Причинение смерти по неосторожности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Октября 2011 в 12:42, курсовая работа

Описание

Целью курсовой работы является раскрытие проблемы квалификации причинения смерти по неосторожности, а также получение новых и расширение уже имеющихся знаний по уголовному праву в данной области. Автор полагает, что за совершение такого рода убийств необходимо смягчение наказания, что и находит свое отражение в Уголовном кодексе Республики Беларусь.
Из цели работы вытекают следующие задачи:1)изучить понятие и сущность неосторожности, а также ее виды; 2)изучить природу и содержание состава преступления по ст.144 Уголовного кодекса Республики Беларусь (причинение смерти по неосторожности); 3)проанализировать юридические признаки состава преступления, предусматривающего ответственность за причинение смерти по неосторожности; 4)изучить проблемные аспекты квалификации причинения смерти по неосторожности; 5)разработать выводы и предложения, направленные на совершенствование уголовного законодательства.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………..… 3
ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ……………... 6
1.1 Понятие и сущность преступлений, совершенных по легкомыслию…………………………………………………………………………6
1.2 Понятие и сущность преступлений, совершенных по небрежности………………………………………………………………………...11
ГЛАВА 2 ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ: ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ…………………....15
ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ…………………………………………......21
3.1 Понятие и значение квалификации преступлений………………….…..21
3.2 Проблемные аспекты отграничения косвенного умысла от легкомыслия………………………………………………………………………...22
3.3 Проблемные аспекты отграничения преступной небрежности от случая (казуса) ……………………………………………………………………..27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………...……….30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………..………………... 33

Работа состоит из  1 файл

курсовая работа.doc

— 184.00 Кб (Скачать документ)

     Среди индивидуальных благ личности важнейшими являются жизнь и здоровье. Поэтому  преступления против жизни и здоровья помещены на самое первое место. Число  этих составов относительно невелико, но ввиду их значимости они подробно рассматриваются в отдельных главах.

     Непосредственным  объектом причинения смерти по неосторожности, как и при убийстве, является жизнь  человека, которая независимо от социальных, физиологических, криминологических  и иных особенностей личности, в  равной мере охраняются уголовным законом [25,c. 45].

     Жизнь человека отсчитывается от начала физиологических  родов до наступления естественной смерти человека, его биологической  гибели, когда вслед за остановкой сердца прекращается кровоток, снабжение  кислородом клеток мозга и необратимые процессы в нём [8, c. 399].

     Установление  момента начала жизни и наступления  смерти имеет важное правовое значение, поскольку, например, покушение на плод может рассматриваться как причинение вреда здоровью беременной женщины, а посягательство, обращённое на труп, при принятии его за живого человека, образует покушение на убийство [18].

     Таким образом, установление «границ» жизни является весьма значимым. В современный период это также важная правовая, этическая и медицинская проблема, поскольку выявляются случаи использования трансплантации органов человека, в случаях так называемой клинической смерти, когда не исчерпана потенциальная возможность "оживить" сердце, вернуть человека к жизни.

     В качестве потерпевшего выступает любой уже родившийся и еще не умерший человек независимо от возраста, состояния здоровья, моральных и иных качеств[25, c.45].

     С объективной стороны причинение смерти по неосторожности может быть совершены как путём действия, так и бездействия. Действия в  этом случае могут выражаться в непосредственном физическом воздействии виновного  на потерпевшего (ранение, отравление и т.п.)[25, c.46].

     Следует иметь в виду, что причинение смерти по неосторожности может быть осуществлено как путём непосредственного причинения физического вреда, выражающегося в нарушении анатомической целостности организма, так и причинения такого вреда с использованием орудий или различных механических средств (топора, ружья, автомашины и т.п.)[13, c.112].

     Смерть  может быть причинена и путём  бездействия. Это возможно если на виновного  специально возлагается обязанность  не допустить причинение или наступление  смерти (матери в отношении новорождённого ребёнка, водителя в отношении других участников движения, врача в отношении пациента и любого человека, если его жизни угрожает опасность и т.п.). Обязанность такая может быть возложена на виновного законом, подзаконными нормативными актами, обычаями (традициями) или принятыми на себя обязанностями.

     Рассматриваемый состав относится к материальным, и признается оконченным с момента наступления смерти  потерпевшего [25, c. 45].

