Наследственное право

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Января 2012 в 13:41, контрольная работа

Описание

Институт наследственного права в системе римского частного права и в современных правовых системах занимает особенное место. Основные положения наследственного права, выработанные римским правом, были восприняты гражданским правом новых народов и до этого времени составляют основу наследственного права многих правовых систем. Более того, римскому праву современные законодательства обязаны самим понятием наследования как универсального преемства, в силу которого наследнику переходят как единый комплекс не только все имущественные права и обязанности наследодателя, но и возлагается обязанность отвечать по долгам умершего, создается преемство в лице наследника, юридической фигуры наследодателя.

Содержание

1. Общая характеристика наследственного права………….……………2
2. Наследование по закону …………………………………………….….5
3. Открытие наследства «по закону» ………………………………….....9
4. Принятие наследства …………………………………………….……11
Заключение ……………………………………...………………….…….16
Задача………………………………………………………………………17
Список литературы

Работа состоит из  1 файл

Моя контрольная.docx

— 34.84 Кб (Скачать документ)

     Оглавление 

Введение

1. Общая  характеристика наследственного  права………….……………2

2. Наследование по закону …………………………………………….….5

3. Открытие наследства «по закону» ………………………………….....9

4. Принятие наследства …………………………………………….……11

Заключение ……………………………………...………………….…….16

Задача………………………………………………………………………17

  Список литературы

 

      Введение

 

     Институт  наследственного права в системе  римского частного права и в современных  правовых системах занимает особенное  место. Основные положения наследственного  права, выработанные римским правом, были восприняты гражданским правом новых народов и до этого времени  составляют основу наследственного  права многих правовых систем. Более  того, римскому праву современные  законодательства обязаны самим  понятием наследования как универсального преемства, в силу которого наследнику переходят как единый комплекс не только все имущественные права  и обязанности наследодателя, но и возлагается обязанность отвечать по долгам умершего, создается преемство  в лице наследника, юридической фигуры наследодателя.

     1. Общая характеристика наследственного права.

 

     Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития. Этот путь был неразрывно связан с ходом  развития римской собственности  и семьи. По мере того, как индивидуальная частная собственность освобождалась  от пережитков собственности семейной, в наследственном праве выражался  все последовательнее принцип свободы  завещательных распоряжений. По мере того, как когнатическое родство  вытесняло родство агнатическое, первое становилось и основой  для наследования по закону. Вместе с тем римское право нашло  способы сочетания свободы завещаний  с интересами наследников по закону: за некоторыми из последних были признаны определенные права в имуществе  наследодателя, которых нельзя было ни отменить, ни уменьшить завещанием. Это было так называемое наследование определенных разрядов наследников  по закону. Весь этот ход развития был  связан и с постепенным освобождением  завещания от первоначального формализма.

     Наследственное  право регулирует судьбу правоотношений субъекта после его смерти. Центральным  понятием этой отрасли права является преемство (successio) правовой ситуации другого  лица — de cuius (от выражения «is de cuius hereditate agitur» — «тот, чье наследство является предметом судебного разбирательства») — в результате его смерти (mortis causa). Различаются универсальное  преемство (successio per inversitatem, in iuniversum ius), когда на стороне нового лица воспроизводится  юридическая ситуация предшественника  как таковая, и сингулярное (succession singularis, in singulas res), когда субъект преемства  воспринимает лишь отдельные права  прежде принадлежавшие другому лицу.

     Субъектами  наследственного права были:

  1. наследодатель (только лицо «своего права», не могли быть наследодателями женщины и мужчины подвластные, рабы);
  2. наследники (круг наследников шире: женщины, подвластные, рабы).

     Наряду  основными понятиями системы  наследования как преемства в  правах и обязанностях вследствие смерти, римское право создало ряд  положений об основаниях наследования, о порядке приобретения наследства, об отношениях наследников между  собою и с кредиторами наследодателя. Наследование по закону, herebitas legitima, было первым по времени основанием наследования в Риме, как и везде. В силу этого  основания имущество оставалось в семье, признававшейся в глубочайшей  древности единственной носительницей  прав на это имущество.

