Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2012 в 20:49, курсовая работа
Целью данной работы является рассмотрение проблемы частного и публичного права в рамках теории государства и права.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть зарождение и развитие идей «частного» и «публичного» в права;
2. Раскрыть становление и развитие частного и публичного права в России;
3. Охарактеризовать предмет и структуру частного права;
4. Выявить предмет и структура публичного права.
Введение 4
Глава 1. Частное и публичное право: из истории становления и развития 7
1.1 Зарождение и развитие идей «частного» и «публичного» в права 7
1.2 Понятие частного и публичного права 15
Глава 2. Частное право: предмет и структура частного права, отросли частного право в РФ 19
2.1 Предмет и структура частного права 19
2.2 Соотношение гражданского, трудового и семейного права в частном 24
Глава 3. Предмет и структура публичного права. Проявления «публичного право» в отраслях права 27
3.1 Предмет и структура публичного права 27
3.2 Проявление «публичного права» в отраслях права 29
Заключение 34
Список литературы 37
I. Нормативные акты 37
Приложение 1. 40
ЧАСТНОЕ
И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО
Выполнил студент 1
курса
специальности «Юриспруденция»
гр. Ю-1
Назаров Александр
Вячеславович
Проверила:
Киров
2011
Содержание
Федеральное агентство по образованию
1
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
1
Волго-Вятская академия государственной
службы 1
Филиал в г. Кирове 1
Курсовая работа 1
По дисциплине «Теория государства и права»
1
Введение 4
Глава 1. Частное и публичное право: из
истории становления и развития 7
1.1 Зарождение и развитие идей «частного»
и «публичного» в права 7
1.2 Понятие частного и публичного права
15
Глава 2. Частное право: предмет и структура
частного права, отросли частного право
в РФ 19
2.1 Предмет и структура частного права
19
2.2 Соотношение гражданского, трудового
и семейного права в частном 24
Глава 3. Предмет и структура публичного
права. Проявления «публичного право»
в отраслях права 27
3.1 Предмет и структура публичного права
27
3.2 Проявление «публичного права» в отраслях
права 29
Заключение 34
Список литературы 37
I. Нормативные акты 37
Приложение 1. 40
Введение
Наука публичного и частного права,
пожалуй, одна из самых значимых в
системе общего права, поскольку
она затрагивает отношения
В теории и практике современной России,
активно внедряющей институты рыночной
экономики, возрождается идея деления
права на публичное и частное. Внедрение
принципов гражданского общества и правового
государства предопределяют активное
использование этой идеи в законодательной
и правоприменительной деятельности Российского
государ-ства, что невозможно без ее теоретического
осмысления наукой права.
Сочетание норм публичного и частного
права, их взаимное проникновение повышают
творческие возможности права, его эффективное
воздействие на экономические преобразования,
ускоряют процесс формирования гражданского
общества и правового государства.
Важность разработки проблем частного
и публичного права обусловлена необходимостью
совершенствования правового регулирования
в современной России. Разработка данной
проблемы способствует обогащению и развитию
теории права, углублению представлений
о праве, его внутренней систематике, формах
и методах воздействия права на общественные
отношения, усилению его регулятивных
возможностей в условиях реформирования
Российской государственности.
Основным смыслом деления права на частное
и публичное является юридическое признание
сфер общественной жизни, вмешательство
в которые государства и его органов юридически
запрещены или ограничены, то есть государство
признает частную собственность, свободу
выбора и свободу личной инициативы человека.
Причем частное право также наталкивается
на определенные пределы и границы, устанавливаемые
публичной властью и публичным правом,
так частные соглашения не могут изменить
публичного (государственного) права.
Нельзя не отметить, что вплоть до самого
последнего времени разработке проблем
частного и публичного права уделялось
недостаточное внимание со стороны юристов-теоретиков.
Все это обусловливает необходимость
комплексного исследования проблем частного
и публичного права специалистами в области
общей теории права, с участием государствоведов,
административистов, цивилистов и представителей
других отраслей юридической науки.
Степень разработанности
темы. Однако нельзя сказать, что тема
о разделении права на частное и публичное
нова и никогда не разрабатывалась. Ещё
во времена Римской империи существовали
отрасли публичного и частного права.
