Наследственное право

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2012 в 10:29, лекция

Описание

Традиционно принято различать право наследования в объективном и в субъективном смысле. В объективном смысле это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право является подотраслью, входящей составной частью в гражданское право. В субъективном же смысле под правом наследования понимают право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

Работа состоит из  1 файл

Наследование.docx

— 109.74 Кб (Скачать документ)

Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

 

Глава 25. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ

НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

 

§ 1. Понятие и основания наследования

 

1. Понятие наследственного права

 

Традиционно принято различать  право наследования в объективном  и в субъективном смысле. В объективном  смысле это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право является подотраслью, входящей составной частью в гражданское  право. В субъективном же смысле под  правом наследования понимают право  лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после  принятия наследства.

Наследственное право теснейшим  образом связано с правом собственности  граждан. Ведь, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а  с другой - является одним из оснований  возникновения права собственности.

Наследственное право никогда  не было самодовлеющим образованием. Оно было, есть и будет производным  по отношению к общему массиву  правовых норм, регламентирующих собственность  граждан. А поскольку у нас  в стране все более зримо осуществляется процесс совершенствования распределительных  отношений, с неизбежностью сохраняется  и значение института наследования. И сегодняшняя реальность свидетельствует  о том, что возможность передать своим близким по наследству имущество  и получить наследство от близких  во многом позволяет человеку увереннее  и стабильнее чувствовать себя в  системе современных общественных отношений.

Нормы, регулирующие наследственные отношения, содержатся в третьей  части ГК РФ, действующей с 1 марта 2002 г. <1>. Они значительно реформированы по сравнению с теми, что были приняты еще в советский период <2>. Многочисленные новеллы законодательства о наследовании отражают значительные экономические изменения в России, и прежде всего утверждение и развитие частной собственности граждан. Отсюда и расширение диспозитивных начал в обозначенной сфере, и продуманная защита имущественных интересов членов семьи наследодателя, и четкое определение порядка наследования принципиально новых объектов права собственности граждан.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 2002. N 49. Ст. 4552.

<2> До 1 марта 2002 г. сохраняли  силу раздел VII "Наследственное право" ГК РСФСР 1964 г. и раздел VI "Наследственное право" Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.

 

Определяя значение наследственного  права, необходимо принимать во внимание, что развитие наследственного права, справедливое наследственное регулирование - один из аргументов в пользу преобразования хозяйственного механизма. Ведь человек  работает не только для себя и общества, но и для создания прочной материальной базы близких ему людей. Стало  быть, само существование и дальнейшее развитие института наследования тесно  связаны с созданием одного из мощных побудительных стимулов к  производительному труду.

 

2. Понятие наследования (наследственного  правопреемства)

 

Под наследованием понимается переход  имущества умершего (его наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства (п. 1 ст. 1110 ГК).

Таким образом, в законе закреплено давно сложившееся в доктрине определение наследования как правопреемства, причем правопреемства универсального.

В.М. Хвостов в свое время справедливо  писал, что со смертью субъекта права  погибают далеко не все принадлежавшие ему субъективные права и лежавшие на нем обязанности <1>. Действительно, смерть прекращает лишь те отношения, которые обусловились личными качествами умершего. Это касается прежде всего  личных неимущественных прав и обязанностей. Их, как правило, нельзя отделить от конкретного лица и передать кому-либо другому. Примером могут служить  право на имя, обязанности автора по издательскому или сценарному договорам. Не переходят по наследству и всегда тесно связанные с  личностью умершего права и обязанности  алиментного характера, по возмещению вреда, по исполнению фидуциарных сделок и ряд других.

--------------------------------

<1> См.: Хвостов В.М. Система  римского права. М., 1996. С. 421.

 

Большинство же прав и обязанностей умершего гражданина переходит к  другим лицам. Такое правовое явление  получило название правопреемства. Как  известно, уже в Древнем Риме применительно  к наследованию различали правопреемство общее, или универсальное, и частичное, или сингулярное <1>. Сингулярный  правопреемник приобретает только какое-нибудь одно право или группу прав.

