Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2012 в 10:29, лекция
Традиционно принято различать право наследования в объективном и в субъективном смысле. В объективном смысле это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право является подотраслью, входящей составной частью в гражданское право. В субъективном же смысле под правом наследования понимают право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.
Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Глава 25. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
§ 1. Понятие и основания
1. Понятие наследственного права
Традиционно принято различать право наследования в объективном и в субъективном смысле. В объективном смысле это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право является подотраслью, входящей составной частью в гражданское право. В субъективном же смысле под правом наследования понимают право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.
Наследственное право
Наследственное право никогда
не было самодовлеющим образованием.
Оно было, есть и будет производным
по отношению к общему массиву
правовых норм, регламентирующих собственность
граждан. А поскольку у нас
в стране все более зримо осуществляется
процесс совершенствования
Нормы, регулирующие наследственные отношения, содержатся в третьей части ГК РФ, действующей с 1 марта 2002 г. <1>. Они значительно реформированы по сравнению с теми, что были приняты еще в советский период <2>. Многочисленные новеллы законодательства о наследовании отражают значительные экономические изменения в России, и прежде всего утверждение и развитие частной собственности граждан. Отсюда и расширение диспозитивных начал в обозначенной сфере, и продуманная защита имущественных интересов членов семьи наследодателя, и четкое определение порядка наследования принципиально новых объектов права собственности граждан.
------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 49. Ст. 4552.
<2> До 1 марта 2002 г. сохраняли силу раздел VII "Наследственное право" ГК РСФСР 1964 г. и раздел VI "Наследственное право" Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.
Определяя значение наследственного права, необходимо принимать во внимание, что развитие наследственного права, справедливое наследственное регулирование - один из аргументов в пользу преобразования хозяйственного механизма. Ведь человек работает не только для себя и общества, но и для создания прочной материальной базы близких ему людей. Стало быть, само существование и дальнейшее развитие института наследования тесно связаны с созданием одного из мощных побудительных стимулов к производительному труду.
2. Понятие наследования (наследственного правопреемства)
Под наследованием понимается переход имущества умершего (его наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства (п. 1 ст. 1110 ГК).
Таким образом, в законе закреплено давно сложившееся в доктрине определение наследования как правопреемства, причем правопреемства универсального.
В.М. Хвостов в свое время справедливо писал, что со смертью субъекта права погибают далеко не все принадлежавшие ему субъективные права и лежавшие на нем обязанности <1>. Действительно, смерть прекращает лишь те отношения, которые обусловились личными качествами умершего. Это касается прежде всего личных неимущественных прав и обязанностей. Их, как правило, нельзя отделить от конкретного лица и передать кому-либо другому. Примером могут служить право на имя, обязанности автора по издательскому или сценарному договорам. Не переходят по наследству и всегда тесно связанные с личностью умершего права и обязанности алиментного характера, по возмещению вреда, по исполнению фидуциарных сделок и ряд других.
------------------------------
<1> См.: Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996. С. 421.
Большинство же прав и обязанностей
умершего гражданина переходит к
другим лицам. Такое правовое явление
получило название правопреемства. Как
известно, уже в Древнем Риме применительно
к наследованию различали правопреемство
общее, или универсальное, и частичное,
или сингулярное <1>. Сингулярный
правопреемник приобретает
------------------------------
<1> См. Хвостов В.М. Указ. соч. С. 422.
В п. 2 ст. 1110 ГК сформулированы черты, свойственные универсальному правопреемству. Прежде всего это переход имущества от умершего к другим лицам "в неизменном виде". Проявляется указанная черта в том, что не меняются состояние "телесных вещей" (res corporales); характер, содержание и объем прав и обязанностей. Вместе с тем с целью защиты интересов участников различных коллективных субъектов рыночных отношений законодательство устанавливает ряд исключений из общего положения о неизменности универсального правопреемства. Скажем, наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства, не входящий в его состав, имеет право на получение компенсации, соразмерной той доле, которую унаследовал этот посторонний для хозяйства гражданин (п. 2 ст. 1179 ГК). Такая конструкция оценивается в литературе как правопреемство, сопряженное с модификацией переходящего права <1>.