Именно римские юристы выделили из общего
права частное – как противоположность
праву публичному. Наибольшее внимание
они уделяли частному праву (гражданским,
семейным правоотношениям; вещному праву,
обязательственному праву, наследованию)
и совсем мало публичному праву (только
судебная система, гражданский процесс
и иски), часть институтов которого была
позаимствована из греческого и египетского
права, часть диктовалась волей очередного
правителя, а часть состояла из неписаных
местных традиций и обычаев. Несмотря
на это, римское право является «прародителем»
права современного, хотя в дальнейшем
его развитие определялось местом, временем,
устоями и традициями конкретного народа
или страны.
Наибольший интерес, конечно же представляют
работы, основанные на сравнительном исследовании
частного и публичного права, их взаимосвязь
и переплетение в практической деятельности.
Этим отличаются публикации Ю.А. Тихимирова,
Б.Б. Черепахина М.М. Брагинского. Основные
положения работ данных авторов, а также
мнения других правоведов в контексте
рассматриваемой темы получили в данной
работе достойную оценку и краткое освещение.
Актуальность работы обусловлена
усложнением связей и отношений социума,
комплексный характер которых объективно
требует интеграции права в частно- и публично-правовые
блоки, что вызывает потребность определения
новых граней общности и различия отраслей
права для более полного использования
потенциальных возможностей системы права
в обеспечении эффективной правовой регламентации.
Таким образом, целью данной
работы является рассмотрение проблемы
частного и публичного права в рамках
теории государства и права.
Для достижения данной цели необходимо
решить следующие
задачи:
1. Рассмотреть зарождение и развитие идей
«частного» и «публичного» в права;
2. Раскрыть становление и развитие частного
и публичного права в России;
3. Охарактеризовать предмет и структуру
частного права;
4. Выявить предмет и структура публичного
права.
Методы исследования. В процессе работы
были использованы такие методы исследования,
как анализ литературы и изучение нормативных
документов, сравнительно-описательный
и сравнительно-сопоставительный методы,
а также анализ отдельных понятий и явлений.
Структура курсовой
работы состоит из введения, трех глав,
заключения и списка литературы.
Глава 1. Частное и публичное право: из истории становления и развития
1.1 Зарождение и развитие идей «частного» и «публичного» в права
Позитивно существующее и действующее
право является однородным и целостным
явлением. Налицо громадный нормативный
массив. В то же время разное правопонимание
и подходы к его систематизации, к определению
юрисдикции различных органов государства
побуждают к делению права на части или
разделы. К этому же приводят причины правотворческого
и правоприменительного свойства. Мыслители
и «творцы права» давно ощутили эту потребность,
и история права давала свои ответы на
вопрос, как ее удовлетворить.
Истоки понимания права и его отличия
от закона, соотношения права с обществом,
государством и личностью можно найти
в трудах древнегреческих мыслителей.
Государство рассматривается как согласованное
правовое общение его членов, как выражение
общего интереса свободных членов. Право,
по их мнению, первично по отношению к
позитивному законодательству и устанавливается
природой.
В диалоге «О законах» Цицерон, как и другие
римские деятели, трактует закон как заложенный
в природе высший разум, велящий совершать
то, что следует совершать, и запрещающий
противоположное. Этот разум, укрепившийся
в мыслях человека, и есть закон. Принятые
людьми позитивные законы должны соответствовать
естественному праву1. И тем не менее
в Римской империи с ее динамичным строем
постепенно формируется строгое представление
о природе права как своего рода системы.
Напомним, что современное понятие гражданского
права не совпадает с понятием гражданского
права в Риме. Там существовало цивильное
право как сугубо национальное и наиболее
древнее право, регулировавшее имущественные
отношения только между римскими гражданами.
Для него были характерны строгий формализм,
консерватизм и национальная ограниченность.
Законы XII таблиц служили главным источником
римского права.
Постепенно, по мере расширения торговых
и иных отношений Рима с другими народами,
возникла необходимость другой правовой
системы – права народов как разновидности
римского права. Оно было более подвижным.
Формируется преторское право как продукт
деятельности преторов и других магистратов,
дополнявших своими актами и решениями
первые две системы. Все три системы в
совокупности и составляли римское гражданское
право, и в результате сближения и слияния
сложилось в дальнейшем единое понятие
римского частного права2.
Одновременно, рядом с частным правом,
относящимся к пользе отдельных лиц, существует
публичное право. Римский юрист Ульпиан
характеризует его как право, относящееся
к положению Римского государства. Критерием
различения частного и публичного права
служит интерес – для частного преимущественное
значение имеют интересы отдельных лиц,
их правовое положение и имущественные
отношения, для публичного главными являются
государственные интересы, правовое положение
государства, его органов и должностных
лиц, регулирование отношений, имеющих
ярко выраженный общественный интерес.