     Субъективная  сторона в данном составе имеет весьма важное значение. Именно этим элементом причинение смерти по неосторожности отличается от других видов преступлений, повлекших смерть человека. Она характеризуется неосторожной формой вины.

     Смерть  по неосторожности может быть  причинена, как уже отмечалось, по  легкомыслию,  если лицо предвидело возможность наступления  смерти  потерпевшего  в  результате своих  действий  (бездействия),  но  без  достаточных   к   тому   оснований самонадеянно  рассчитывало   на   предотвращение   этой   смерти. А также по небрежности,  если  лицо  не  предвидело  возможности   наступления   смерти потерпевшего  от  своих  действий  (бездействия),   хотя   при   необходимой внимательности и предусмотрительности должно было  и  могло  предвидеть  эту смерть.

     Субъективная сторона причинения смерти по неосторожности имеет сложный характер. Различные сочетания психического отношения к нарушениям правил безопасности, с одной стороны, и к их последствиям - с другой, дискуссия о возможном числе таких сочетаний указывают на сложный, внутренне неоднородный характер психического отношения к содеянному. Единая, однородная форма вины в судебной практике встречается достаточно редко (как правило, в форме преступной неосторожности). Чаще всего эта форма вины имеет множество комбинаций, соединяя и умышленное нарушение правил, и неосторожную вину по отношению к указанным в законе последствиям [18].

     Так, в квалифицированных составах преступлений возможно параллельное сосуществование  двух форм вины: умысла в отношении  совершаемых действий и неосторожности в отношении квалифицирующих  последствий. При этом следует исключить возможность трактовать как «смешанную форму вины» сочетание наряду с различными формами различных видов одной формы вины, так как в последнем случае нет возможности найти различия в психическом отношении к содеянному [18].

           Субъектом преступления, ответственность за которое предусмотрена ст.  144 Уголовного кодекса Республики Беларусь,  может  быть  физическое  вменяемое  лицо,  достигшее  на   момент совершения преступления 16-летнего возраста [25, c. 47].

     Часть 2 ст.144 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает  отягчающее обстоятельство: причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, которое наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок [22, c. 106].

     В данном случае  имеет место ситуация, когда из-за неосторожности гибнут  два и более потерпевших [25, c. 47]. Такие ситуации  возможны  у подростков  при взрыве   найденной   гранаты, устройстве пожара из озорства, гибели туристов по вине  руководителя  группы и др. [11, c. 54].

     Вместе  с тем, уголовная ответственность  по ч. 2 ст.  144 Уголовного кодекса  Республики Беларусь  исключается, если в результате неосторожного  деяния наступила смерть одного  человека,  а другому причинен лишь тяжкий вред [8, c. 399].

     В случаях, когда смерть причинена двум  и  более  лицам  в  результате ненадлежащего  выполнения   лицом   своих   профессиональных   обязанностей, виновному необходимо  вменять  два  указанных  признака,  что,  естественно, будет учитываться судом при назначении уголовного наказания.

     Большое значение  при установлении  неосторожной  вины  имеет   мотив действий  подсудимого.  «Для  неосторожных  преступлений   характерно,   что значительная часть из них совершается при нейтральных и «положительных» мотивах [12, c. 76]. 

     Отсутствие  в деянии признаков корысти,  мести,  ревности,  хулиганских побуждений  и  других  «отрицательных»  мотивов  в  ряде  случаев  позволяет  исключить умысел на убийство [6].

     Таким образом, ст.144 Уголовного Кодекса Республики Беларусь рассматривает  как  виды  неосторожности,  во-первых, легкомыслие и небрежность, которые и отличают данный состав от других убийств, во-вторых, причинение  смерти  по  неосторожности двум  и  более лицам.

     Преступление  признается совершенным по легкомыслию,  если  лицо,  его совершившее,  предвидело   возможность   наступления   общественно   опасных последствий своего действия (или бездействия), но  без  достаточных  к  тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение.

     Причинение  смерти по преступной небрежности имеет  место,  когда  лицо вообще не предвидит  возможности  наступления  смерти,  но  при  необходимой внимательности и предусмотрительности должно было  и  могло  предвидеть  эти последствия.

