Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Декабря 2012 в 16:01, курс лекций
Нижеследующий материал предлагается студентам по курсу «Римское
частное право». Значимость этого курса в современной системе образования в
России весьма велика; он является пропедевтикой (своеобразной азбукой)
ознакомления молодежи с правом частной собственности в его самых главных
категориях и понятиях. Опыт показывает, что те студенты, которые приобрели
навык изучения римского права, гораздо лучше и с большим пониманием
воспринимают курсы современного гражданского права. И это, конечно, не
I. Предисловие
II. Содержание (дидактические единицы)
III. Литература
IV. Курсовые задания (вопросы для самоконтроля
и подготовки к экзаменам; список тем
контрольных работ)
V. Краткий конспект учебного курса
1. Введение
1.1. Предмет и значение изучения римского права
1.2. История римского права
2. Источники римского права
3. Римское судопроизводство по частным искам
3.1. Возникновение государственного суда
3.2. Легисакционный, формулярный
и экстраординарный процессы
3.3. Иски
4. Лица
4.1. Римские граждане
4.2. Либертины, латины, перегрины, колоны, рабы
5. Семейное право
6. Вещные права
6.1. Право владения и право собственности
6.2. Права на чужие вещи
7. Право наследования
8. Обязательственное право
9. Договоры в римском праве
9.1. Общая характеристика договоров
9.2. Вербальные контракты
9.3. Литтеральные контракты
9.4. Реальные контракты
9.5. Консенсуальные контракты
10. Обязательства как бы из договора, из деликта и как бы из деликта
VI. Фрагменты источников
1. Законы 12 таблиц
2. «Инструкции» Гая
узуфруктарий ничего не возмещал, но если пользовался вещью неправильно, то
был обязан возместить ущерб.
Эмфитевзис есть вещное право долгосрочного, отчуждаемого пользования
чужим сельским участком за вознаграждение. Эмфитевзис мог передаваться по
наследству и обеспечивал долгосрочную аренду земли на срок более ста лет.
Суперфиций по общему
него по предмету: это – наследственное и отчуждаемое право пользоваться за
вознаграждение строением, домом на чужом городском участке.
Залог – это право кредитора на чужую вещь, временно полученную от
должника вместо определенной суммы денег, которую должник обязан уплатить
кредитору. Цель залога – обеспечение выполнения обязательства. В случае
выполнения обязательства должником, кредитор обязан, в свою очередь,
вернуть вещь должнику. В залог могла быть отдана любая вещь. Но особой
формой был залог земли – ипотека. В этом случае заложенная земля оставалась
у должника до тех пор, пока должник мог рассчитывать на погашение денежных
обязательств перед кредитором.
7. Право наследования.
Наследованием называется
нескольким лицам. Наследование универсально: наследник принимает все права
и обязательства, входящие в состав наследства. Римское право знало, однако,
и так называемые сингулярное преемство, т.е. предоставление наследнику
отдельных прав (так называемые легаты или отказы).
В процессе наследования важно
различать два момента
открытия наследства (совпадающий со смертью наследодателя) и момент
вступления в наследство (совпадающий со словами или действиями наследника,
выражающими волю к принятию наследства).
Наследование в Риме было
Завещанием в римском праве признавалось не всякое распоряжение на
случай смерти, а лишь то, которое содержало назначение наследника. Такое
назначение должно было стоять в начале завещания. Конечно, в завещании
могли быть и другие пункты: могли содержаться легаты (отказы), назначаться
опекуны к малолетним наследникам и т.д.
Завещание – это сделка односторонняя, так как оно выражает волю
только одной стороны – завещателя (наследодателя). Для того, чтобы
завещание было, признано действительным, требовался ряд условий: 1)
завещатель не должен был быть недееспособным (т.е. душевнобольным, лицом,
признанным бесчестным и т.д.); 2) для составления завещания требовалось
присутствие семи свидетелей, независимо от того, было завещание письменным
или устным; 3) назначение наследника должно было быть сделано лично самим
завещателем, притом ясно и точно; 4) наследником мог быть назначен лишь
тот, кто был способен стать в настоящий момент или по истечении времени
наследником (наследниками, например, не могли стать лица, которые еще не
были зачаты в момент смерти завещателя).
