Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 11:13, курсовая работа
Цель данной работы состоит в том, чтобы раскрыть с точки зрения правовых отношений, место авторского договора в системе защиты авторских прав.
В процессе достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи:
охарактеризовать место авторского договора в системе гражданских правоотношений;
проанализировать основную классификацию и виды авторских договоров;
охарактеризовать особенности договоров о передаче исключительных и неисключительных прав;
ВВЕДЕНИЕ 4
1. АВТОРСКИЙ ДОГОВОР В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 6
1.1. Правовая природа и сущность авторского права 6
1.2. Понятие авторского договора 16
2. КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОРСКИХ ДОГОВОРОВ 25
2.1. Основания классификации и виды авторских договоров 25
2.2. Договоры о передаче исключительных и неисключительных прав 30
3. СОДЕРЖАНИЕ АВТОРСКОГО ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 36
3.1. Элементы авторского договора 36
3.2. Порядок заключения, изменения и прекращения авторского договора 44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 51
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 53
БИБЛИОГРАФИЯ 54
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 58
СОДЕРЖАНИЕ:
Стр.
ВВЕДЕНИЕ 4
1. АВТОРСКИЙ ДОГОВОР В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 6
1.1. Правовая природа и сущность авторского права 6
1.2. Понятие авторского договора 16
2. КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОРСКИХ ДОГОВОРОВ 25
2.1. Основания классификации и виды авторских договоров 25
2.2. Договоры о передаче исключительных и неисключительных прав 30
3. СОДЕРЖАНИЕ АВТОРСКОГО ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 36
3.1. Элементы авторского договора 36
3.2. Порядок заключения, изменения и прекращения авторского договора 44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 51
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 53
БИБЛИОГРАФИЯ 54
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 58
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 59
ПРИЛОЖЕНИЕ
3 60
ВВЕДЕНИЕ
Большая группа гражданских правоотношений возникает в связи с созданием и использованием результатов творческой деятельности -- произведений науки, литературы и искусства, изобретений, программ для ЭВМ, промышленных образцов и т.д. Указанные продукты творческой деятельности являются объектами так называемой интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность -- это условное собирательное понятие, которое используется в ряде международных конвенций и в законодательстве многих стран, включая и Россию, для обозначения совокупности исключительных прав на результаты интеллектуальной и прежде всего творческой деятельности, а также приравненные к ним по правовому режиму средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.). Одной из форм защиты интеллектуальной собственности - институту авторского права - посвящается данная выпускная квалификационная работа. В условиях формирования в нашей стране цивилизованных рыночных отношений указанный институт играет важную роль, что делает тему работы очень актуальной.
Цель данной работы состоит в том, чтобы раскрыть с точки зрения правовых отношений, место авторского договора в системе защиты авторских прав.
В процессе достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи:
Законодательство о защите интеллектуальной собственности появилось в России только в последние годы. Существовавший ранее режим защиты таких объектов как произведения литературы, научные труды и изобретения исходили из приоритета прав государства. Формируемая новая правовая система и интеграция России в мировое экономическое пространство заставило обратить внимание на весь комплекс проблем, связанных с защитой интеллектуальной собственности. Участие России в международных актах устанавливающих обязательства стран участников в области охраны интеллектуальной собственности, обязывает привести национальное законодательство в соответствие с действующими международными соглашениями.
Предметом исследования, проведенного в данной работе, является защита прав автора с помощью авторского договора.
Объектом исследования выступает авторский договор как элемент системы защиты авторских прав.
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений.
В
процессе написания данной работы использованы
законодательные акты Российской Федерации,
учебная и специальная литература по гражданскому
праву, а также материалы периодической
печати по изучаемой проблеме.
1. АВТОРСКИЙ ДОГОВОР В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
1.1. Правовая природа и сущность авторского права
Право не регулирует процесс интеллектуальной деятельности, завершающийся созданием новых, творчески самостоятельных результатов в области науки, техники, литературы и искусства. Процесс творчества остается за пределами действия правовых норм. Однако, когда процесс творчества завершается производящим актом, независимо от того, какую объективную форму приобретает его результат, вступают в действие нормы гражданского права, обеспечивающие его общественное признание, устанавливающие правовой режим соответствующего объекта и охрану прав и законных интересов его автора.
Результаты творческой деятельности, в отличие от вещей, представляют собой блага нематериальные. Но объектами гражданских правоотношений они становятся лишь тогда, когда облекаются в какую-либо объективную форму, обеспечивающую их восприятие другими людьми. Так, литературное произведение может быть зафиксирована в рукописи, записано на магнитную ленту и т.п.; изобретение может быть выражено вовне в виде чертежа, схемы, модели и т.д.
Материальный носитель творческого результата выступает в качестве вещи и может передаваться в собственность другим лицам, может быть уничтожен и т.д. Но сам результат творческой деятельности, будучи благом нематериальным, сохраняется за его создателем и может использоваться другими лицами лишь по согласованию с ним, за исключением случаев, указанных в законе.
Произведения науки, литературы и искусства, результаты технического и иных видов творчества, являясь, безусловно, главной составной частью понятия "интеллектуальная собственность", не исчерпывают собой всего его содержания. Последнее охватывает также иные результаты интеллектуальной деятельности, в том числе и такие, которые не имеют творческого характера. Примером могут служить многие секреты производства ("ноу-хау"), которые представляют нередко большую коммерческую ценность, но результатами творчества часто не являются. Действующее российское законодательство не признает результатами творчества также фирменные наименования, товарные знаки и другие средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг. Однако поскольку правообладателям указанных объектов закон гарантирует исключительное право на их использование, правовой режим указанных объектов приравнен по ряду моментов к режиму результатов интеллектуальной деятельности.
