Теория вины в уголовном праве

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Мая 2012 в 07:13, курсовая работа

Описание

Целью предпринятого исследования является исследование теории вины в российском уголовном праве.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
- рассмотрение исторического развития понимания вины;
- определение содержания понятия вины;
- рассмотрения форм и видов вины в современном уголовном праве.

Содержание

Введение
1. Понятие вины. Теоретические и правовые основы
1.1. Развитие теории вины в уголовном праве России
1.2. Современная понятие вины в уголовном праве России
Заключение
Список использованной литературы

Работа состоит из  1 файл

теория вины 2..docx

— 65.06 Кб (Скачать документ)

       Рассмотрение законодательных формулировок  форм вины представляется невозможно без определения самого понятия формы. Слово «форма» произошло от латинского «forma» - форма, вид, образ. Применительно к форме вины наиболее близкое определение формы как внешнего выражения какого-либо содержания. То есть форма вины является внешним выражением ее содержания.

     Формы вины в отечественном праве также  были подтверждены изменениям в процессе эволюции содержания вины. Так, в ст. 8 действовавшего ранее Уголовного кодекса РСФСР понятие умысла трактовалось несколько уже и менее определенно - как осознание лицом общественно опасного характера своего действия или бездействия, предвидение его общественно опасных последствий и желание их наступления. Если опустить незначительные уточняющие термины, то можно выделить главное. В ранее действовавшем Кодексе термины «возможность» и «неизбежность» не употреблялись, отсутствовало деление форм вины на виды.

       Вину как правовое явление  также следует рассматривать  в контексте единства формы  и содержания. В теории права  «совершенно основательно подчеркивается это единство, поскольку содержание вины немыслимо вне определения формы, а в свою очередь форма вины не имеет никакой цены, если она не есть форма содержания»20.

       Сущность вины в российском  праве традиционно указывает  на способ интеллектуального  и волевого взаимодействия субъекта  с объективными обстоятельствами, составляющими юридическую характеристику деяния. Конкретные сочетания интеллектуального и волевого элементов, характерные для каждой формы вины, определены в законе. Поэтому под формой вины принято понимать законодательно закрепленное сочетание интеллектуальных и волевых процессов, протекающих в психике виновного по отношению к юридически значимым объективным свойствам противоправного деяния, во взаимодействии с внешними условиями. Соответственно и различие в интенсивности и определенности интеллектуальных и волевых процессов, протекающих в психике субъекта, определяет форму вины, а в пределах одной формы вины - ее виды.

       Таким образом, при дифференциации  вины на формы рассмотрению  подлежат две концепции: интеллектуалистическая, основная роль в которой отводится интеллектуальным моментам поведения правонарушителя, и волевая, в которой основное значение придается его воле. Приверженцы интеллектуалистической концепции в качестве основы разграничения форм вины рассматривают проявления интеллектуальных моментов сознания. Приверженцы волевой теории умысла и неосторожности в основе их деления усматривают преобладающую роль волевых аспектов.

       В законодательном определении  умысла выделяется три психологических составляющих:

      1) осознание лицом общественно  опасного либо противоправного  характера деяния;

      2) предвидение его общественно  опасных либо вредных последствий;

      3) желание либо допущение этих  последствий.

       Первые два признака (осознание и предвидение) образуют интеллектуалистический подход к разграничению умысла, третий компонент (желание либо допущение) составляет волевой подход.

       В отношении первых двух признаков  известный исследователь вины  А.И. Рарог писал: «Признаком интеллектуального элемента прямого умысла является сознание общественно опасного характера совершаемого деяния, то есть хотя бы общей характеристики объекта посягательства, а также фактического содержания и социальных свойств всех составных элементов действия или бездействия. Вторым интеллектуальным признаком прямого умысла является предвидение общественно опасных последствий совершаемого деяния. Под предвидением подразумевается отражение в сознании тех событий, которые произойдут, должны или могут произойти в будущем»21. Сказанное написано в период действия Уголовного кодекса РСФСР 1960 г., однако и в настоящее время не утратило своей актуальности в юридической науке.

