим условием уголовной  ответственности является вменяемость.

Это психическое состояние лица, заключающееся в его способности  по состоянию психического здоровья, по уровню социально-психического развития, а также по возрасту осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими во время совершения преступления, и нести в связи с этим уголовную ответственность.

Как вменяемые должны рассматриваться  такие лица, которые имеют дефекты психического здоровья, не исключающие уголовной ответственности, но оказывающие влияние на поведение человека. Данное обстоятельство должно учитываться судом при назначении наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера.

В соответствии с п. 2 ст. 20 УК РФ уголовной  ответственности за совершение кражи  подлежат лица, достигшие ко времени  совершения преступления четырнадцатилетнего  возраста.

Устанавливая пониженный возраст уголовной ответственности в отношении лиц, совершающих кражи, законодатель исходил прежде всего из того, что общественная опасность этих деяний вполне доступна пониманию подростков, как вполне убедительно показывает практика, что в общем числе лиц, совершающих преступления против собственности, доля несовершеннолетних довольно велика. Не смотря на это, уголовное законодательство и правоприменительная практика стремятся прежде всего к перевоспитанию несовершеннолетних, даже преступивших закон. Уголовное наказание к ним применяется лишь в том случае, когда совершается опасное преступление, когда из всего прошлого поведения подростка можно сделать вывод, что он действительно может быть исправлен и перевоспитан только путем уголовного наказания, отбываемого в воспитательно-трудовой колонии для несовершеннолетних. В менее опасных случаях широко применяются меры воспитательного характера.

Одновременно, вместе с  установлением возраста уголовной  ответственности в п. 3 ст. 20 УК РФ содержится оговорка, что если несовершеннолетний достиг данного возраста, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанным с психическим расстройством во время совершения общественно опасного деяния, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.

Чаще всего возраст  устанавливается по документам. В  случае, когда документы на возраст  отсутствуют, органы расследования  или суд обязаны назначить  для определения его возраста судебно-медицинскую экспертизу. Лицо считается достигшим определенного возраста в ноль часов, следующих за днем рождения суток.

Кроме юридических признаков  важное значение в оценке личности виновного имеют социальные, морально-этические  и профессиональные характеристики, которые позволяют видеть в преступнике не только абстрактного «субъекта преступления», но и живого человека во всей сложности его психических свойств. Именно анализ данных характеристик личности в целом дает возможность правильно решить вопрос об индивидуализации ответственности и наказания, глубоко и всесторонне разобраться в причинах и условиях, породивших данное преступление, а также наметить действительные профилактические мероприятия.

Информация о работе Понятие кражи и состав преступления