--------------------------------

<1> См. Хвостов В.М. Указ. соч.  С. 422.

 

В п. 2 ст. 1110 ГК сформулированы черты, свойственные универсальному правопреемству. Прежде всего это переход имущества от умершего к другим лицам "в неизменном виде". Проявляется указанная черта в том, что не меняются состояние "телесных вещей" (res corporales); характер, содержание и объем прав и обязанностей. Вместе с тем с целью защиты интересов участников различных коллективных субъектов рыночных отношений законодательство устанавливает ряд исключений из общего положения о неизменности универсального правопреемства. Скажем, наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства, не входящий в его состав, имеет право на получение компенсации, соразмерной той доле, которую унаследовал этот посторонний для хозяйства гражданин (п. 2 ст. 1179 ГК). Такая конструкция оценивается в литературе как правопреемство, сопряженное с модификацией переходящего права <1>.

--------------------------------

<1> См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002. С. 34 - 35 (автор комментария - А.А. Рубанов).

 

Следующая черта универсального правопреемства заключается в том, что наследство переходит как единое целое. Уже  давно замечено, что наследственное имущество - это единство, определенный комплекс, совокупность имущественных  и необходимых для их осуществления  неимущественных прав и обязанностей <1>. В литературе его называют также "наследственной массой".

--------------------------------

<1> См.: Иоффе О.С. Советское  гражданское право (курс лекций). Часть третья. Л., 1965. С. 283; Толстой  Ю.К. Наследственное право. М., 1999. С. 3; Амфитеатров Г.Н. Право  наследования личной собственности.  М., 1946. С. 8.

 

И, наконец, третья черта универсального правопреемства состоит в том, что  оно совершается в один и тот  же момент. Это значит, что весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит  к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права раньше, а другие - позже. Именно поэтому наследник, который  принял какое-то отдельное право, считается  автоматически принявшим и все  остальные, известные и неизвестные  ему права умершего.

 

3. Основания наследования

 

Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследования: закон  и завещание. В ГК РСФСР 1964 г. они были названы именно в таком порядке, что вполне отвечало стремлению советского государства регулировать наследственные отношения преимущественно волей законодателя. Естественно, и весь массив норм, посвященных наследованию по закону, предшествовал в ГК РСФСР 1964 г. тем, что регулировали наследование по завещанию.

Действующий ГК РФ называет основания  наследования в ином порядке, ставя  на первое место наследование по завещанию (ст. 1111 ГК). Глава о наследовании по завещанию намеренно помещена в ГК РФ перед той, которая содержит нормы, регулирующие наследование по закону.

Логика законодателя совершенно справедлива  и легко поддается объяснению. Российское государство стремится  стать социальным, заботящимся о  членах общества, учитывающим и все  более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле собственника, распорядившегося в завещании  своим имуществом на случай смерти.

Значимость наследования по завещанию  нормативно подчеркнута и детальностью регламентирования: соответствующая глава в ГК содержит 23 статьи, тогда как глава о наследовании по закону - 11.

Приоритетность такого наследования, как завещание, закреплена сохраненной  в действующем законодательстве нормой, согласно которой наследование по закону имеет место, когда и  поскольку оно не изменено завещанием. Причем ст. 1111 ГК, содержащая это положение, распространяет его и на иные случаи, установленные данным нормативным актом. В качестве примера можно назвать отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК).

Учитывая значение завещания, необходимо вместе с тем помнить, что наследование - это такой производный способ возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает  лишь благодаря наличию определенного  состава юридических фактов. Среди  них: смерть гражданина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и др.

Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим  юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим). Не случайно Б.Б. Черепахин назвал ее "...основным поводом к определению правовой судьбы имущественных... прав умершего гражданина" <1>.

--------------------------------

<1> Черепахин Б.Б. Правопреемство  по советскому гражданскому праву  // Черепахин Б.Б. Избранные труды  (Серия "Классика российской  цивилистики"). М., 2001. С. 398.