Устойчивость сфер и методов правового
регулирования, критериев их различения
объясняет нам жизнеспособность деления
права на частное и публичное. Оно было
отражено в последующих зарубежных правовых
системах то в отчетливом виде, то в виде
идей правового государства, то в виде
идей общественного договора.
В русском праве ввиду его специфики и
заметного удельного веса обычаев и «общинного
права» деление на публичное и частное
право исторически не было выражено столь
отчетливо, как в других государствах3.
Лишь в XIX в. внимание к этому вопросу получает
дополнительные импульсы ввиду нарастающего
интереса прогрессивной общественности
к идеям конституционализма и введения
системы законов
Известный русский юрист Н.М. Коркунов
дал обстоятельную характеристику развития
идей публичного и частного права применительно
к российской истории. Воспроизведем ее
в том виде, как она была выражена в многократно
переиздававшихся «Лекциях по общей теории
права»4. Коркунов пишет, что римляне
сводили различие частного и публичного
права к различию охраняемых интересов,
различая именно интересы частные и общие.
Но большинством юристов уже давно это
деление было признано несостоятельным.
Выставленное римлянами различие представляется
неопределенным и не достигает цели: разграничить
и определить различные области права.
Так, прежде всего нельзя противополагать
интересы общие и частные. С одной стороны,
интересы только и существуют у отдельных
людей, так как только люди суть действительные
реальные элементы общежития. Общий интерес
есть не что иное, как та или другая совокупность
частных интересов. В этом смысле можно
сказать, что все право установлено ради
охраны интересов отдельных лиц, т.е. частных
интересов. С другой стороны, правовая
охрана дается только тем интересам отдельных
лиц, которые имеют более или менее общее
значение или потому, что они общи целой
группе лиц, например охрана интересов
врачей, или потому, что данный интерес
есть интерес хотя одного отдельного лица,
но занимающего в обществе такое положение,
что его интерес получает общее значение,
например интересы монарха. В таком смысле,
наоборот, можно сказать, что всякое право
охраняет общие интересы.
Конечно, можно различать более или менее
общие интересы. Но не говоря уже об относительности
и неопределенности такого различия, оно
не соответствует действительному различию
частных и публичных отношений. Нельзя
сказать, чтобы публичное право касалось
всегда более общих, частное – менее общих
интересов.
Неудовлетворительность римской классификации
и главным образом ее неопределенность
вызвали целый ряд попыток исправить ее,
дать ей более определенную формулировку,
причем исходят, как из основания, из различия
понятий частного и общего, но облекают
это различие в другую форму.
Между этими попытками прежде всего обращает
на себя внимание классификация Савиньи.
Его систему можно назвать телеологической.
Она представляет модификацию римской
классификации. У Улъпиана основой классификации
являлось различие интересов, смотря по
тому, разграничиваются ли в данном отношении
частные или общие интересы Савиньи и
Шталъ различают юридические отношения
по их цели. «В публичном праве,– говорит
Савиньи,– целое является целью, а отдельный
человек занимает второстепенное положение;
напротив, в частном праве отдельный человек
является целью, а целое (государство)
– средством». То же почти говорил и Шталь:
одни юридические отношения имеют целью,
задачей удовлетворение потребностей
отдельного человека, другие – соединение
людей в одно высшее целое и регулирование
их жизни в этом единстве.
Это различение юридических отношений
по субъектам, являющимся их целью, было
развито полнее Иерингом. Но, развив его,
он вместе с тем указал и истинное значение
этого различия. Он различает юридические
отношения по субъектам не та на три класса:
дестинатарием служит или отдельное лицо,
или общество, или государство. Но он не
кладет эти различия в основу системы
права. Напротив, он указывает, что каждый
отдельный институт может иметь дестинатарием
то отдельное лицо, то общество, то государство.
Так, например, собственность может быть
или частной, или общественной, или государственной.
И действительно, это различие не может
быть принято основанием системы права,
так как система предполагает классификацию
институтов, а не тех форм, какие может
последовательно принимать один и тот
же институт.
Классификация Савиньи и Шталя представляет
попытку соединить и классификацию по
интересам, охрана которых есть цель права,
и классификацию по различию положения
субъекта как самостоятельного индивида
или как члена общественного организма.
Неудача попыток исправления римской
классификации права побудила некоторых
русских юристов отказаться от выставленного
римскими юристами основания различения
частного и публичного права и поискать
взамен его другое. Одни из них полагают,
что основанием различия частного и публичного
права должно быть признано различие экономических,
имущественных интересов и интересов,
не имеющих экономического значения. Другие
ищут основания этого различия в том, будто
частное право есть право распределения.