------------------------------
<1> См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002. С. 34 - 35 (автор комментария - А.А. Рубанов).
Следующая черта универсального правопреемства заключается в том, что наследство переходит как единое целое. Уже давно замечено, что наследственное имущество - это единство, определенный комплекс, совокупность имущественных и необходимых для их осуществления неимущественных прав и обязанностей <1>. В литературе его называют также "наследственной массой".
------------------------------
<1> См.: Иоффе О.С. Советское
гражданское право (курс
И, наконец, третья черта универсального правопреемства состоит в том, что оно совершается в один и тот же момент. Это значит, что весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права раньше, а другие - позже. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.
3. Основания наследования
Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследования: закон и завещание. В ГК РСФСР 1964 г. они были названы именно в таком порядке, что вполне отвечало стремлению советского государства регулировать наследственные отношения преимущественно волей законодателя. Естественно, и весь массив норм, посвященных наследованию по закону, предшествовал в ГК РСФСР 1964 г. тем, что регулировали наследование по завещанию.
Действующий ГК РФ называет основания наследования в ином порядке, ставя на первое место наследование по завещанию (ст. 1111 ГК). Глава о наследовании по завещанию намеренно помещена в ГК РФ перед той, которая содержит нормы, регулирующие наследование по закону.
Логика законодателя совершенно справедлива и легко поддается объяснению. Российское государство стремится стать социальным, заботящимся о членах общества, учитывающим и все более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле собственника, распорядившегося в завещании своим имуществом на случай смерти.
Значимость наследования по завещанию нормативно подчеркнута и детальностью регламентирования: соответствующая глава в ГК содержит 23 статьи, тогда как глава о наследовании по закону - 11.
Приоритетность такого наследования, как завещание, закреплена сохраненной в действующем законодательстве нормой, согласно которой наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Причем ст. 1111 ГК, содержащая это положение, распространяет его и на иные случаи, установленные данным нормативным актом. В качестве примера можно назвать отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК).
Учитывая значение завещания, необходимо
вместе с тем помнить, что наследование
- это такой производный способ
возникновения права
Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим). Не случайно Б.Б. Черепахин назвал ее "...основным поводом к определению правовой судьбы имущественных... прав умершего гражданина" <1>.
------------------------------
<1> Черепахин Б.Б. Правопреемство
по советскому гражданскому
Российское законодательство не предусматривает
иных оснований наследования, кроме
завещания и закона. Даже такие
близкие люди, как супруги, не могут
заключить договор о
------------------------------
<1> СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954.
<2> В США и других странах
"общего права" (common law) переход
имущества умершего может
§ 2. Наследство
1. Понятие и состав наследства
Одной из важнейших категорий
Законодатель таким образом закрепил максимально широкое понимание наследственного имущества из всех тех, что разработаны в доктрине. Весьма узко эту категорию трактуют авторы, утверждающие, что имущество, переходящее по наследству, - это совокупность материальных (и нематериальных) объектов, ценностей <1>. Чаще всего наследственное имущество рассматривается как совокупность прав и обязанностей наследодателя <2>. При этом обычно подчеркивается, что права составляют актив наследства, а обязанности - его пассив <3>.
------------------------------
<1> См.: Егоров Н.Д. Единство
и дифференциация гражданско-
<2> См.: Антимонов Б.С., Граве К.А.
Советское наследственное
<3> См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 297.
Правда, В.И. Серебровский категорически отрицал возможность включения в состав имущества долгов. Он утверждал, что имущество гражданина - это совокупность принадлежащих ему реальных ценностей, в число которых входят в первую очередь различные материальные объекты (вещи), а также и другие объекты, например права требования. Но, во всяком случае, в состав имущества не могут входить долги <1>. Однако О.С. Иоффе совершенно справедливо пишет, что долги "привязаны" к наследству и это находит свое выражение в том, что между наследниками по долям делится не только актив, но и пассив <2>. Полностью соглашаясь с этим, подчеркнем, однако, что наследник, принявший наследство, отвечает лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК), но не своим личным имуществом.
------------------------------
<1> См.: Серебровский В.И. Очерки
советского наследственного
<2> См.: Иоффе О.С. Указ. соч. С. 294.
Состав наследственного