Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 15:20, реферат
В древнейшее время, на ранней стадии развития общества, отсутствовало такое понятие, как "всякий договор уже сам по себе создает обязательство между сторонами".
И только тогда, когда государство устанавило гарантированную ответственность за нарушение известных видов договоров, возникает обязанность, долг. Да и сам термин "contractus" не употреблялся в древнем римском праве в значении источника возникновения обязательства.
В древнейшее время, на ранней стадии развития общества, отсутствовало такое понятие, как "всякий договор уже сам по себе создает обязательство между сторонами".
И только тогда, когда государство устанавило гарантированную ответственность за нарушение известных видов договоров, возникает обязанность, долг. Да и сам термин "contractus" не употреблялся в древнем римском праве в значении источника возникновения обязательства. Термины contrahere, contractus "лишь указывали на сами обязательственные узы, само обязательство".
В классическом праве представление об обязательственных сделках меняется, меняется значение термина "contractus". Соглашение субъектов становится необходимым элементом понятия contractus. Под соглашением Ульпиан понимал "совпадение желаний двух или нескольких лиц об одном и том же и их согласие". Однако не любое соглашение могло являться договором (cоntractus). По римскому праву только некоторые соглашения давали право на иск, именно они устанавливали цивильные обязательства. Из источников права мы видим, что римские юристы различали два вида соглашений: pactum или pactio в техническом смысле слова и contraсtus.
Ульпиан писал: "Те соглашения, которые порождают иски, не остаются при своем (общем) названии (pacta), но обозначаются присвоенным данному виду названием "контракты", таковы: купля-продажа, наем, товарищество, ссуда, хранение и прочие подобные контракты".
Таким образом, в классическом римском праве к контрактам стали относить только определенные договоры, признанные ius civile и снабженные исковой защитой. Впоследствии появляются безыменные контракты.
Но одного соглашения для установления договора было недостаточно. Требовалось, чтобы это соглашение между субъектами было заключено в определенной форме. Как указывал Гай, обязательства возникали "вследствие передачи вещи, или торжественными словами, или письменным образом, или простым соглашением". Соблюдение указанных форм придает соглашению юридическую силу, устанавливает обязательство, пользующееся исковой защитой.
В отличие от contractus, пакты - это неформальные соглашения самого разнообразного содержания, по общему правилу не пользовавшиеся исковой защитой. Со временем некоторые пакты получили исковую защиту. Они стали называться "одетыми" пактами. А те, которые так и не были признаны цивильным правом, назывались "голыми" пактами.
Основные виды контрактов.
Контракты могли
быть вербальными, т.е. заключаться
словами (verbis); для действительности обязательства
достаточно было произнесения сторонами
слов, свидетельствующих об их договорной
воле («даю» — «беру», «обещаешь дать»
— «обещаю»), причем в древнейший период
эти слова имели строго предписанный законами
смысл и форму, позднее формализм был заменен
буквальным значением словесного волеизъявления.
Контракты могли быть литтеральными,
т.е. заключаться на письме (literis); для действительности
обязательства между сторонами достаточно
было действия, создавшего согласованную
сторонами запись (расписку, запись в долговой
книге и т.п.). Контракты могли быть реальными,
т.е. заключаться непосредственной передачей
вещи, не сопровождающейся ни обменомсловесными
формулами, ни записями (per re); для действенности
обязательства достаточно было удостоверения
добровольной передачи и соответственно
приема вещи. Контракты могли быть консенсуальными,
т.е. заключаться неформальным соглашением
(per consensu); для их действительности достаточно
было удостоверить факт .согласия в отношении
содержания обязательства. Типология
договоров — не самодовлеющее подразделение,
она важна, во-первых, для определения
момента заключения договора и, соответственно,
начала «исчисления» обязательства (с
произнесения слов, от записи, с передачи
вещи, с определения согласия); во-вторых,
для содержания и объема требований, вытекающих
из обязательств: вербальные и литтеральные
контакты точно связаны их содержанием,
консенсуальные и реальные — более гибкие,
в них может что-то быть подразумеваемо
соответственно «обычаям оборота». Поэтому
вербальные и литтеральные договоры считались
контрактами «строгого права», соответственно
подразумевая наличие у сторон для их
реализации строго законных исков. Реальные
и консенсуальные были неформальными
контрактами, договорами «доброй совести»,
опираясь в подразумеваемых обязательствах
на иски преторского права.