Первого из этих воззрений держатся Мейер,
Умов и в особенности Кавелин. Последнее
было поддержано Цитовичем.
Попытки найти основание для различения
частного и публичного права в различии
содержания юридических отношений оказываются
неудачными. Да и вообще различие интересов,
составляющих содержание юридических
отношений, следует признать непригодным
для обоснования классификации правоотношений.
Мы уже указывали, что юридический характер
в людских отношениях имеют особенно их
формы, а их содержание то же, что и бытовых
отношений. Так как юридическая норма
определяет не самые интересы, а только
разграничение фактически существующих
интересов, то и основное значение имеет
для различия юридических отношений не
то, какие в них интересы разграничиваются,
а то, как они разграничиваются.
Невозможность найти в содержании юридических
отношений основания для различения частного
и публичного права подтверждается еще
и тем, что история права представляет
нам примеры того, как одни и тe же по своему
содержанию отношения получили то частно-правовую,
то публично-правовую форму. Так, например,
в средние века многие права власти составляли
лишь придаток частного права землевладения.
Различие частных и публичных прав, по
мнению Еллинека, коренится именно в этом
соотношении юридического дерзновения
и юридической возможности.
В частном праве всегда имеется дерзновение;
в публичном – только возможность. Публичные
права основываются не на дозволительных,
а исключительно на власть предоставляющих
правоположениях. Поэтому они представляют
собой не часть естественной, правом только
регулируемой свободы, а расширение прав
естественной свободы.
Все это крайне искусственное различение
при ближайшем анализе оказывается совершенно
несостоятельным. Дерзновение и возможность
вовсе не составляют существенных элементов
содержания субъективного права. Различие
дерзновения и возможности обусловлено
не различием субъективных прав, а различием
последствий правонарушений. Если нарушение
юридической нормы влечет за собой только
ответственность правонарушителя, такую
норму нарушать не смеют, но могут. Если
нарушение нормы влечет за собой только
юридическую ничтожность несогласного
с ней действия, совершить несогласное
с нормой юридическое действие нельзя.
Если же, наконец, нарушение нормы влечет
за собой и ничтожность действия, и ответственность
правонарушителя то нарушать такую норму
и не могут.
С другой стороны, элемент дерзновения
вовсе не чужд и публичным правам. Лицо,
к тому неуправомоченное, не только не
может осуществлять функцию власти, но
и не должно это делать, так как захват
власти составляет наказуемое деяние.
Далее Н.М. Коркунов дает свою трактовку
различия частного и публичного права.
Основание различия следует искать в различии
не фактического, бытового основания этих
отношений, а в различии их юридической
формы. Но нельзя это различие сводить
исключительно к различию положения субъекта
прав или последствий нарушения тех и
других прав. Различие их представляется
более общим, проявляющимся и тогда, когда
ни о каком нарушении нет и речи. С другой
стороны, все права без исключения принадлежат
человеку как участнику общения с другими
людьми. Надо, следовательно, поискать
объяснения частного и публичного права
в различии общего характера юридической
формы тех и других отношений.
Рядом с формой разделения объекта, различения
«моего» и «твоего», существует еще другая
форма – приспособление объекта к совместному
осуществлению разграничиваемых интересов.
Ведь существуют такие объекты, которые
невозможно поделить между заинтересованными
субъектами. Другие объекты хотя и могут
быть распределяемы, но требуют сверх
того и приспособления.
Итак, наряду с установлением различия
«моего» и «твоего» необходимо должна
существовать еще другая форма разграничения
интересов, которая частью заменяет первую,
частью восполняет ее. Эту вторую форму
можно определить как приспособление
объекта, представляемого первой формой,
в противоположность его субъекту.
Таким образом, обе формы обеспечения
юридической возможности равно необходимы
и не могут заменять друг друга. Всегда
и везде обе они должны существовать, как
две необходимые формы действия права.
Поэтому с большим удобством можно бы
было принять их различие как основание
классификации правовых явлений.
Все особенности частного и публичного
права вполне объясняются различием поделения
объекта и его приспособления.