В завещании со временем
определение доли ближайших родственников.
В древнейший период
завещать свое имущество кому угодно. Это приводило иногда к тому, что
родственники оказывались обделенными. В более поздние времена закон стал
обязывать завещателя включать в наследственное распоряжение обязательную
долю ближайших родственников. Если это не было сделано, то возникала
возможность судебного иска и отмена по суду, либо всего завещания, либо
его части.
Наследование по закону наступало в следующих случаях: а) если
наследник по завещанию по той или иной причине не вступил в наследство; б)
если завещание не было признано действительным; в) если после умершего лица
вообще не осталось завещания.
При наследовании по закону важно было определение очереди
наследования.
По «Законам XII таблиц» первоочередными наследниками признавались
дети, внуки наследодателя, непосредственно ему подвластные. Если таковых не
оказывалось, то к принятию наследства призывался ближайший агнатский
родственник. Если и он не принимал наследства, то оно становилось
выморочным.
В более развитые времена Республики и принципиата в системе
наследования возросла роль когнатского (кровного) родства. На первом месте
в очереди наследников стояли дети наследодателя, в том числе и ему
неподвластные.
На втором месте стояли агнатские родственники. На третьем месте стояли все
когнатские родственники до 6-ой степени родства. И только на четвертом
месте был переживший супруг.
Наиболее разработанным был
Юстиниана. Наследники делились на классы. Первый класс наследников по
закону составляли нисходящие (сыновья, дочери, внуки, внучки и др.).
Нисходящий более близкой степени родства исключал из наследования
нисходящих более отдаленных степеней (если наследство принимали дети, то
уже не призывались к принятию наследства внуки и т.д.). Исключение
составляли: 1) случай наследственной трансмиссии, когда к наследству
призывались некоторые внуки наследодателя, наряду с его детьми, если отец
этих внуков, один из сыновей наследодателя умер, не успев принять
наследство, хотя и был жив в момент смерти наследодателя; 2) случай
наследования по праву, когда к наследству также призывались некоторые
внуки, если отец или мать внуков наследодателя умерли до смерти
наследодателя.
Второй класс наследников по новеллам Юстиниана составляли восходящие
родственники (отец, мать, бабка, дед и др.), а также полнородные братья и
сестры наследодателя и их дети. Здесь также действовал принцип, согласно
которому более близкие родственники имели предпочтение в праве принятия
наследства перед более отдаленными.
Третью очередь наследников
дети этих братьев и сестер.
Четвертую очередь (класс)
родственники
без ограничения степени
Если один из наследников всех четырех классов не принимал наследства,
то к принятию наследства призывался переживший супруг. Впрочем, «бедная
вдова», сумевшая доказать, после смерти мужа, свою имущественную
несостоятельность, имела право на получение ј части всего наследства.
Если наследство не было
наследниками по закону, оно становилось выморочным. В древнейшие времена
такое имущество считалось ничейным и могло быть захвачено каждым желающим.
С эпохи принципата выморочное имущество передавалось государству, а в эпоху
домината право на это наследство получала также церковь (если умирал
христианин).
Следует отметить здесь еще термин «лежачее наследство». В момент
смерти наследодателя происходит открытие наследства. Но принятие наследства
тем или иным наследником происходит не сразу. Между моментом открытия и
моментом принятия наследства может пройти немало времени. В этот период
наследственное имущество «не принадлежит никому»; оно-то и называется
«лежачим наследством». В древнейшие времена его мог захватить любой
желающий и если владел им в течение года, то становился его собственником.
Впоследствии «лежачее наследство» стало охраняться государством, пока не
бывало принято одним из наследников или пока не становилось выморочным.
