Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2012 в 15:59, курсовая работа
Цель данной работы состоит в том, чтобы на основе системного анализа нормативно правовых документов, судебной практики и учебного материала по наследственному праву раскрыть содержание института наследования по завещанию.
Введение.
Одним из институтов гражданского права, закрепляющих переход прав и обязанностей одного лица к другим лицам, является наследование. Существенным отличием наследования от иных институтов гражданского права, регулирующих переход прав и обязанностей, является то, что юридическими фактами, порождающими возникновение наследственных правоотношений, являются факт смерти гражданина либо объявление судом гражданина умершим.
Значение наследования нельзя недооценивать. С его помощью достигается прочность существования гражданских прав и обязанностей, несмотря на кратковременность существования их носителя - человека. Каждый человек в течение жизни становится участником самых различных правоотношений. Однако невозможно представить, что все правоотношения заканчивались бы со смертью их участника. Как мудро отметил видный юрист прошлого века В.Н.Никольский: «Человек умер, но требы и потребности жизни не умирают: …жизнь непрерывна и требует замены умершего живым, одного поколения другим».
Актуальность представленной темы заключается прежде всего в том, что несмотря на прогрессивный характер введенного ГК РФ 2002 года наследование по завещанию так и не получило достаточно широкого распространения в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмотность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического порядка. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что подобное явление, хотя и в меньшей степени, присутствует и в тех странах, которые мы обычно называем развитыми.
Цель данной работы состоит в том, чтобы на основе системного анализа нормативно правовых документов, судебной практики и учебного материала по наследственному праву раскрыть содержание института наследования по завещанию.
Таким образом, предметом исследования является наследование по завещанию.
Объектом работы предстает процесс правовой реализации наследования по завещанию.
Цель, объект и предмет курсовой работы определяют постановку следующих задач:
- рассмотреть общие
положения наследования по
- проанализировать формы
и порядок совершения
- установить, регламентируемые
законом основания отмены, изменения
и недействительности
- определить основные правила исполнения завещания;
- дать характеристику
особых завещательных
Структурно работа состоит из трех глав, введения, заключения и списка литературы.
Основными источниками для изучения представленной темы послужили: нормативно-правовые акты, учебная литература, судебная практика, а также статьи из периодических изданий по наследственному праву.
1.1 Понятие наследования в российском гражданском праве
Наследование является одним из известных древнейших правовых институтов, упоминания о котором можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах.
В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законодательстве Солона (VI век до н. э.), права завещателя здесь несколько ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать. 1
Именно в Древнем Риме были выработаны такие понятия как: наследство (hereditas)-имущество, переходящее в связи со смертью собственника, наследодатель (defunctus), наследник (heres), универсальное правопреемство2.
Вместе с идеей универсального
преемства римское право
С этими основными понятиями системы наследования как преемства в правах и обязанностях вследствие смерти, римское право создало ряд положений об основаниях наследования, о порядке приобретения наследства, об отношениях наследников между собою и с кредиторами наследодателя.
Римские законы XII таблиц знали два основания наследования: наследование по завещанию и наследование по закону, которое имело место, если наследодатель умирал, не оставив завещания.
Первым основанием наследования было в Риме, как и везде, наследование по закону, в силу которого имущество оставалось в семье, признававшейся в глубочайшей древности единственной носительницей прав на это имущество, однако, законы XII таблиц исходят уже из представления о завещании, как о нормальном, наиболее часто встречающимся основании наследования.
Римский принцип сохранился
в системе наследственного
В дореволюционном русском праве существовало правило о наследниках по завещанию и наследниках по закону: “Право наследования … простирается на всех членов рода, одно кровное родство составляющих, до совершенного прекращения одного не только в мужском, но и в женском поколении”. Это правило означало, что родственники призываются к наследованию по русскому законодательству без ограничения степенью родства.4
Совершенно иным образом наследственное право развивалось в советский период. Первым декретом советской власти в области наследственного права был декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. “Об отмене наследования”5. Право наследования было восстановлено лишь 1922 году (ст. 418 ГК РСФСР 1922 г.) в связи с принятием первого советского гражданского кодекса, который кардинально отличался от дореволюционного законодательства о наследовании. Было установлено две очереди наследников. При отсутствии завещания к наследованию по закону призываются только самые ближайшие родственники. В первую очередь наследников входят дети, супруг и родители умершего. Во вторую очередь – братья и сестры умершего его дед и бабка. Устанавливали эти нормы ввиду близкой победы коммунизма и отмирания частной собственности, а соответственно и буржуазного института наследования.