Таким образом, различием поделения и
приспособления объекта объясняются удовлетворительным
образом все особенности частного и публичного
права. Нетрудно доказать, что, основывая
различие частного и публичного на различии
поделения и приспособления, мы легко
можем объяснить существование частных
прав и у государства. Если государству
предоставляется власть над данным объектом
ради его приспособления к пользованию
– это право публичное (таково право государства
на дороги). Если же, напротив, данный объект
предоставляется государству только для
пользования самим правительством ради
извлечения из него средств для приспособления
других объектов – это право частное (таково
право государства на государственное
имущество, доходы с которого идут на удовлетворение
тех или других задач государственного
управления). Поэтому первая форма действия
права имеет более индивидуальный, частный
характер, вторая – более общественный.
Распределяя объекты в частное обладание,
частное право предоставляет определение
способов пользования ими для удовлетворения
потребностей и для производства новых
ценностей свободному усмотрению каждого
данного субъекта. Напротив, публичное
право, приспосабливая объект к совместному
пользованию, не может не регулировать
и потребление и производство. Поэтому,
поскольку частное право касается экономических
благ, оно регулирует не потребление и
производство, а только распределение.
Известный юрист Г.Ф. Шершеневич дал обстоятельный
анализ разных подходов к разделению права
на частное и публичное5. Высказывались
взгляды об оправданности деления права
на частное, публичное и международное
по степени убывающей защищенности. Другие,
признавая наличие государственного,
международного и церковного права, из
первого выводили частное и публичное.
Право индивидуальное и право социальное,
предопределенные природой человека,
не учитывают «разрыв» социального права
на собственно государственное (как в
Риме, где вся общественная жизнь была
в государстве) и общественное ввиду роста
общественных организаций.
Л. Дюги возражал против резкого разграничения
права на публичное и частное, а Остин
вообще против такого деления. Дюрингейм
не выделял критерий в различии санкций,
Еллинек – в способах действия субъекта
права, Петражицкий – в функциях указанных
видов права и системах их правовой мотивации,
Кавелин – в иной композиции актов и норм.
Г.Ф. Шершеневич делает вывод: во всех подходах
различение между публичным и частным
правом проводится либо по содержанию
регулируемых отношений – это материальный
фактор, либо по порядку их защиты – это
формальный момент. Рассматривая оба критерия,
он делает акцент на их взаимопроникающих
свойствах. Ибо в праве всегда выражаются
общественные интересы, а государство
является участником гражданско-правовых
отношений6.
Отсюда понятны разные грани правового
регулирования и неодинаковые меры «допустимого»,
«разрешенного» и «запретного». В реальности
эти меры смещаются и нарушаются, поскольку
очевидна «инвариантность человеческого
поведения». Но столь же бесспорна и раздвоенность
мира человека – публичного (общественного)
и частного, личного, к чему право не безразлично.
Как видно, проводится мысль о различении
сфер влияния права и об отношении к нему
всего общества, класса и отдельных индивидов.
А отношение, естественно, складывается
неодинаковое, поскольку очерченная правом
«мера свободы» вызывает резкую реакцию
людей.
1.2 Понятие частного и публичного права
Изречение древнеримского юриста Ульпиана
позволяет считать, что основание градации
права на частное и публичное - есть предмет
правового регулирования, то есть интерес:
а) общезначимый (публичный) интерес, интересы
общества, государства в целом;
б) интересы частных лиц.
Деление права на частное и публичное,
таким образом, обеспечивает статью 2 Конституции
Российской Федерации: «Человек, его права
и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязанность
государства»7, и означает юридическое
признание сфер общественной жизни, вмешательство
в которые государства и его органов юридически
запрещены или ограничены законом. Тем
самым исключается (юридически) возможность
произвольного вторжения государства
в сферу личной свободы, юридически узаконивается
степень и границы прямого приказа государства
и его структур, юридически раздвигаются
границы свободы собственности и частной
инициативы.
Сущность частного права выражена в его
принципах - независимости и автономии
личности, признание защиты частной собственности,
свободы договора. Частное право – это
право, защищающее интересы лица в его
взаимоотношениях с другими лицами. Оно
регулирует сферы, непосредственное вмешательство
в которые регулирующей деятельности
государства является ограниченным. Индивид
самостоятельно решает, использовать
ли ему свои права или воздержаться от
дозволенных действий, заключать договор
с иными лицами или поступить иным образом.
Иное дело сфера действия публичного права.
В публично-правовых отношениях государства
стороны выступают как юридически неравноправные.
Одной из таких сторон всегда выступают
государство или его орган (должностное
лицо), наделённый властными полномочиями.
В сфере публичного права отношения регулируются
исключительно из центра, каковым является
государственная власть.8
Система публичного и частного права обусловлена
их природой, особенностями национальной
правовой системы. С учетом этого и представлена
публичная и частно-правовая система (Приложение
1).