Существовала и дополнительная классификация
договоров-контрактов в зависимости от
возложения обязанностей на стороны. Договоры
могли быть (1)односторонними, когда
их содержанием устанавливалась обязанность
только для одной стороны, а другой предоставлялось
только право требовать исполнения обязательства
(например, заем); могли быть (2)двусторонними,
когда устанавливались взаимно перекликающиеся
обязанности сторон, как правило, сложные
по содержанию (например, купля-продажа:
оплатить в срок, но передать вещь и нужного
качества и т.д.); и соответственно иски
из таких договоров могли быть разнообразными
и от двух сторон. Наконец, могли быть договоры
(3) в пользу третьих
лиц — классическое римское право не
знало возможности заключать контракты
в пользу не тех, кто участвует в его заключении,
но рецепированное право допустило некоторые
конкретные виды: договор в пользу собственного
наследника, поручение исполнения третьему
лицу, как-то связанному с одной из сторон
и т.п.
Особую группу договоров римского цивильного
права составили т.н.безымянные
договоры (innominanti) — не имеющие собственного
названия и подразумеваемого этим названием
содержания, но признанные правом соглашения
сторон со следующим обобщенным смыслом:
a) do ut des — обмен вещными правами или прямо
вещами, б) do ut facias — совершение действия
в обмен на вещное право или вещь, в) facio
ut des предоставление вещи за действие,
г) facio ut facias обмен интересующими стороны
действиями. Все это были практически
полностью деформализованные договоры,
близкие по своей правовой сути к вообще
любым сделкам — пактам.
Понятие и виды pacta.
В противоположность контрактам, под именем pacta были известны неформальные соглашения, не пользовавшиеся, по общему правилу, исковой защитой. Правда, среди контрактов также была одна группа совсем неформальных договоров, это - консенсуальные контракты, обязательная сила которых возникает, как указано выше, путем простого соглашения, consensus.
Но к консенсуальным относятся только четыре определенных контракта: emptio-venditio (купля-продажа), locatio-conductio (наем), mandatum (поручение) и societas (товарищество). Категория же pacta охватывала самые разнообразные соглашения, какие только встречались в жизни, за пределами перечисленных выше контрактов, получивших защиту в нормах цивильного права.
С
течением времени из этой широкой
категории неформальных соглашений
- pacta - некоторые все-таки получили признание,
одни - путем присоединения их (в качестве
дополнительной оговорки) к какому-либо
контракту (так называемые pacta adiecta, добавленные,
присоединенные), другие получили защиту
в преторском эдикте (pacta praetoria), третьи
- в императорском законодательстве послеклассической
эпохи (pacta legitima). Этот факт наделения некоторых
pacta исковой защитой послужили основанием
для разделения pacta на pacta vestita ("одетые",
т.е. снабженные иском) и pacta nuda ("голые",
исковая защитой не снабженные).
Вербальные (устные) контракты
1. Вербальным (т.е.
устным) контрактом назывался договор,
устанавливающий обязательство verbis (словами),
т.е. договор, получающий юридическую силу
посредством и с момента произнесения
известных фраз.
Основной вербальный контракт —
стипуляция.
Стипуляцией назывался устный договор,
заключаемый посредством вопроса будущего
кредитора (centum dare spondes? обещаешь дать
сто?)и совпадающего с вопросом ответа (spondeo,
обещаю) со стороны лица, соглашающегося
быть должником по обязательству.
Открытые в 1933 году новые фрагменты из
Институций Гая доказывают, что договор
стипуляции был известен уже законам XII
таблиц.
2. Формальные требования, первоначально
чрезвычайно строгие, с течением времени
были значительно ослаблены (отпало, например,
первоначальное требование, чтобы ответ
буквально совпадал в своей редакции с
вопросом, за исключением, впрочем, одной
разновидности етипуляции, sponsio, при которой
это требование сохранилось).