Следующим этапом в развитии наследственного права в России было принятие Гражданского кодекса РСФСР от 1 октября 1964 года (раздел VII).
И, наконец, последний этап – третья часть Гражданского кодекса РФ от 1 марта 2002 г. (раздел V). Однако с момента введения третьей части Гражданского кодекса РФ от 1 марта 2002 г. (раздел V) в него вносилось много изменений.
Теперь согласно гражданскому законодательству под наследованием понимается переход имущества умершего гражданина к другим лицам.
При этом наследованию придается исключительный и универсальный характер. Исключительность наследования состоит в том, что это единственное основание (единственная возможность) такого перехода: «при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего кодекса не следует иное»6
Законодатель не допускает заключения любой сделки по отчуждению имущества на случай смерти. Поскольку наиболее близким наследованию по содержанию является дарение (безвозмездная передача), в ст. 572 ГК РФ специально установлено: «договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен».
В действующем Гражданском
кодексе также закреплен тезис
об универсальности
В соответствии с ч. 1 ст. 1110 ГК РФ «при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент», если из правил Гражданского кодекса Российской Федерации не следует иное.
Универсальность правопреемства предполагает переход имущества как единого целого, то есть наследники не вправе принять только часть имущества или отказаться от части имущества. Именно на этом основано правило о том, что принятие части имущества означает принятие всего имущества в целом.7 (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Универсальность правопреемства означает переход к наследникам не только прав умершего, но и его обязанностей. И, наконец, универсальность правопреемства предполагает переход наследства в один и тот же момент. Это означает, что вне зависимости, как от времени принятия наследства, так и от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит регистрации (например, право на недвижимое имущество), наследники приобретают имущество в один момент: со дня открытия наследства8 (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
Трактовка понятия универсальности
в наследственном правопреемстве и
сфера действия этого принципа в
действующем законодательстве представлена
немного иначе. Если ранее принцип
универсальности распространялс
В действующем Гражданском
кодексе Российской Федерации впервые дано законодательное определение
Так наследство (наследственное имущество) – это принадлежащие наследодателю на день его смерти вещи, в том числе имущественные права и обязанности9.
В современных условиях в собственности граждан может находиться имущество практически не ограниченное ни по составу, ни по количеству, ни по стоимости.
В результате приватизации государственного и муниципального жилья, признания за гражданами, полностью выплатившими пай, права собственности на кооперативные квартиры, дачи, гаражи и другое имущество, перехода к гражданам права собственности или наделение граждан правом пожизненного наследуемого владения земельными участками в собственности граждан оказалось весьма ценное имущество. Граждане, становясь учредителями (участниками) хозяйственных обществ и товариществ, членами производственных и потребительских кооперативов, приобретают право на паи и вклады в имуществе соответствующих юридических лиц. В их собственности могут находиться предприятия, акции и другие ценные бумаги. Гражданам принадлежит право на деньги, внесенные во вклады в банки и другие кредитные учреждения.
В действующем законодательстве конкретизирован состав наследственного имущества. Так не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом и другими законами10.
Примером такого иного регулирования могут служить11:
Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага (в том числе, например, право на защиту чести и достоинства, право на членство в хозяйственных обществах, товариществах, производственных кооперативах)12.
В действующем законодательстве расширился и изменился круг субъектов, которые могут призываться к наследованию. Состав наследников, которые могут призываться к наследованию по завещанию, не ограничен. Наследуются не только телесные (дом, автомобиль) и особые (облигации, акции) вещи, но и имущественные права (право на получение по исполнительному листу, право на авторский гонорар), а также право аренды. Однако законодатель регламентирует, что переход права аренды по наследству только относительно недвижимого имущества.
Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что, наследование – древняя, исторически сложившаяся правовая категория, которая эволюционировала, отражая социально-экономический уклад общества. Наследование способствует развитию общества в целом, тем, что оно, позволяет человеку определить судьбу его имущества после его смерти и в то же время, охраняет интересы близких умершему людей.
Из этого следует, что наследование необходимо любому обществу вне зависимости от социально-экономических условий, в которых это общество существует.
В соответствии с п.1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.
Завещание относится к юридическим актам, а именно правомерным действиям, при совершении которых имеет место направленность воли лица на достижение определенных правовых последствий.