       Рассматривая «осознание» в качестве  первой из приведенных психологических составляющих, обратимся к ранее не описанному в правовой литературе отличию определения умысла в КоАП РФ от определений умысла уголовного и налогового законодательства. В уголовном и налоговом законодательстве правонарушение считается умышленным, если лицо, его совершившее, осознавало общественную опасность либо противоправный характер своих действий. В административном законодательстве противоправное деяние лица считается умышленным, если оно сознавало противоправный характер своих действий.

     Многочисленные  научные труды исследователей форм вины убеждают нас в том, что в  современном праве разграничение  форм и видов вины носит сбалансированный комплексный характер, основанный на интеллектуально-волевых моментах противоправного поведения. Различие между прямым и косвенным умыслом по волевому критерию заключается в том, что при прямом умысле виновное лицо желает наступления общественно опасных последствий, при косвенном умысле - сознательно допускает их наступление, либо относится к ним безразлично.

     Законодательное описание так называемых волевых  признаков умысла и неосторожности характеризует не столько волю субъекта правонарушения, сколько содержание его сознания.

     Повышение значимости неосторожности как формы  вины в праве (административном и уголовном) в основном принято связывать с правонарушениями техногенного характера, обусловленными научно-техническим прогрессом. В соответствии с этим есть мнение, что расширение сферы ответственности за противоправную неосторожность, дальнейшее увеличение числа соответствующих уголовно-правовых норм является социальной необходимостью.

       Так как в условиях интенсивного  технического прогресса правовое  регулирование возникающих в сфере использования техники отношений нередко отстает от потребностей в таком регулировании, поскольку необходимость в регулировании становится все более очевидной, законодатель берет под правовую защиту соблюдение различного рода специальных правил, игнорирование которых чревато серьезными последствиями.

       В правовой литературе высказывалось  мнение, что сложности в формулировании отдельных норм о неосторожных преступлениях и проблемы в их применении вызваны фактической недооценкой значения вины, как принципа права, так и в качестве обязательного признака состава любого правонарушения. Следует констатировать, что в последнее время вопросы вины в основном рассматриваются лишь на комментарийном уровне и в вузовских учебниках. И если в прежние годы учеными-криминалистами было высказано значительное количество ценных и интересных мыслей относительно неосторожной формы вины, ее содержания и особенностей, то ныне этот институт не развивается в должной мере. Учитывая распространение принципов уголовного права на иные правоотношения, исследования должны носить комплексный, системный, междисциплинарный подход.

     Г.Ф. Шершеневича считал: «Не ясно ли, что закон разрешает случайное столкновение интересов не на почве правонарушения, а путем принудительного страхования от несчастных случаев, возлагая убытки не на виновного, а на случайного причинителя. Закон с таким же основанием мог бы возложить убытки на самого богатого человека в городе, или на богатого человека, оказавшегося в ближайшем расстоянии от несчастного случая... Раз сойдя с точки зрения правонарушения, основанного на вине, мы открываем широкие горизонты на совершенно иной социальный строй. Согласуется ли ответственность без вины с основными началами современного строя - это вопрос, на который может быть дан только отрицательный ответ»22.

       В теории права вина выступает  в качестве психического отношения,  однако, вероятно, неуместно вести речь о психическом отношении при описании разновидности неосторожной формы вины - небрежности. В ч. 3 ст. 26 УК РФ указано: «Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия)». Раз не предвидело - значит и психического отношения к противоправному деянию и его последствиям не было.

       Соответственно психологическая  теория вины пригодна при разделении  умысла на прямой и косвенный (эвентуальный), но неприемлема в рамках действующего законодательства при рассмотрении неосторожности в качестве формы вины.