К сингулярному типу наследования относились легаты. Они были в Риме
настолько распространены, что в конце концов был принят закон Фальуидия
(40г. до н.э.)
запрещавший наследодателю
четвертей наследства.
8. Обязательное право
а) Понятие «обязательство» в римском праве. Виды обязательств.
Обязательство в римском праве как правовые оковы, в силу которых человек
понуждается что-либо исполнять по законам государства.
Предметом обязательства может быть все, что возможно и что не
противно закону.
В обязательстве можно
исполнить требование» («долг»). Сторона в обязательстве, имеющая право
требовать, называется кредитором. Сторона, обязанная исполнить требование –
должником.
В римском классическом праве обязательства делились на цивильные и
натуральные. Те обязательства, которые пользовались исковой защитой,
назывались цивильными. Те обязательства, которые не пользовались исковой
защитой, но все же имели правовые последствия, назывались натуральными
(например, денежный заем, совершенный подвластным сыном без согласия
домовладыки).
Римские юристы делили
Согласно классификации Гая, обязательства делились на две группы:
обязательства, вытекавшие из договора (ex contractu) и обязательства,
вытекавшие из правонарушения (ex delictu). Но к этим двум группам Гай (а
следом за ним и кодекс Юстиниана) добавляет еще две группы: обязательства,
вытекающие как бы из договора и обязательства, вытекающие как бы из
деликта. Это понятие как бы (guasi) относится к таким соглашениям, которые
напоминают договор, или к действиям, напоминающим правонарушение (деликт),
но ни договором, ни деликтом не являются.
б) Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательствах.
Обязательства с несколькими кредиторами и должниками.
Обязательство, в понимании римских юристов, представлялось строго
личным отношением между двумя или несколькими определенными лицами несмотря
на имущественный характер содержания обязательства. Из этого
принципиального взгляда было в практике сделано несколько выводов. Нельзя
было вступать
в обязательство через представ
силы договоры, по которым кредитор выговаривал нечто от должника в пользу
третьего лица, не участвовавшего в заключении договора.
С развитием хозяйственных отношений эти строгости были смягчены,
допускалась иногда замена лица, участвовавшего в обязательстве, другим
лицом.
Замена лиц в обязательствах могла иметь ввиду как замену кредитора
(передача права требования), так и замену должника (перевод долга).
Передача права требования, т.е. замена кредитора в древнейшие времена
осуществлялась посредством такой формы как новация. Новация заключалась в
том, что с общего согласия кредитора, должника и того лица, которому
кредитор желал передать свое право требования, это последнее заключало с
должником договор того же содержания, которое было в первоначальном
обязательстве.
Однако эта процедура новации, требовавшая согласия должника на замену
кредитора, не всегда была удобной кредиторам: должник мог не согласиться на
замену кредитора. Поэтому возникла новая процедура передачи права
требования, которая получила название «цессия».
Цессия предполагала прямую уступку права требования без согласия
должника. Должник лишь уведомлялся о происшедшей цессии и после этого был
обязан платить долг новому кредитору.
Перевод долга (замена
кредитора и с его согласия, поскольку для кредитора было крайне важно,
насколько новый должник кредитоспособен, внушает ли он доверие и т.д.
Перевод долга осуществлялся поэтому в форме новации, т.е. заключения между
кредитором и новым должником договора, имевшего целью прекращение
обязательственных отношений между этим кредитором и старым должником.
В обязательстве имеется две стороны: кредитор и должник. Но они не
обязательно должны быть представлены единственными лицами. Могло в одном
обязательстве
иметь место несколько
Несколько кредиторов или несколько должников могли занимать в
обязательстве не равное положение: один кредитор (или должник) был главным,
а остальные кредиторы (или должники) были добавочными.
Несколько кредиторов или
могли иметь долевое право или долевую обязанность.
Но иногда обязательство с несколькими кредиторами или несколькими
должниками могло строится на солидарной основе. Каждый из кредиторов имел