Конечно, безусловной публично-правовой
или частно-правовой отрасли не существует.
Публично-правовые элементы присутствуют
в частном праве, а частно-правовые в публичном.
Любая норма права в любой отрасли права
– если речь идёт не о произвольном установлении,
а действительно о норме права как конкретного
требования принципа формального равенства
– объединяет в себе (и должна объединять
по принципу формально-правового равенства)
оба начала: публично-правовое и частно-правовое.9
При всей важности и принципиальности
деления права на частное и публичное,
критерии такого деления неоднозначны,
а границы достаточно условны и размыты.
Российский цивилист Михаил Михайлович
Агарков (1890-1947 гг.) отмечал, что могут возникать
комбинации публично-правовых и частно-правовых
элементов, смешанные публично-правовые
и частно-правовые институты. М.М. Агарков
подчеркивал, что публичное право есть
область власти и подчинения, частное
(гражданское) - область свободы и частной
инициативы. Иногда критерием отнесения
отношений к публично-правовым полагают
участие в них в качестве одной из сторон
государства. Однако как государство в
целом, так и его органы, могут выступать
в качестве юридических лиц участниками
частно-правовых отношений.
Представляемая в норме права и в праве
в целом общая воля (общее благо, интерес)
– это и есть правовой способ и правовая
форма учета, согласования, сочетания
публичных и частных интересов в соответствующей
сфере и отрасли нормативно-правовой регуляции.
Правомерный интерес (т.е. признаваемый
и защищаемый правом интерес) – это результат
согласования и компромисса различных
конфликтующих интересов на основе критерия
их соответствия требованиям общеправового
принципа формального равенства.
Общий интерес – всё правомерное из всех
конфликтующих интересов всех соответствующих
субъектов.
Таким образом, правомерные частные и
публичные интересы защищаются (и должны
защищаться) всеми нормами, нормами всех
отраслей права.
Некоторые авторы определяют частное
право как совокупность правовых норм,
охраняющих и регулирующих отношения
частных собственников в процессе производства
и обмена, их интересы как свободных субъектов
рынка. Это определение, на мой взгляд,
несколько одностороннее – оно характеризует
частное право лишь с экономической стороны.
Публичное же право составляют нормы,
закрепляющие и регулирующие порядок
деятельности органов государственной
власти и управления, формирования и работы
парламентов, других представительных
и правительственных учреждений, осуществления
правосудия, борьбу с посягательствами
на существующий строй.10
Таким образом речь идет не о том, чтобы
отдать предпочтение частноправовому
или публично-правовому типу регулирования
общественных отношений, а о том, чтобы
частно-правовое регулирование оптимально
ограничивалось в необходимых случаях
публично-правовыми элементами.
Главная проблема - это проблема соотношения
частного и публичного права.
Глава 2. Частное право: предмет и структура частного права, отросли частного право в РФ
2.1 Предмет и структура частного права
Признание в общества приоритета интересов,
прав и свобод человека и гражданина
приводит к восстановлению престижа частного
права. Его иногда отождествляют только
с гражданским правом, нередко включает
в его орбиту семейное, жилищное и другие
отросли права. Главными считается правовое
выражение и защита частных и групповых
интересов, обеспечение юридического
приоритета воли частных лиц граждан и
их объединений, равенство сторон, децентрализованный,
диспозитивный характер регулирования,
возрастание удельного веса «дозволений»
в праве, признание государством юридической
силы договоров, актов сторон и защита
их судом.
Кардинальное демократическое преобразование
нашего общества, возвращение к современной
цивилизации, достижение в нём гражданского
мира, согласия, общественного спокойствия
люди всё чаще связывают с правом, с правовым
государством, с правосудием, с правами
человека.
Гражданское, а также трудовое и семейное
право, международное частное право относятся
к сфере частного право. В ней действуют
отдельные лица, которые защищают свои
личные выгоды и интересы. Отношения между
частными лицами складываются «по горизонтали»,
и каждый участник выражает свою автономную
волю, и, следовательно, само отношение
может возникнуть лишь по его доброй воли.
Государство и его органы тоже действуют
в сфере частного права, но здесь они не
властвуют, а выступают в качестве частных
лиц: например, при закупках сельхозпродукции
у крестьян государство (его орган) выступает
как обыкновенный покупатель, а крестьянин
как продавец, со всеми вытекающими отсюда
последствиями. В сфере частных отношений
государство - не власть, а партнер, контрагент.
