Наследственное право

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2012 в 10:29, лекция

Описание

Традиционно принято различать право наследования в объективном и в субъективном смысле. В объективном смысле это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право является подотраслью, входящей составной частью в гражданское право. В субъективном же смысле под правом наследования понимают право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

Работа состоит из  1 файл

Наследование.docx

— 109.74 Кб (Скачать документ)

 

Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев  его принять в установленный  срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его  наследникам по закону, а если все  наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию.

Такой переход права на принятие наследства называется наследственной трансмиссией. Конструкция эта пришла в отечественное право из Древнего Рима уже давно. Теперь же в российском законодательстве используется и термин, ее обозначающий (ст. 1156 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> Наследственную трансмиссию  (transmissio hereditatis) в классическую эпоху  претор предоставлял в виде  исключения наследнику лица, призванного  к наследованию, который по уважительным  причинам пропустил agnitio bonorum possessionis. Так называлось право восходящих  и нисходящих родственников обратиться  в течение одного года к  претору с просьбой о предоставлении bonorum possessionis, т.е. права стать владельцем  наследства. В постклассический  период добавились новые случаи  наследственной трансмиссии. Например, в пользу отца, ребенок которого  отказался от наследства, доставшегося  ему, или умер до достижения 7-летнего возраста, не успев вступить  в наследство. Подробно см.: Бартошек  М. Указ. соч. С. 314 - 315.

 

Важно подчеркнуть, что право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти наследника, обладавшего этим правом (п. 1 ст. 1156 ГК).

Право умершего наследника может быть осуществлено его наследниками на общих  основаниях в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если же она меньше трех месяцев, то срок удлиняется до трех месяцев.

После истечения срока, установленного для принятия наследства, те, кто  наследует после умершего наследника, могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст. 1155 ГК, если суд посчитает уважительными причины пропуска ими этого срока.

Из общего правила о наследственной трансмиссии закон делает одно исключение, касающееся наследования обязательной доли. Суть его заключается в следующем: право наследника принять часть  наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам (п. 3 ст. 1156 ГК). В литературе справедливо отмечается, что право на обязательную долю - это личное имущественное право. Оно не может переходить к другим лицам ни по какому основанию, в том числе и в порядке наследственной трансмиссии. Со смертью обязательного наследника право на обязательную долю прекращается <1>.

--------------------------------

<1> См.: Ярошенко К.Б. Комментарий  к ст. 1156 // Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 226.

 

4. Ответственность наследников  по долгам наследодателя

 

Поскольку с принятием наследства к наследникам переходит не только актив, но и пассив наследственного  имущества, они несут ответственность  по долгам наследодателя. Стремясь наилучшим  образом защитить интересы кредиторов наследодателя, действующее законодательство устанавливает правило, в силу которого наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (абз. 1 п. 1 ст. 1175 ГК).

Вместе с тем по-прежнему объем  ответственности наследников ограничен, ибо каждый из наследников отвечает лишь в пределах стоимости перешедшего  к нему наследственного имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> В Древнем Риме картина  была совершенно иная. Там полагали, что на наследника переходит  имущественно-правовая личность  наследодателя. В силу этого  и долги, лежавшие на наследодателе,  делались собственными долгами  наследника. И отвечал он за  них не только наследственным  активом, но и всем своим  имуществом. Подробнее см.: Хвостов  В.М. Указ. соч. С. 482 - 485. Чтобы облегчить  участь наследника, Юстиниан дает  ему в 531 г. специальное средство - beneficium inventarii (инвентаризация или  опись наследства). Ее суть заключалась  в следующем: если наследник  в течение трех месяцев со  дня открытия наследства успевал  в присутствии нотариуса и  трех свидетелей составить опись  всей наследственной массы, то  он отвечал по долгам наследодателя  лишь в пределах описанного  наследства.

 

Особое правило установлено  относительно наследника, принявшего наследство в порядке наследственной трансмиссии. Такое лицо отвечает в  пределах стоимости этого наследственного  имущества лишь по долгам наследодателя, которому такое имущество принадлежало, и не отвечает им по долгам наследника, от которого собственно к нему и  перешло право на принятие наследства (п. 2 ст. 1175 ГК).

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой  давности, установленных для соответствующих  требований, причем до принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены  к исполнителю завещания или  к наследственному имуществу. В  последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного  имущества в порядке наследования к Российской Федерации (абз. 1 п. 3 ст. 1175).

Особенность сроков исковой давности, установленных для соответствующих  требований, заключается в том, что  они при предъявлении требований кредиторами наследодателя не подлежат перерыву, приостановлению и восстановлению (абз. 2 п. 3 ст. 1175 ГК). Указанная особенность позволяет говорить о пресекательном характере этих сроков исковой давности <1>.

--------------------------------

<1> См.: Маковский А.Л. Комментарий  к ст. 1175 // Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 277.

 

5. Свидетельство о праве на  наследство

 

Получение свидетельства о праве  на наследство - право, а не обязанность  наследника. Само по себе свидетельство  только фиксирует определенные факты  и не может создать или прекратить право наследования.

Выдается свидетельство о праве  на наследство по месту открытия наследства нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать такое  нотариальное действие. К ним и  должен обратиться с соответствующим  заявлением наследник, желающий получить свидетельство о праве на наследство. Оно выдается всем наследникам вместе или каждому из них в отдельности  в зависимости от их желания, причем как на все наследственное имущество  в целом, так и на его отдельные части.