Несмотря, однако, на все смягчения необходимых
формальностей, вклассическом римском
праве все-таки прочно охранялись некоторые
черты стипуляции как формального контракта:
присутствие договаривающхся сторон в
одном месте, устный вопрос кредитора
и такой же устный ответ должника, совпадающий
по смыслу с вопросом. В качестве устного
договора стипуляция оставалась недоступной
как немому, который не может произнести
вопроса или ответа, так и глухому, который
не может непосредственно воспринимать
вопрос или ответ.
В период абсолютной монархии был издан
(во второй половине V в.) закон, признавший
обязательную силу за всякой стипуляцией,
не противозаконной по содержанию, независимо
от соблюдения формы вопроса и ответа,
другими словами, закон допустил совершение
устного договора в каких угодно выражениях.
Но и тогда стипуляция осталась недоступной
для глухих и немых и требовалось, по крайней
мере в принципе присутствие сторон.
3. Обязательство, возникшее из стипуляции,
было обязательством строгого права и
потому подлежало строго буквальному
толкованию. Так, еще Гай считал стипуляцию
недействительной, если на вопрос кредитора:
«обещаешь ли 10?», должник отвечал: «обещаю
5». Юрист даже не ставил вопроса о признании
в этом случае обязательства в сумме 5.
С течением времени такой крайний формализм
был смягчен, и в Дигестах указанный пример
решается в том смысле, что при разногласии
между сторонами в отношении суммы обязательство
надо считать установленным в меньшей
сумме, так как в отношении ее соглашение
можно считать достигнутым (этот фрагмент
Дигест приписывается Ульпиану, III в. н.э.,
но, видимо, он интерполирован, т.е. принадлежит
составителям Дигест и, следовательно,
относится к VI в. н.э.). Надо заметить, что
в Институциях Юстиниана воспроизведен
изложенный выше фрагмент Гая, в котором
выражена более формальная точка зрения.
Формальный характер стипуляции сказывается
также в том, что ее действие ограничивалось
непосредственно участвовавшими в ней
сторонами.
4. Стипуляционное обязательство являлось
односторонним, т.е. одной стороне принадлежало
только право (не связанное с обязанностью),
а на другой стороне лежала только обязанность
(без сопровождающего ее права).
Обязательство из стипуляции имело абстрактный
характер. Это значит, что если необходимые
требования относительно порядка заключения
стипуляции соблюдались, то обязательство
возникало независимо от того, какое материальное
основание привело стороны к заключению
договора, какую хозяйственную цель они
преследовали и достигнута ли цель, имевшаяся
в виду сторонами.
Принцип абстрактности стипуляционного
обязательства не лишал, однако, должника
права доказывать, что основание, по которому
он принял на себя обязательство, не осуществилось,
но такое доказательство было для должника
не всегда фактически возможно, да и требовало
нередко времени; это время, пока отсутствие
основания не доказано, кредитор мог уже
осуществить свое право.
Обязательство
из стипуляции отличалось абстрактным
характером. Если указанные выше требования
относительно порядка заключения стипуляции
(вопрос кредитора, совпадающий ответ
должника, способность непосредственного
восприятия каждым из контрагентов, одновременно
присутствующих в месте совершения стипуляции,
друг друга) соблюдены, обязательство
возникает, независимо от того, какое материальное
основание привело стороны к заключению
договора, какую хозяйственную цель они
преследовали, и достигнута ли эта цель.
С точки зрения интересов верхушки рабовладельческого общества, стремившегося, всеми мерами закабалить должников, было выгодно оторвать силу договора от его материального основания: должник, и без того фактически находившийся в зависимости от своего социально и экономически более сильного кредитора, еще больше подпадает под его власть и усмотрение. Принцип абстрактности обязательства не лишал, правда, должника права доказывать, что основание, по которому он принял на себя обязательство, не осуществилось; но такое доказательство было для него не всегда фактически возможно, да и требовало нередко времени, а пока отсутствие основания не доказано, кредитор мог уже осуществить свое право.