Частная жизнь человека богата и разнообразна.
Каждый из нас в этой сфере играет многочисленные
роли: отца (матери), сына (дочери), мужа
(жены), работника или предпринимателя,
владельца имущества или его приобретателя,
автора или читателя.
В этом примерном и далеко не полном перечне
социальных ролей нетрудно увидеть, что
отношения супругов, родителей и детей
регулируются семейным правом, а отношения
работника с работодателем (предпринимателем)
– трудовым.
Все остальные отношения частных лиц регулируются
нормами гражданского права. Прежде всего,
это относится к имущественным отношениям,
которые связаны с принадлежностью имущества
тому или иному лицу или возникают при
обмене имуществом, предоставлении таких
благ, ценность которых можно измерить
деньгами.
Место гражданского права в частном праве.
Гражданское право составляет основу
частноправового регулирования. Тем самым
определяется его место в правовой системе
к основной, базовой отрасли, предназначенной
для регулирования частных, прежде всего
имущественных отношений. Из этого следует,
что общие нормы и принципы гражданского
права могут применяться для регулирования
любых отношений, входящих в частноправовую
сферу, если на этот счет отсутствуют прямые
предписания специального законодательства
(т. е, в субсидарном, восполнительном порядке).
Это касается прежде всего сферы семейного
права, где такое положение получило прямое
законодательное закрепление (ст. 4 Семейного
кодекса РФ)11, но также и частноправовых
отношений, затрагиваемых институтами
трудового, природоресурсового, экологического
права. Именно на этом, в частности, базируются
небезосновательные попытки судебной
практики использовать в отношениях, возникающих
при необоснованном расторжении или изменении
трудового договора, гражданско-правовые
нормы о возмещении морального вреда.
В настоящее время происходит известное
расширение сферы действия гражданского
права. Так, к нему теперь относится ряд
отношений землепользования и природопользования,
изменивших свою экономическую и юридическую
природу в связи с признанием права частной
собственности на некоторые земельные
участки и другие природные объекты. Гражданско-правовые
начала все больше проникают в сферу семейных
отношений. Взаимоотношения индивидуального
управляющего с нанявшей его компанией
(например, акционерным обществом) строятся
по нормам акционерного (гражданского),
а не трудового законодательства. Все
это свидетельствует о возрастании социальной
ценности гражданского права как наиболее
эффективного регулятора формирующихся
рыночных отношений.
Таким образом, гражданское право занимает
центральное, ключевое место в частноправовой
сфере и в целом в регламентации большинства
имущественных и многих неимущественных
отношений. Косвенным показателем этого
являются даже распространенные, хотя
и необоснованные попытки применения
гражданско-правовых норм к имущественным
отношениям, входящим в предмет публичного,
а не частного права.
Так, при возврате налогоплательщикам
неправильно удержанных сумм налогов
на них иногда начисляются проценты, предусмотренные
за нарушение денежного (гражданско-правового)
обязательства ст. 395 ГК РФ12.
Между тем никаких гражданско-правовых,
в том числе обязательственных отношений
между налогоплательщиком и налоговым
органом не возникает, а потому нет и оснований
для применения частноправовых правил.
(Иное дело, что эту ситуацию можно рассматривать
как деликт, т.е. причинение налогоплательщику
имущественного вреда государственным
налоговым органом, в силу которого последний
обязан возместить потерпевшему все причиненные
убытки). В действительности же изложенная
ситуация свидетельствует о необходимости
учета в нормах публичного (налогового)
права содержания соответствующих частноправовых
отношений а не только фискальных (публичных)
интересов.
Метод частно-правового регулирования.
Метод правового регулирования представляет
собой комплекс правовых средств и способов
воздействия соответствующей отрасли
права на общественные отношения, составляющие
ее предмет. Для того чтобы такое воздействие
было эффективным, т.е. достигало результата,
на который оно рассчитано, должны быть
использованы средства, соответствующие
природе регулируемых отношений. Иначе
говоря, содержание метода правового регулирования
существенной мере предопределяется характером
регулируемых отношений (предметом правового
регулирования). Поэтому очевидно, что
в сфере частного права подлежат использованию
способы, принципиально отличные от применяемых
в сфере публичного права. Ведь речь здесь
идет о частных (имущественных и неимущественных)
отношениях экономически независимых,
самостоятельных товаровладельцев. Если
в публичном нраве в силу его природы господствуют
методы власти и подчинения, властных
предписаний (обязываний) и запретов, то
для частного права, напротив, характерны
дозволение и нравонаделение, т.е. предоставление
субъектам возможностей совершения инициативных
юридических действий — самостоятельного
использования правовых средств для удовлетворения
своих потребностей и интересов.