В таком же порядке выдается свидетельство  и при переходе выморочного имущества  в порядке наследования к Российской Федерации.

Прежде чем выдать свидетельство, нотариус путем исследования соответствующих  доказательств проверяет факт смерти наследодателя, время и место  открытия, наличие родственных или  иных отношений (например, нахождение на иждивении), состав и место нахождения наследственного имущества.

Уже после получения свидетельства  о праве на наследство может быть выявлено наследственное имущество, на которое такое свидетельство  не было выдано. В этом случае оформляется  дополнительное свидетельство о  праве на наследство.

Как правило, свидетельство не выдается ранее истечения шести месяцев  со дня открытия наследства. Причем предельный срок его получения законом  не установлен. Однако эта процедура  может быть совершена и ранее  истечения шести месяцев, если имеются  достоверные данные об отсутствии других наследников кроме обратившихся за выдачей свидетельства.

ГК ввел правило о приостановлении  выдачи свидетельства о праве  на наследство. Это возможно в двух случаях: по решению суда, а также  при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника (п. 3 ст. 1163 ГК).

 

§ 2. Раздел наследственного имущества

 

1. Общие положения о разделе  наследства

 

При наследовании по закону наследственное имущество может перейти к  двум или нескольким наследникам. При  наследовании по завещанию оно также  может быть завещано двум или нескольким наследникам без указания конкретного  имущества, наследуемого каждым из них. В подобных ситуациях по прямому  указанию закона наследственное имущество  со дня открытия наследства поступает  в общую долевую собственность  наследников (абз. 1 ст. 1164 ГК).

Закон устанавливает определенные правила раздела такого имущества. В ст. 1165 ГК указывается, что оно может быть разделено по соглашению между наследниками. К соглашению подобного рода применяются нормы Гражданского кодекса о форме сделок, в том числе и о форме договоров.

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, а также и соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников может  быть заключено наследниками только после выдачи им свидетельства о  праве на наследство (абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК). Иными словами, разделить такое имущество можно только после надлежащего оформления наследственных прав.

Осуществление государственной регистрации  прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено  соглашение о разделе наследства, производится на основании такого соглашения и ранее выданного свидетельства  о праве на наследство.

Если же государственная регистрация  прав наследников на недвижимое имущество  была осуществлена на основании свидетельства  о праве на наследство еще до заключения наследниками соглашения о разделе  наследства, то "документы о государственной  регистрации по требованию наследников  должны быть приведены в соответствие с соглашением наследников о  разделе наследства" <1>.

--------------------------------

<1> Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 143.

 

Следуя принципу свободы договора, наследники могут заключить соглашение о разделе наследства, не считаясь с теми долями, что указаны в  свидетельстве о праве на наследство. При этом несоответствие раздела  наследства путем соглашения тем  долям, которые указаны в свидетельстве  о праве на наследство, не может  повлечь отказа в государственной  регистрации прав наследников на недвижимое имущество, полученное в  результате раздела наследства (п. 3 ст. 1165 ГК).

Безусловно, особой охраны требуют  при разделе наследства интересы ребенка. Поэтому в ст. 1166 ГК подчеркивается, что при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после его рождения. В приведенной норме не определены последствия ее нарушения. Однако совершенно очевидно, что в подобной ситуации должны применяться нормы Гражданского кодекса о ничтожности сделки.

Если среди наследников есть несовершеннолетние, недееспособные или  ограниченно дееспособные граждане, раздел наследства осуществляется только с соблюдением правил ст. 37 ГК. Они диктуют законным представителям необходимость распорядиться имуществом подопечного исключительно в интересах последнего. Кроме того, ряд юридических действий в указанной сфере опекуны и попечители не могут совершать без предварительного согласия органов опеки и попечительства. С целью охраны законных интересов наследников, не обладающих полной дееспособностью, орган опеки и попечительства должен быть уведомлен относительно составления соглашения о разделе наследства и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства.

 

2. Преимущественное право на  получение

отдельных частей наследства

 

Раздел наследства осложняется, если в его составе есть неделимая  вещь. Главной проблемой при этом является определение наследника, имеющего преимущественное право на ее получение.

Гражданский кодекс выделяет три правовые ситуации применительно к обозначенному  кругу наследственных отношений. Прежде всего, в п. 1 ст. 1168 ГК определяется, что наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед теми наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности. Причем это правило действует независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.

Согласно п. 2 ст. 1168 ГК наследник, который постоянно пользовался неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее.

И наконец, третья ситуация связана  с разделом наследства, в состав которого входят жилое помещение (жилой  дом, квартира и т.п.), раздел которого в натуре невозможен. Из п. 3 ст. 1168 ГК следует, что преимущественное право на получение такого помещения в счет своей наследственной доли имеют те наследники, что проживали в нем ко дню открытия наследства и не имеют иного жилья. Вместе с тем следует иметь в виду, что речь идет о преимущественном праве только перед теми наследниками, которые не являются собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства.

Особую часть наследства составляют предметы обычной домашней обстановки и обихода. ГК РСФСР 1964 г. закреплял порядок, при котором они переходили к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли. При этом закон в данном случае имел в виду тех наследников, которые, проживая с наследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд.

Информация о работе Наследственное право