     Анализируя  законодательное описание и разделение форм и видов вины, можно прийти к выводу, что в действительности законодатель придерживается интеллектуалистической концепции.

       Резюмируя вышесказанное, отметим,  что вина, как обязательный признак  уголовного преступления, административного  и налогового правонарушения  не может быть представлена  исключительно в качестве психического  отношения. 

     Как следует из законодательного определения  форм, вина проявляется в качестве отношения к противоправным, общественно  опасным деяниям (процессуальный состав деликта) или к вредным, общественно опасным последствиям (материальный состав деликта). И в первом, и во втором случае перечень запрещенных под угрозой наказания деяний и их опасных и вредных последствий не абстрактен, а четко закреплен законодателем в диспозициях соответствующих статей нормативных правовых актов. Мало того, такой перечень и тяжесть санкции изменяются (как эволюционно, так и революционно) в зависимости от изменения социально-политического устройства общества.

       Приведенный выше анализ выявил  ряд недоработок в законодательном  определении форм и видов вины. Вина - это многогранное понятие,  широко используемое в жизни человека, изучаемое множеством наук, не имеющее единого определения.

     Между тем, как представляется, юридическое  значение форм вины велико.

       Во-первых, в отношении случаев  причинения общественно опасных  (вредных) последствий без вины  и случаев неосторожного совершения  деяний, наказуемых лишь при умышленном  их совершении, форма вины является  субъективной границей, отделяющей преступное поведение от непреступного (правомерное поведение от противоправного).

       Во-вторых, форма вины является  основанием дифференциации ответственности и наказания за правонарушения, которые могут совершаться как умышленно, так и неосторожно.

       В-третьих, наличие умышленной  формы вины обосновывает, а неосторожной вины исключает постановку вопроса о преступных мотивах и целях.

       В-четвертых, форма вины зачастую  способствует квалификации преступления или правонарушения.

       Какими бы общественно опасными  не были действия (бездействие)  лица и наступившие общественно  опасные последствия таких действий (статья 5 УК РФ), но если ответственность  за них не предусмотрена УК  РФ, то такое лицо не может  подлежать уголовной ответственности,  вне зависимости от его осознания, предвидения, желания и расчетов.

     Заключение

     Вина  как категория уголовного права  обладает следующими признаками: психологическим, юридическим, обусловлено - связывающим, структурным, доказательственно - оценочным, признаком многосторонности вины и признаком проявления через определенный категориальный аппарат.

     Подводя итог изложенному, вину предлагается определять как оценку судом степени осознания лицом характера и содержания совершаемых им действий и их последствий. Если же попытаться дать более подробное определение вины, то оно, как представляется, должно звучать следующим образом: вина есть оценка судом степени осознания лицом факта, что его действия (бездействия) нарушают общепринятые правила поведения либо, что оно пренебрегает мерами предосторожности при совершении действий (бездействия), могущих нанести вред окружающим, и степени предвидения им наличия возможности такого предвидения причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам.

     К признакам содержания вины относятся: а) наиболее изменчивый и конкретный характер этой категории б) её выраженность в предусмотренных уголовным законом формах; в) неразрывная связь содержания вины с формами вины и объективной стороной преступления; г) определенная структура данной уголовно-правовой категории.

     Формы вины это законодательно закрепленные комбинации интеллектуальных и волевых элементов показывающие качественное различие в уровне интенсивности и определенности психического отношения виновного к общественно опасному деянию и его последствиям.

     Механизм  определения степени вины строится на основе трех взаимосвязанных принципов. Содержание первого принципа сводится к тому, что степень вины составляют и измеряют две взаимосвязанные шкалы социальная и психологическая. Социальная шкала показывает глубину деформированности социальных ориентации субъекта, меру его негативного или безразличного отношения к основным ценностям общества. Психологическая же шкала отражает уровень интенсивности и определенности сознательно-волевых процессов происходящих в психической сфере виновного лица.

Информация о работе Теория вины в уголовном праве