     Вместе  с тем, поскольку легкомыслие, как  правило,  связано с сознательным нарушением   определенных   правил   предосторожности,   установленных   для предотвращения вреда, осознанность поведения делает  этот  вид неосторожной вины более опасным по сравнению с небрежностью. 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 3

ПРОБЛЕМНЫЕ  АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ              ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 
 

     3.1 Понятие и значение квалификации преступлений 

     Квалификация  преступлений – одно из важнейших  понятий науки уголовного права, широко применяемая  в  деятельности органов юстиции. Квалифицировать – значит относить некоторые явления по  его качествам,   свойствам   к   какому   либо   разряду,    виду,    категории [24, c. 12].

     Квалифицировать преступление – значит дать ему  юридическую  оценку,  указать соответствующую   уголовно-правовую   норму,   содержащую   признаки   этого преступления.  Понятие  квалификации  преступления  имеет  2  значения:  

     1) процесс установления признаков  того  или  иного  преступления  в  действиях лица;

     2) результат этой же деятельности  судейских  и  надзорных  органов, официальное издание и закрепление его в соответствующих актах [1, c. 134]. 

     Квалификация преступления – установление или юр. закрепление точного  соответствия  между признаками  совершенного   деяния   и   признаками   состава   преступления, предусмотренные уголовно-правовой нормой.

           При квалификации преступления  должна быть указана часть,  пункт, статья, предусматривающая данный вид преступления  или  уголовный  закон,  содержащий диспозицию и санкцию, но не входящий в Уголовный Кодекс, а также в случае  необходимости статья, пункт общей части Уголовного Кодекса [4, c. 156].

           Квалификация  преступлений  может   быть  легальной  и   доктринальной. Легальная квалификация – это квалификация, которая  дается  судом,  органами дознания  и  др.   уполномоченными   на   то   органами.   Доктринальная   – квалификация, которая дается в юр. Литературе [24, c. 23].

     Квалификация  – это применение нормы права,  которая  включает  в  себя:

     1) анализ  фактических  обстоятельств  дела  (фабула дела);

     2)  выбор  (отыскание)  соответствующей   нормы; 

     3)  удостоверение  в правильности  подлинности  текста  юр.  источника  содержащего   назначаемую норму;

     4) выяснение смысла и  содержание  нормы; 

     5)  толкование  нормы; 

      6) применение решение и издание акта закрепляющего решение.

     Таким  образом,  квалификация  преступления  есть   один   из   этапов применения нормы права, состоящий в принятии  решения  и  закрепление  этого решения в уголовно-процессуальном акте.

       Наиболее  важным  актом  применения  нормы  права  является   судебный приговор, в котором дается государственная оценка.

        Таким  образом,  во  всех  стадиях уголовного  процесса   производится квалификация содеянного. Как следователь, так и суд реализует  при  этом  все этапы  применения   норм   права,   выяснение   смысла   закона,   выявление обстоятельств дела, толкование нормы и подведения под нее данный  конкретный случай.

        Ошибка  квалификации  может  повлечь  не  только   неправильные  меры наказания, но и ряд других негативных действий[1, c.134].

        В связи со всем вышесказанным, хотелось бы обратить особое внимание на проблемные аспекты, которые возникают при квалификации такого преступления, как причинение смерти по неосторожности. 

           3.3 Проблемные аспекты отграничения легкомыслия от косвенного умысла 

     Установление  в каждом конкретном случае наличия  неосторожной вины связано с необходимостью четкого ее отграничения от вины умышленной в виде косвенного умысла, с которым  тесно граничит преступное легкомыслие.

     В науке и практике встречаются  трудности в отграничении косвенного умысла от преступного легкомыслия. Расчет, а в законе употребляется  именно этот термин, «на предотвращение общественно опасных последствий своего деяния» означает отсутствие у лица положительного (свойственного обоим видам умысла), одобрительного отношения к наступлению этих последствий. Наоборот, он означает отрицательное отношение к ним, нежелание их наступления, стремление избежать их [14].

     Таким образом, отсутствие у субъекта расчета на определенное обстоятельство или группу обстоятельств исключает преступное легкомыслие и дает основание для признания наличия косвенного умысла.

     Если  же в конкретном деле отсутствуют  реальные факторы, на которых строился расчет виновного избежать общественно опасных последствий, то в уголовно-правовом смысле данное преступление не может быть признано совершенным по неосторожности.

Информация о работе Причинение смерти по неосторожности