Отраслевой метод правового регулирования
общественных отношений раскрывается
в четырех основных признаках:
- о характере правового положения участников
регулируемых отношений;
- о особенностях возникновения правовых
связей между ними;
- о специфике разрешения возникающих
конфликтов;
- о особенностями мер принудительного
воздействия на правонарушителей13.
2.2 Соотношение гражданского, трудового и семейного права в частном
Для разграничения гражданского и
трудового права принципиальное
значение имеет то обстоятельство,
что в соответствии со сложившейся в нашей
стране традицией рабочая сила не признавалась,
а зачастую и сейчас не признается товаром.
В силу этого полагают, что имущественные
отношения, возникающие в результате найма
рабочей силы, не носят стоимостного характера.
Поэтому их правовое регулирование должно
осуществляться особой самостоятельной
отраслью трудового права.
Однако по мере перехода к рыночной экономике
и формирования рынка труда все более
явственно просматривается товарный характер
отношений, возникающих по поводу трудовой
деятельности человека. Поэтому указанные
отношения, в принципе, должны входить
в предмет гражданского права и регулироваться
соответствующим структурным подразделением
гражданского права и регулироваться
соответствующим структурным подразделением
гражданского законодательства.
В настоящее же время в сфере правового
регулирования трудовых отношений используются
лишь некоторые гражданско-правовые элементы
и сохраняется исторически сложившиеся
практика правового регулирования трудовых
отношений без учета их стоимостного характера.
Последнее является одной из причин неэффективности
нашего производства. Несмотря на это,
практика правового регулирования трудовых
отношений без учета их стоимостного характера
находит свое теоретическое обоснование
в подавляющем большинстве работ представителей
науки трудового права.
Семья представляет собой экономическую
ячейку общества. Поэтому между членами
семьи не могут не устанавливаться имущественные
отношения. Однако характер этих отношений
получил различную оценку в литературе.
В условиях социалистического общества
большинство авторов пришло к выводу о
том, что складывающиеся между членами
семьи имущественные отношения в силу
их сугубо личного характера утрачивают
стоимостный признак и поэтому должны
регулироваться не дражданским правом,
а особой самостоятельной отраслью –
семейным правом.
Во многом данный вывод был предопределен
стремлением подчеркнуть качественное
различие между семейными отношениями
в социалистическом и буржуазном обществе.
По мере перехода к рыночной экономике
характер имущественных отношений возникающих
между членами семьи меняется. В условиях
рыночной экономики имущественно-стоимостные
отношения устанавливаются между всеми
участниками гражданского оборота. Не
составляют исключения и имущественные
отношения между членами семьи. Личный
характер взаимоотношений между членами
семьи действительно накладывает особый
отпечаток на возникающие между ними имущественные
отношения, но не меняет их природы, предопределенной
товарным характером производства. В противном
случае семья не может выполнять функцию
экономической ячейки общества, основанного
на товарном производстве. Имущественные
отношения, складывающиеся внутри экономической
ячейки общества, не могут качественно
отличаться от имущественных отношений,
господствующих в данном обществе. Поэтому
имущественные отношения между членами
семьи в условиях рыночной экономики неизбежно
приобретают стоимостный характер. Подтверждением
тому служат последние изменения в семейном
законодательстве, связанные с расширением
сферы гражданско-правового инструментария
в регулировании семейных отношений. Так,
в соответствии с СК РФ допускается заключение
брачного контракта, возможность перехода
от общей совместной к общей долевой или
раздельной собственности супругов и
т.д. Стоимостный характер имущественных
отношений между членами семьи обусловил
также перевод целого ряда правовых норм,
которые традиционно «прописывались»
в актах брачно-семейного законодательства,
в ГК (ст. 31-41, 47, 256 и др.). Взаимооценочный
характер носят и личные неимущественные
отношения с участием членов семьи. Наличие
в отношениях между членами семьи и с их
участием предметного признака гражданского
права (взаимооценочный характер отношений)
неизбежно предопределяет необходимость
применения к ним общих норм гражданского
права. Поэтому ст. 4 СК РФ устанавливаем
что к имущественным и личным неимущественным
отношениям между членами семьи, не урегулированным
семейным законодательством, применяется
гражданское законодательство постольку,
поскольку это не противоречит существу
семейных отношений14.