     Наследственные  правоотношения возникают только в  случае смерти гражданина, наследования имущества при жизни собственника не бывает. Права и обязанности  по имуществу не исчезают в связи  со смертью лица, а по волеизъявлению или по закону переходят к другим лицам.

     При отсутствии завещания имущество  умершего переходило к наследникам  по закону. Термин “наследование по закону” следует воспринимать не в буквальном, а в понятийном смысле. Наследование по закону происходило всякий раз, когда из-за отсутствия завещания оно всецело определялось порядком, закрепленным в нормах действующего права.

     Для римлян наследство не есть простая  масса вещей или вообще что-либо материальное. В их представлении  — это идеальная совокупность прав и обязанностей — iuris nomen. Таким  образом, наследство существует, если в нем нет вещей или даже долги превышают требования и  права.

     Таким образом, римское право установило преемство прав от одних к другим. Наследство означало преемство обладания  имуществом и право наследования. Субъектами наследственного права  являются наследодатель и наследники. Наследство в римском праве было двух видов: по завещанию и по закону. В случае столкновения этих двух видов  наследства выигрывало завещание по наследству.

 

                                      
 
 
 
 
 

     2. Наследование по  закону. 

     Наследник — субъект наследственного правоотношения. Как в римском, так и в современном  наследственном праве России ими  могут быть граждане, юридические  лица и государство. Участие граждан  в нем никак не ограничено, важно  лишь, чтобы последние находились в живых на момент открытия наследства, включая детей умершего, зачатых  при его жизни и рожденных  после его смерти.

     В наследовании по закону основными являются правила, устанавливавшие круг законных наследников и размер наследственной доли каждого из них. По цивильному праву круг законных наследников  соответствовал сущности агнатского родства  и составлял три очереди (разряда).

     К первой относились лица, являвшиеся членами  семьи наследодателя, так называемые свои наследники (sui herebes), и в результате его смерти ставшие юридически самостоятельными (personae sui iuris), например, сын, приобретавший  положение pater familias (глава семейства). Внуки, освободившиеся от бремени подвластности, наследовали лишь в том случае, если ко времени вступления в наследство умер или был эманципирован их отец, который в противном случае сам был бы призван к наследованию. В таких ситуациях внуки наследодателя  как бы представляли своего умершего или эманципированного отца и  наследовали не на общих основаниях, а по праву представления, то есть получали все вместе долю наследства, которую получил бы их отец, если бы пережил наследодателя, а затем делили эту долю поровну между собой. Наследованию в этом случае придавался особый характер, так как наследники не столько становились обладателями нового для них имущества, сколько вступали в управление своим имуществом, принадлежавшим им вместе с главой семьи на праве семейной собственности.

     Во  вторую очередь входили agnati proximi —  ближайшие агнаты умершего (агнаты второй степени), призывавшиеся к  наследованию при отсутствии «своих наследников», то есть наследников  первой очереди. К ближайшим агнатам  относились лица, связанные в прошлом  с наследодателем отношениями подвластности  и имевшего общего pater familias: отец, мать умершего (она занимала положение  его сестры), его полнородные братья и сестры, и дети ранее умерших  братьев и сестер. Наследники этого  разряда должны делить наследство поровну, а дети ранее умерших братьев  и сестер получают долю, которая  причиталась бы их умершему родителю. Если наследуют одни восходящие наследники, это, как было указано выше, отец, мать, то наследство делится по линиям, т.е. одна половина идет восходящим родственникам  с отцовской стороны, другая - восходящим с материнской стороны. Однако надо заметить, что женщины далее родной сестры к наследованию не призывались.

     Ближайшие агнаты (агнаты второй степени) устраняли  от наследования агнатов отдаленных степеней, то есть таких, которые в  кровном отношении были дальше от умершего (сын вытеснял внука и  т. п.). Таким образом, агнаты более  отдаленной (в кровном отношении) степени призывались к наследованию при отсутствии агнатов предыдущей степени.