Институт авторского права устанавливает правовой режим использования крупного массива интеллектуальной собственности, обеспечивает охрану прав и законных интересов его создателей.
Проблема интеллектуальной собственности достаточно новая для Российского законодательства, впервые это понятие было использовано в ст.1 Закона о собственности в РСФСР от 24 декабря 1990 г.
В Конституции РФ понятия "собственность" в ее имущественном значении и "интеллектуальная собственность", как результат свободной творческой деятельности отнесены, к разным статьям (ст.35 и ст.44), а правовая формула "владения, пользования и распоряжения" отнесено только к имущественным правам. С принятием первой части Гражданского Кодекса РФ (от 21.10.1994) противоречия заложенные законом о собственности были в значительной степени устранены. Так в соответствии со ст.138 ГК "интеллектуальная собственность" определена как самостоятельный объект гражданских прав и установлен достаточно жесткий режим ее защиты. В ней говориться, что в случаях и в порядке установленных Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).
Принятые за последние годы законы "Об авторском праве и смежных правах", "О правовой защите программ для ЭВМ и баз данных", "О патентах" и другие нормативные акты, прямо регулирующие вопросы, связанные с защитой интеллектуальной собственности, в целом соответствуют общепринятым международным требованиям. В тоже время, оценивая ситуацию, сложившуюся на сегодня в России в сфере защиты авторских прав, приходится констатировать, что она далека от идеала. Причин тому достаточно много: экономическое положение страны в целом, низкий уровень правовой культуры населения и т.д. В законах, прямо не регулирующих авторские отношения, но затрагивающих в ряде случаев вопросы, связанные с правовым статусом объектов интеллектуальной собственности, допускаются ошибки и устанавливаются правовые режимы, прямо противоречащие как действующему Российскому законодательству так и международным актам. Так в статье 10 Закона "О государственной тайне" говориться "о засекречивании информации, находящейся в собственности предприятий, учреждений, организаций и граждан (далее - собственник информации)" и вообще вся статья исходит из того, что правовой режим информации идентичен правовому режиму материальных объектов.
Специалисты в области авторского права отмечают, что "разрешение споров по вопросам интеллектуальной собственности вызывает определенные трудности, поскольку необходимы специальные познания", а также указывают на "необходимость обобщения судебной практики и принятия высшими судебными инстанциями постановлений по этим категориям дел".
Непосредственно регулирование вопросов авторского права в нашей стране прежде осуществлялось Основами гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г., типовыми авторскими договорами, разделами "Авторское право" Гражданского кодекса РСФСР (статьи 475-516), многочисленными республиканскими постановлениями об авторском гонораре. Это законодательство было излишне зарегламентировано и содержало значительные изъятия из сферы авторских прав. Вместе с тем, оно неплохо обслуживало административно-командную систему, существовавшую в СССР.
В настоящее время регулирование вопросов авторского права в России осуществляется Законом РФ от 9 июля 1993 г. "Об авторском праве и смежных правах" в редакции от 19 июля 1995 г., Законом РФ от 23 сентября 1992 г. "О правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных", а также другими актами законодательства Российской Федерации, издаваемыми в соответствии с Законом "Об авторском праве и смежных правах" и принимаемыми на основе этого закона законодательными актами республик в составе РФ.
Российская Федерация является частью мирового сообщества и поэтому гражданское законодательство РФ не может не считаться с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами, в которых участвует Россия. В силу этого п.4 ст.15 Конституции РФ устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Это означает, что при регулировании общественных отношений, входящих в предмет гражданского права, применяются общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры Российской Федерации. Международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям, входящим в предмет гражданского права, непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта. При этом указанным актам Конституцией РФ и действующим Гражданским кодексом придана более высокая юридическая сила, чем нормативным актам российского гражданского законодательства.
Из сказанного следует, что одним из главных регуляторов системы авторского права в России сегодня выступают международные договоры и соглашения в области авторского права.
В области авторского права Россия является участницей:
- Всемирной конвенции об авторском праве (в редакции 1952 года) - с 27 мая 1973 года;
- Всемирной конвенции об авторском праве (в редакции 1971 года) - с 9 марта 1995 года;
- Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений - с 13 марта 1995 года;
- двусторонних соглашений с Австрией, Арменией, Болгарией, Венгрией, Кубой, Малагасийской Республикой, Польшей, Словакией, Чехией, Швецией и рядом других государств.
Парижская и Бернская Конвенция являются "старейшими" фундаментальными источниками, закрепляющими основы патентного и авторского права соответственно. "Краеугольным камнем" в содержании указанных документов принято считать установление принципа национального режима в отношении объектов промышленной собственности и объектов авторского права в каждой из стран-участниц Конвенции. Кроме того, данные Конвенции закрепляют "минимальные стандарты" охраны авторских и патентных прав (перечень правомочий правообладателя, срок охраны, возможные ограничения и т.п.). Страны-участницы Конвенции обязаны соблюдать эти стандарты, принимая национальное законодательство. Однако они вправе также повышать уровень защиты авторских и патентных прав путем установления более длительных сроков охраны, расширения круга охраняемых объектов и т.д. Бернская конвенция 1886 года, в частности, содержит наравне с так называемыми основными, то есть материально-правовыми, и административные правила. Все ее основные положения подлежали обязательному включению в национальные законодательства стран-участниц в тех случаях, когда национальные законодательства обеспечивали менее благоприятный режим для обладателей авторских прав.