 

Российское законодательство не предусматривает  иных оснований наследования, кроме  завещания и закона. Даже такие  близкие люди, как супруги, не могут  заключить договор о наследовании или включить положения о наследовании в брачный договор. Содержание последнего весьма тесно привязано к нормам СК РФ <1>, в ст. 40 которого четко указывается, что брачным договором супруги могут определить характер своих имущественных отношений только в браке и (или) в случае его расторжения, т.е. развода <2>.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954.

<2> В США и других странах  "общего права" (common law) переход  имущества умершего может также  осуществляться в рамках отношений  траста (в котором учредитель  определяет бенефициара на случай  свой смерти); общей собственности  (joint tenancies, при которой доля умершего  собственника переходит к другим  собственникам); дарения "mortis causa" (на случай смерти) и некоторых  других институтов, традиционно  служащих обходу норм наследственного  права, в том числе в части  защиты интересов кредиторов  умершего (см. Reimann M. Einfuhrung in das US-amerikansche Privatrecht. 2. Aufl. Munchen, 2004. S. 219). Подобные возможности отсутствуют в континентальном европейском праве.

 

§ 2. Наследство

 

1. Понятие и состав наследства

 

Одной из важнейших категорий наследственного  права является наследство ("наследственная масса"). В его состав, как следует  из ст. 1112 ГК, входят вещи, а также иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Законодатель таким образом  закрепил максимально широкое понимание  наследственного имущества из всех тех, что разработаны в доктрине. Весьма узко эту категорию трактуют авторы, утверждающие, что имущество, переходящее по наследству, - это  совокупность материальных (и нематериальных) объектов, ценностей <1>. Чаще всего  наследственное имущество рассматривается  как совокупность прав и обязанностей наследодателя <2>. При этом обычно подчеркивается, что права составляют актив наследства, а обязанности - его пассив <3>.

--------------------------------

<1> См.: Егоров Н.Д. Единство  и дифференциация гражданско-правового  регулирования общественных отношений.  Л., 1988. С. 30 - 32.

<2> См.: Антимонов Б.С., Граве К.А.  Советское наследственное право.  М., 1955. С. 70; Гордон М.В. Наследование  по закону и по завещанию.  М., 1967. С. 8.

<3> См.: Покровский И.А. Основные  проблемы гражданского права.  М., 1998. С. 297.

 

Правда, В.И. Серебровский категорически  отрицал возможность включения  в состав имущества долгов. Он утверждал, что имущество гражданина - это  совокупность принадлежащих ему  реальных ценностей, в число которых  входят в первую очередь различные  материальные объекты (вещи), а также  и другие объекты, например права  требования. Но, во всяком случае, в  состав имущества не могут входить  долги <1>. Однако О.С. Иоффе совершенно справедливо пишет, что долги "привязаны" к наследству и это находит  свое выражение в том, что между  наследниками по долям делится не только актив, но и пассив <2>. Полностью  соглашаясь с этим, подчеркнем, однако, что наследник, принявший наследство, отвечает лишь в пределах стоимости  перешедшего к нему наследственного  имущества (п. 1 ст. 1175 ГК), но не своим личным имуществом.

--------------------------------

<1> См.: Серебровский В.И. Очерки  советского наследственного права  // Серебровский В.И. Избранные  труды (Серия "Классика российской  цивилистики"). М., 1997. С. 55.

<2> См.: Иоффе О.С. Указ. соч.  С. 294.

 

Состав наследственного имущества  чрезвычайно разнообразен. По-прежнему это прежде всего право собственности  на предметы обихода, личного потребления, жилой дом и т.п. Включаются в  состав наследства средства транспорта, а также другое имущество, предоставленное  государством или муниципальным  образованием на льготных условиях наследодателю  в связи с его инвалидностью  или другими подобными обстоятельствами (ст. 1184 ГК).

Информация о работе Наследственное право