Абстрактный характер стипуляции (помимо простоты и быстроты взыскания долга) представлял то удобство, что в эту форму можно было облечь любое обязательственное отношение - и заемное обязательство, и обязательство платежа цены за купленную вещь, и т.д. Стипуляцией пользовались нередко в целях новации, т.е. этот договор заключали для того, чтобы прекратить уже существующее обязательство, поставив на его место новое, возникающее из стипуляции. Доказав факт стипуляции, кредитор тем самым получал возможность взыскания по обязательству.
Эта
черта стипуляции, позволявшая вложить
в нее любое содержание и быстро проводить
ее в жизнь, делала стипуляцию самой употребительной
в практике формой договора; в классическую
эпоху это - основная форма оборота. Необходимо,
однако, для уточнения добавить, что абстрактный
характер стипуляционного обязательства
не доводился до таких крайних пределов,
чтобы не признавать силы за стипуляцией,
если она по желанию сторон поставлена
в связь с той хозяйственной целью, для
которой заключалась. Стороны не только
могли упомянуть в тексте вопроса и ответа
основание, по которому стипуляция совершалась,
но и поставить силу стипуляции в зависимость
от преследуемой цели посредством включения
соответствующего условия или в иной форме,
например, si qua mihi nupserit, decem dotis eius nominee dare
spondes, т.е. "если кто-нибудь выйдет за
меня замуж, обещаешь ли дать 10 в качестве
приданого за ней?".
Необходимо, однако,
для уточнения добавить, что абстрактный
характер стипуляционного обязательства
не доводился до таких крайних пределов,
чтобы не признавать силы за стипуляцией,
если по желанию сторон в ней указывалась
хозяйственная цель, для которой стипуляция
заключалась. Стороны не только могли
упомянуть в тексте вопроса и ответа основание,
по которому стипуляция совершалась,но
и поставить силу стипуляции в зависимость
от преследуемой цели (посредством включения
соответствующего условия).
5. Для обеспечения доказательства факта
совершения стипуляции вошло в обычай
составлять письменный акт, удостоверяющий
это обстоятельство (он назывался cautio).
С течением времени стипуляционные документы
(cautiones) получили такое широкое применение,
что значение стипуляционной формы (вопрос
и ответ) отошло на второй план, и если
только обе стороны присутствовали в одном
месте, то при наличии cautio предполагалось,
что составлению документа предшествовало
совершение словесной формы стипуляции.
Письменными контрактами назывались договоры, совершаемые на письме (litterae — письмо): litteris fit obligatio — обязательство, возникающее посредством записи, письма.
Письменные договоры в Древнем Риме не получили широкого распространения, поскольку письменность была доступна весьма узкому кругу населения. Наиболее древней формой письменных договоров были письменные записи в пригодно-расходных книгах. Римляне вообще отличались тщательностью ведения хозяйственных дел. Записью в приход-но-расходную книгу и заключался письменный контракт. В каком порядке осуществлялись такие записи, источники сведений не содержат. Предположительно, кредитор делал соответствующую запись в своей книге о выдаче должнику определенной суммы денег на странице «расход». Должник обязан был сделать такую же запись в своей книге на странице «приход». Записи делались на основе достигнутого соглашения, без которого договор невозможен. В литтераль-ную форму могли облекаться и ранее существовавшие договоры купли-продажи, найма и др. Так часто оформлялась и новация.
Однако запись
в приходно-расходной книге
Еще в доклассический период преторы широко практикуют применение долговых документов, заимствованных у греков. Поначалу это был синграф — фиксирование факта передачи кредитором определенной суммы денег должнику в письменном документе. Синграф составлялся от имени третьего лица, подписывался должником и присутствовавшими при заключении договора свидетелями.
Однако процедура составления синграфа была довольно обременительной: требовалось присутствие свидетелей, стороны вынуждены были оглашать им содержание договора, что не всегда соответствовало их интересам. Поэтому в период абсолютной монархии синграфы постепенно утрачивают свое значение, а римляне приходят к выводу, что такой документ может вообще составляться без свидетелей, самим должником. Так возникает новая форма литтераль-ного контракта — хирограф — долговая расписка, составляемая от имени первого лица — должника — и подписываемая им.