     К третьей очереди законных наследников  принадлежали когнаты — кровные  родственники умершего (gentiles). При этом не имела значения степень кровнородственной  близости. Но и здесь ближайший  когнат (как во второй очереди —  ближайший агнат) вытеснял более  отдаленного, а в случае отказа от своих прав его не мог заменить другой когнат очередной степени  родства. В таких обстоятельствах  наследство признавалось выморочным, а в древнейший период — бесхозяйным. Выморочное имущество поступало  к фиску, а иногда к монастырям, церкви и т.д.

     Действующий Гражданский Кодекс Российской Федерации  определяет временем открытия наследства день смерти гражданина, а не какой-либо иной момент, поэтому лица, умершие  в один день, но в разное время  суток, считаются умершими в одно время. Вследствие этого как современное, так и римское право, безусловно считают, что между ними наследование не возникает.

     В наследовании по закону применяется  принцип «in legitimas hereditatibus successio non est» («при законном наследовании трансмиссия  не применяется»), в соответствии с  которым в случае, если призванный к наследству не приобретает его, призвание к наследству не переходит  на следующее по степени родства  лицо, как не переходит оно и  на родственников следующей очереди.

     Эта чрезмерная строгость права могла  быть исправлена эдиктом претора. Реформы, осуществленные в области наследования претором, начались еще в республиканский  период и завершились в эпоху  принципата. Эти реформы шли следующим  путем. Претор создал особый интердикт  для ввода во владение наследственным имуществом. Первоначально этот интердикт  давался лицам, которых претор, после  рассмотрения их претензий, считал вероятными наследниками по цивильному праву. Это  облегчало положение цивильных  наследников, которые нередко были заинтересованы в изъятии наследственного  имущества из рук посторонних  лиц до разрешения спора о правах на наследство. В этих случаях претор служил интересам имущих слоев населения, так как наследниками, хотя бы и  по завещанию, чаще всего были лица, связанные с наследодателем, обладателем  наследственного имущества, кровной  или иной личной связью.

     Однако  скоро оказалось, что интересы господствующих классов в области наследования сложны и разнообразны, и в частности  не всегда оказывалось приемлемым правило, в силу которого в тех случаях, когда ближайший наследник не принимал наследства, оно, не переходя к дальнейшему по порядку призвания  к наследованию, становилось выморочным т.е. бесхозяйным, а, следовательно, могло  быть присвоено любым лицом. Для  устранения этой последней возможности  претор стал давать в таких случаях преимущество следующему по порядку родственнику и действовал в целях восполнения цивильного права.

     Так наряду с цивильной системой наследования сложилась преторская система. В  дальнейшем две системы наследования по римскому праву — цивильная  и преторская — стали постепенно сближаться. Существенное значение, наряду с деятельностью претора, имела  и практика центумвирального суда, которому были подведомственны споры  о наследовании.

     Таким образом, наследование по закону ab intestato – древнейшая форма наследования, когда наследство переходило (вместе с титулом домовладыки) ближайшему агнату. Круг наследников определялся  моментом призвания к наследованию, степень агнатского родства исчислялась  по определенной процедуре. Выделялись категории наследников.

 

      3. Открытие наследства «по закону».

     В процессе наследования выделялось два  этапа:

  1. открытие наследства (смерть наследодателя);
  2. принятие наследства.

     Под открытием наследства понимается наступление  фактов, ввиду которых принадлежавшее собственнику имущество становится наследственным и может быть принято  лицами, для которых оно в этом качестве предназначено. В соответствии со статьей 1114 ГК России — это смерть наследодателя или объявление его  умершим. Такие же основания существовали и в Древнем Риме. К примеру, специфическим основанием признания  лица умершим были так называемые обстоятельства postliminium. В частности, римское право приравнивало к  смерти плен, и такое лицо объявлялось  умершим со всеми вытекающими  отсюда последствиями относительно наследства.

     В момент смерти наследодателя наследство только открывается для наследников, только предлагается им (defertur), вследствие чего этот момент представляет собой всего лишь первую стадию в процессе наследственного перехода и имеет название delatio hereditas.

Информация о работе Наследственное право